стр. 1
(всего 2)

СОДЕРЖАНИЕ

>>


Правовое обеспечение деятельности акционерного общества. (Шиткина И.С.)

Автор

Шиткина И.С - заместитель генерального директора акционерного общества по персоналу и правовому обеспечению.

В России из 2,6 миллиона юридических лиц более половины имеют форму акционерного общества. Пока не разработана собственная локальная нормативная система, правомерность и защищенность деятельности таких образований находятся под вопросом, в особенности по отношению к третьим лицам. Представленные материалы и комментарии помогут при формировании корпоративной правовой системы и позволят уберечься от ошибок в правовой работе.
Книга рассчитана на специалистов, научных работников, преподавателей и студентов.

М.: Фонд "Правовая культура", 1997


Правовое обеспечение деятельности акционерного общества.

Введение
Глава 1. Правовое положение и правовое обеспечение деятельности
акционерного общества
Глава 2. Правовой режим уставного капитала акционерного общества
Глава 3. Соотношение интересов субъектов акционерных отношений при
распределении прибыли акционерного общества
Глава 4. Нормативное обеспечение управления персоналом акционерного
общества
Глава 5. Защита прав акционеров в локальных нормативных актах
акционерного общества
Приложения
Литература

Введение

Спустя 5 лет после начала кардинальной экономической реформы возникает
необходимость не столько в подведении итогов, сколько в анализе того, что
мешает или сдерживает ее развитие и углубление. При всем многоголосии мнений,
позиций, точек зрения на содержание, последовательность, механизм и даже идеологию
тех преобразований, которые свершились в экономике или только намечены на
ближайшую перспективу, общей позицией является утверждение роли правовой составляющей
реформы в качестве основного тормоза ее успешного осуществления. По крайней
мере один бесспорный результат всех трансформаций и эволюций, которые произошли
за эти годы в российском обществе в целом и в экономике в частности, уже достигнут
- это его цивилизация в буквальном понимании слова.
Стоит напомнить, что со времен римского права гражданские правоотношения
именуются цивилистикой. Другими словами, становление гражданского права как
основы экономического строя если еще и не стало фактом действительности, а
не теории или предвыборного лозунга, то по крайней мере осознано как цель
правовой реформы. Не бюрократическое манипулирование мнениями и политическими
установками, а Закон постепенно становится системообразующим фактором хозяйственной
жизни. Постепенно складывается порядок, когда принятие законодательного акта
становится отправным пунктом развития целостной системы отношений, подпадающих
под его юрисдикцию, а не формальным придатком, оформляющим властное предписание.
Только на первый взгляд может показаться, что разницы нет или она невелика
- ведь Закон несет в себе тоже властное предписание. Однако суть заключена
в первичности, истоках той воли, которая воплощается в нем - воля (и интересы)
гражданского общества или воля (и интересы) той его части, которая получила
или узурпировала административные полномочия.
За годы реформы, которая началась с политической сферы, укоренилась в
экономике и распространилась на правовую систему, наметился переход к пониманию
роли государства в обществе вообще и в экономике в частности как всего лишь
одного из участников возникающих социальных отношений. Другим, причем равноправным
участником этих отношений является хозяйствующий субъект. Государство не предписывает
ему поведение, а лишь формирует правила, которым это поведение должно подчиняться.
Соответственно и хозяйствующий субъект для того, чтобы уложиться в эти правила,
устанавливает свои правовые нормы, упорядочивающие его деятельность на локальном
уровне и взаимоотношения со всей внешней средой.
Так образуется целостная система регулирования хозяйственных отношений,
в которой общие принципы и нормы дополняются, развиваются и операционализируются
локальными правилами и механизмами, обеспечивающими согласованную реализацию
этих общих принципов и норм.
При этом проблема состоит не только в том, как определить оптимальные
пределы усмотрения хозяйствующего субъекта таким образом, чтобы не сковать
его инициативу и не исключить возможность полного достижения целей и удовлетворения
частных интересов. Очень важно также, чтобы локальное регулирование не противоречило,
не искажало, не подменяло и не отменяло общие требования. Эти проблемы обостряются
в связи с тем, что на протяжении всей дореформенной истории их упрощали до
тривиальности: во-первых, ограничивали локальное "нормотворчество" типовыми
правилами (например, внутреннего распорядка или типовыми уставами); во-вторых,
требовали утверждения даже таких укороченных документов вышестоящим административным
органом, который вправе был внести в него любые правки и довести таким образом
этот псевдолокальный акт до безоговорочного стандарта.
К этому следует добавить и то обстоятельство, что в переходных условиях
само законодательство и нестабильно, и должным образом не отшлифовано, несет
на себе следы поспешности и злободневности. Но если нестабильность еще может
быть оправдана динамикой реформирования, то ущербность юридической техники
при создании и конструировании законодательных актов работает против самой
реформы с силой, прямо пропорциональной масштабу этого акта.
Локальное нормотворчество благодаря своей ограниченности и конкретности
способно компенсировать недостатки общего законодательства: несовершенный
закон требует совершенной работы с ним. Отсюда следует, как это ни парадоксально
звучит, что требования к работе над локальными актами более жесткие, поскольку
они ограничены рамками закона и должны отвечать всем его условиям, осуществляя
в то же время более тонкую настройку механизма регулирования отношений, входящих
в его компетенцию.
В российском законодательстве, по существу, происходит становление новой
отрасли - корпоративного права, объектами которой являются предпринимательские
структуры и механизмы их функционирования, в частности акционерные общества.
(Употребляемая в тексте терминологическая конструкция "акционерная компания"
равнозначна понятию "акционерное общество" по действующему российскому законодательству).
Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон "Об акционерных обществах" и
смежное с ними законодательство (трудовое, налоговое, финансовое, таможенное
и др.) составляют ту основную законодательную базу, которая формирует правовое
положение и задает основные принципы регулирования внутренних и внешних отношений,
нормативы поведения субъектов акционерных прав, органов управления и контроля,
а также разграничивает предмет и объем ведения централизованных и локальных
правовых норм, устанавливает пределы самостоятельного усмотрения и общие правила
возникновения правоспособности. Порядок же реализации централизованного (конституционного,
отраслевого) законодательства определяется самим акционерным обществом в соответствии
с общими принципами, правилами, установками и с учетом собственного понимания
путей и способов достижения легитимных целей своей деятельности.
Принятие части нормативных актов локального регулирования прямо предусмотрено
централизованным законодательством и содержащимися в нем правовыми нормами.
Другая часть создается по усмотрению самого акционерного общества в зависимости
от условий его организации, состава учредителей, специфики и масштаба хозяйственной,
производственной, социальной деятельности, обычаев делового оборота и просто
опыта, психологического климата, традиций взаимоотношений акционеров и персонала
компании.
В России из 2,6 миллиона юридических лиц более половины имеют форму акционерного
общества. Некоторые из них учреждены по решению Правительства, значительное
число преобразовано путем приватизации государственных и муниципальных предприятий,
многие созданы как дочерние компании или, напротив, холдинги, объединяющие
несколько самостоятельных структур, и даже крупные финансово-промышленные
группы, контролирующие целые сектора рынка. Наконец, часть акционерных обществ
образована путем объединения частных капиталов физических лиц. Во многих акционерных
обществах соучредителями выступают иностранные участники - корпорации, компании,
фирмы, банки, фонды. Более трех тысяч акционерных обществ имеют закрепленные
в федеральной собственности акции.
Ясно, что для всех этих случаев соотношение нормотворческой инициативы
и законодательного регулирования будет различным не только по объему свободы
усмотрения, но и по правовой нагрузке, которую несет каждый нормативный акт.
Однако, и это следует особо подчеркнуть, юридическая значимость этих двух
составляющих правового обеспечения деятельности акционерного общества одинаково
велика.
Строго говоря, до тех пор, пока акционерным обществом не разработана
собственная локальная нормативная система, правомерность и защищенность его
деятельности находятся под вопросом, в особенности по отношению к третьим
лицам. Факт государственной регистрации акционерного общества служит лишь
стартовым моментом в создании целостной нормативной системы, определяющей
и закрепляющей правовой статус общества. И всякая неполнота, непроработанность
деталей, процедурная неряшливость прямо и отрицательно сказываются на продуктивности
деятельности акционерного общества, ставят под сомнение юридическую силу принимаемых
в ходе этой деятельности решений, создают угрозу ничтожности совершаемых им
сделок, договоров и соглашений, делают его беззащитным перед любым иском.
К сожалению, понимание этого концептуального положения приходит, как
правило, только в критических обстоятельствах и в конфликтных ситуациях. Несмотря
на то, что работа конкретного акционерного общества над созданием собственной
правовой базы и ее совершенствованием является длительным процессом, не заканчивающимся,
по существу, никогда (особенно в переходной экономике) и требующим творческого
подхода, тем не менее рекомендации, основанные на научных исследованиях и
практическом опыте, а также образцы (но не стандарты) наиболее важных документов,
на наш взгляд, имеют право на существование. Они, подобно прецеденту, позволят
уберечься от ошибок и выстроить обобщенную модель каждого нормативного акта.
Не случайно даже законодательная практика все чаще идет по пути принятия модельных
законов, чтобы охватить ими по возможности более широкий круг однородных отношений
и обеспечить единообразный подход к их регламентации.
Прилагаемые образцы локальных нормативных актов по сфере правового регулирования
можно разграничить на несколько категорий:
- определяющие основы локального нормотворчества акционерной компании
(Приложение N 1);
- устанавливающие правовой режим и процедуру изменения уставного капитала
акционерного общества (Приложение N 2);
- регулирующие проблему создания фондов и резервов акционерного общества
(Приложения NN 3, 4, 8 /разд. 10/);
- регулирующие процедурные вопросы организации деятельности органов управления
акционерного общества (Приложения NN 5, 6);
- обеспечивающие управление персоналом акционерной компании (Приложения
NN 7-12);
- определяющие организацию внутренней производственно-хозяйственной деятельности
акционерного общества (Приложения NN 13-18).
По поводу двух последних из перечисленных категорий документов следует
сделать несколько замечаний. В приложении отсутствуют полные тексты локальных
нормативных актов, регулирующих правовой статус, компетенцию, порядок создания,
организации деятельности и прекращения полномочий органов управления и контроля
акционерных обществ; имеются только извлечения из соответствующих Положений,
касающиеся процедурных вопросов организации деятельности указанных органов.
Такая постановка вопроса связана с двумя обстоятельствами. Во-первых,
Федеральный закон "Об акционерных обществах" подробно регулирует указанные
проблемы, оставляя минимальные (по отношению к другим сферам правового регулирования
деятельности акционерных компаний) пределы свободы усмотрения. Во-вторых,
имеется разработанный АКДИ "Экономика и жизнь" (А. Глушецкий) и получивший
массовое распространение среди российских акционерных обществ пакет внутренних
документов общества, необходимых к принятию во исполнение Федерального закона
"Об акционерных обществах". Представленные в приложении извлечения устраняют
опасность дублирования соответствующих норм Закона об АО и уже имеющихся в
большинстве акционерных обществ Положений об органах управления и контроля.
Что касается локальных нормативных актов, регулирующих организацию производственно-хозяйственной
деятельности акционерного общества, здесь свобода усмотрения является максимальной,
поскольку указанная сфера деятельности компании выходит за пределы централизованного
государственного регулирования. Варианты организации внутрипроизводственных
отношений могут быть абсолютно различными и определяются спецификой (сферой)
коммерческой деятельности акционерного общества, комплексностью его территориального
размещения, диверсификацией производства, сложившимися традициями стиля управления
(директивный, коллегиальный и пр.), финансовым положением общества и еще целым
рядом причин организационного, технического и экономического характера.
Здесь, как нигде более, не может быть единых рецептов:
- отдельные производственные подразделения акционерной компании холдингового
типа могут иметь статус юридического лица с той или иной долей материнской
компании в уставном капитале соответственно зависимого или дочернего хозяйственного
общества (товарищества) (ст. 105, 106 ГК РФ);
- обособленные подразделения акционерного общества, расположенные вне
его места нахождения, могут иметь статус филиала или представительства (ст.
55 ГК РФ, ст. 5 Закона об АО);
- структурные подразделения акционерной компании могут иметь текущие
счета или субсчета в кредитно-финансовых учреждениях и осуществлять свою деятельность
на договорных отношениях с обществом.
Предлагаемый в приложении вариант организации производственно-хозяйственной
деятельности акционерной компании предполагает такой вариант реструктуризации
диверсифицированного производства, когда обособленные производственные структуры,
не являясь юридическими лицами, осуществляют свою деятельность на договорных
отношениях с обществом; имеют "внутренний" баланс и "внутренний" лицевой счет
в финансовой службе (бухгалтерии) общества.
Центробежные тенденции подразделений некогда крупных государственных
предприятий и иных коммерческих организаций, как показала практика, не всегда
обеспечивали оптимальную форму организации хозяйственной деятельности и, как
следствие, эффективности производства. Внутренний коммерческий расчет, создающий
экономическую и юридическую гарантии прав и ответственности подразделений
общества (профит-центров), способствующий созданию внутренней конкурентной
среды может, на наш взгляд, рассматриваться наряду с другими формами организации
производственно-хозяйственных отношений в акционерном обществе.
В Приложениях содержатся материальные (Положение о внутреннем коммерческом
расчете, Устав подразделения, Генеральный договор между обществом и подразделением
и пр.) и процессуальные нормы (о рассмотрении экономических споров, об арбитражной
комиссии общества и пр.), регламентирующие различные сферы внутренней деятельности
компании в условиях коммерческого расчета - имущественную, финансовую, производственно-хозяйственную,
организационно-управленческую, кадровую и пр.
Предложенные в монографии темы исследования и содержание пакета локальных
нормативных актов акционерного общества не претендуют на абсолютную полноту
и завершенность, предполагая бесконечный процесс совершенствования и творческих
поисков. Исследования, проведенные автором, а также пятилетний опыт практической
работы в должности заместителя генерального директора акционерного общества
по персоналу и правовому обеспечению позволяют надеяться на использование
представленных материалов в модельном решении задачи формирования корпоративной
правовой системы акционерного общества.

Глава 1
Правовое положение и правовое
обеспечение деятельности акционерного
общества

Переход от директивно-централизованной экономики к рыночной начался с
того, с чего начинается любая экономика - институциональных преобразований
собственности и систем отношений, с ней связанных. И если становление советской
экономики связано с национализацией частной собственности, то ее обратная
трансформация - с приватизацией тотально огосударствленной собственности.
Государственная политика приватизации поставила акционерные общества
в центр имущественного оборота; акционерная форма предпринимательской деятельности
стала одной из самых распространенных форм хозяйствования, глубоко вошла в
механизм экономических преобразований в России и оказывает существенное влияние
на его развитие [26].
Широкое распространение акционерной формы предпринимательства вследствие
приватизации государственных и муниципальных предприятий, динамичный рост
количества вновь создаваемых акционерных обществ в различных сферах бизнеса
и все возрастающее их влияние на экономику страны требуют серьезного исследования
экономико-правовой сущности акционерных обществ, основных тенденций их развития
и правового обеспечения.
Акционерному обществу, как правовой форме коллективного предпринимательства,
присущи все основные признаки юридического лица, а именно:
1. Организационное единство, закрепленное акционерным законодательством,
уставом, локальными нормативными актами акционерного общества и включающее,
как минимум, три элемента:
1.1. Наличие системы существенных социальных взаимосвязей, посредством
которых отдельные субъекты объединяются в единое целое;
1.2. Наличие определенной цели образования и функционирования. Акционерное
общество, как всякая социальная организация, является целевой общностью -
это означает объединение людей ради такой цели, которая не может быть достигнута
никем из них порознь, хотя и важна для каждого. Но достижение этой цели вынуждает
их распределяться по ролям, по целям ("горизонтально"), по руководству-подчинению
("вертикально") [30].
Основной целью создания и функционирования акционерного общества, как
всякой коммерческой организации, является извлечение прибыли. Далее, однако,
будет показано, что к пониманию целеполагания организации и деятельности акционерных
компаний не стоит подходить столь упрощенно - развитие акционерного общества
определяется реализацией совокупности системы интересов различных групп субъектов
акционерных отношений (акционеров, персонала, контрагентов, кредиторов, государства
в лице его органов и пр.) <1>.
1.3. Наличие внутренней структуры и функциональной дифференциации (корпоративный
способ организации акционерного общества, организационная структура производственно-хозяйственной
деятельности компании).
2. Экономический признак - обладание обособленным имуществом, переданным
акционерами в качестве вкладов в уставный капитал, а также созданным или приобретенным
обществом на законных основаниях в процессе деятельности.
3. Материально-правовой признак, включающий два элемента: способность
самостоятельно выступать в гражданском обороте от своего имени и самостоятельная
имущественная ответственность, то есть способность от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности.
4. Процессуально-правовой признак - способность быть истцом и ответчиком
в судах. Согласно законодательству акционерные компании могут не только выступать
в судах как хозяйствующие субъекты по исполнению обязательств, приобретению
продукции, работ, услуг и пр., но и обращаться в суд с исками к членам совета
директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции), а также к единоличному исполнительному органу (генеральному
директору, директору), управляющей организации или управляющему о возмещении
убытков, причиненных обществу их виновными действиями (бездействием), если
иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами
(ст. 71 Закона об АО).
Правовая природа акционерного общества вытекает из отношений собственности.
Внесенные акционером вклады в счет оплаты акций становятся собственностью
юридического лица - акционерного общества. Акция как ценная бумага не предоставляет
права собственности на долю в имуществе юридического лица. Акционер, приобретая
акцию, вступает с обществом не в вещные, а в обязательственные правоотношения
(ст. 2 Закона об АО). Возможность держать в неприкосновенности первоначально
сформированный капитал является существенным преимуществом акционерного общества
по отношению, например, к обществам с ограниченной и дополнительной ответственностью,
в которых участник вправе потребовать выдела своей доли или оплаты ее денежного
эквивалента, что исключено для организационно-правовой формы акционерного
общества.
Важнейшей характеристикой акционерной формы предпринимательства и ее
преимуществом является потенциал развития отношений собственности. В этой
форме отрицается индивидуальная форма капитала и его персонификация в отдельном
лице, появляется возможность образования ассоциированной собственности с совместным
управлением, принятием хозяйственных решений и распределением ресурсов. Акционерная
форма предпринимательской деятельности - это значительный шаг вперед в развитии
стоимостных отношений экономически обособленных собственников. В акционерном
обществе держатели ценных бумаг, оставаясь экономически независимыми собственниками,
тем не менее выступают носителями общего экономического интереса. Приобретая
акцию, покупатель становится совладельцем компании, появляется новый экономический
мотив поведения акционера: объединенные ресурсы дают возможность освоить новые
рынки и получить новый доход как итог совместных вложений, совместных усилий.
Институт частной собственности, сущностью которого является устранение
любого вмешательства третьих лиц в законное пользование и управление объектом
права собственности, в акционерной форме предпринимательской деятельности
получил дальнейшее развитие.
Во-первых, частная собственность, ранее отождествлявшаяся только с индивидуальным
владением, претерпела в акционерном обществе существенное изменение, превратившись
в собственность ассоциированную.
Во-вторых, в акционерных обществах происходит отделение (разделение)
вещной собственности от обязательственных отношений: достаточно приобрести
право собственности на акцию, чтобы стать сособственником акционерной компании.
Но, как было отмечено выше, акционер при этом имеет по отношению к акционерному
обществу обязательственные, а не вещные права.
В-третьих, акционерное обобществление собственности ведет к формированию
смешанных форм: частной и государственной, поскольку и государство может приобрести
акции. И если паритет частной и государственной собственности во вновь учреждаемых
акционерных обществах присутствует изначально, то в акционерных обществах,
созданных путем приватизации государственных и муниципальных предприятий,
он устанавливается, на наш взгляд, с момента отчуждения государством или муниципальным
образованием 75 процентов принадлежащих им акций, но не позднее окончания
срока приватизации, определенного планом приватизации данного предприятия,
когда в соответствии с п. 5 ст. 1 Закона об АО на эти акционерные общества
перестают распространяться особенности создания и правового положения, определенные
законодательством о приватизации, и они полностью подпадают под сферу правового
регулирования Закона "Об акционерных обществах".
В-четвертых, множественность собственников акционерной компании требует
организации их действий по распоряжению принадлежащей им собственностью. В
основу существования акционерных обществ положен корпоративный принцип организации
их деятельности: в силу императивных норм законодательства акционерное общество
должно иметь определенную организационную структуру управления.
Акционеры общества, как собственники компании, обладающие через общее
собрание исключительными полномочиями по управлению акционерным обществом,
могут непосредственно не участвовать в приложении капитала к процессу воспроизводства
[14, с. 59]. С целью управления акционерной собственностью акционеры имеют
возможность создать независимый в оперативно-хозяйственной деятельности, хотя
и подконтрольный органам управления и контроля акционерного общества, менеджмент.
Указанное правомочие вытекает из правового института частной собственности,
заключающегося в том, что право собственности предоставляет владельцу наряду
с другими полномочиями также право управления, т.е. решения, каким образом
и кем собственность может быть использована <2>. Право акционеров на участие
в управлении и контроле деятельности акционерного общества должно ослабить
риск инвестиций, переданных в оперативно-хозяйственное управление менеджерам
компании.
Сущность акционерных обществ, как организационно-правовой формы предпринимательской
деятельности, схематично можно охарактеризовать следующими основными чертами:
1. Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал
которой разделен на определенное число акций равной номинальной стоимости
для каждой категории (типа) (п. 1 ст. 2; п. 1 ст. 25 Закона об АО).
2. Акции акционерного общества удостоверяют не вещные, а обязательственные
права акционеров по отношению к обществу (п. 1 ст. 2 Закона об АО). В связи
с этим "выход" из акционерного общества возможен только посредством отчуждения
принадлежащих акционеру акций, но не выдела принадлежащей доли имущества или
выплаты его денежного эквивалента.
3. Акции российских акционерных обществ - только именные (п. 2 ст. 25
Закона об АО), могут быть обыкновенными, предоставляющими право участия в
управлении обществом (ст. 31 Закона об АО), и привилегированными, обеспечивающими
фиксированный дивиденд, ликвидационную квоту и лишь в строго предусмотренных
Законом об АО и уставом общества случаях право на участие в общем собрании
акционеров (ст. 32 Закона об АО).
4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций,
в том числе в пределах их неоплаченной стоимости. Акционерное общество, как
юридическое лицо и самостоятельно хозяйствующий субъект, само отвечает перед
своими кредиторами принадлежащим ему имуществом (п. 1 ст. 2; п. 1 ст. 3 Закона
об АО ).
5. Единственным учредительным документом акционерного общества является
устав, принятый единогласно его учредителями (п. 3 ст. 9; ст. 11 Закона об
АО). Договор о создании общества не является учредительным договором и относится
к категории договоров о совместной деятельности (п. 5 ст. 9 Закона об АО).
6. Российские акционерные общества, подобно акционерным компаниям стран
с континентальным законодательством, имеют трехзвенную систему организации
управления. Общее собрание акционеров и совет директоров (наблюдательный совет)
акционерного общества имеют исключительную компетенцию (ст. 48, 65 Закона
об АО), а исполнительные органы - коллегиальный (правление, дирекция) и единоличный
(генеральный директор, директор) - остаточную (п. 2 ст. 69 Закона об АО) <3>.
7. Акционерные общества должны вести свои дела публично: открытые общества
- во всех случаях; закрытые общества - в случаях, предусмотренных Законом
об АО (п. 2 ст. 92), в объеме и порядке, установленными Федеральной комиссией
по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.
Российское законодательство рассматривает открытые и закрытые акционерные
общества как подвиды единой организационно-правовой формы коммерческих юридических
лиц. Закрытые акционерные общества отличаются от открытых в соответствии со
ст. 7 Закона об АО незначительным числом признаков:
1. Открытые акционерные общества имеют право проводить открытую подписку
на выпускаемые ими акции и их свободную продажу. В закрытых обществах акции
распределяются только среди учредителей или заранее определенного круга лиц.
Закрытое общество не имеет права проводить открытую подписку на выпускаемые
акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу
лиц.
2. Акционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции
без согласия других акционеров этого общества. Акционеры закрытого общества
имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами
этого общества, по цене предложения другому лицу.
3. Для закрытых акционерных обществ существует законодательно установленное
ограничение численности акционеров 50 лицами.
4. Обязательная (во всех случаях) публичность ведения дел для открытых
обществ и лишь в отдельных установленных Законом случаях для закрытых (ст.
92 Закона об АО).
Поскольку целью настоящей работы не является исследование указанной специфики
открытых и закрытых обществ, акционерные общества рассматриваются здесь как
единая форма организации коммерческой деятельности. Прилагаемый пакет локальных
нормативных актов одинаково применим как для открытого, так и для закрытого
общества. При этом следует отметить, что для организации обращения акций в
закрытых обществах система локальных нормативных актов должна быть дополнена
Положением об осуществлении преимущественного права приобретения акций, продаваемых
акционерами общества (п. 3 ст. 7 Закона об АО).

* * *

Правовое положение акционерных обществ на уровне централизованного государственного
регулирования определяется конституционными нормами о свободе экономической
деятельности (п. 1 ст. 8 Конституции РФ); о равной защите частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности (п. 2 ст. 8); о праве каждого гражданина
на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской
и иной не запрещенной законом экономической деятельности (п. 1 ст. 34); об
ограничении экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию (п. 2 ст. 34); об охране частной собственности и праве каждого
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими лицами (пп. 1, 2 ст. 35); о свободе
труда и праве человека свободно распоряжаться своими способностями к труду
(п. 1 ст. 37); об обязанности гражданина платить законно установленные налоги
и сборы (ст. 57); об установлении правовых основ единого рынка, финансового,
валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, основ
ценовой политики (п. "ж" ст. 71 Конституции РФ) и др.
Конституционные нормы дополняются и конкретизируются принятым в соответствии
с Конституцией РФ, в развитие ее основных положений, отраслевым законодательством.
Деятельность акционерных обществ на уровне централизованного законодательного
регулирования регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом "Об акционерных обществах", тем самым как бы завершая
длительную дискуссию в дореформенной правовой системе о формировании некой
"комплексной" отрасли права - хозяйственного или предпринимательского [23,
с. 63, 121]. Не вдаваясь сейчас в суть этих споров, мы будем полагать, что
акционерное законодательство является составной частью цивилистики по важнейшим
критериям ее выделения в самостоятельную отрасль права - предмету и методу
правового регулирования.
Гражданский кодекс РФ определяет конструкцию акционерного общества и
предусматривает минимальные гарантии прав акционеров и кредиторов компании.
Федеральный закон "Об акционерных обществах" в соответствии с ГК РФ регулирует
порядок создания и правовое положение акционерных обществ, права и обязанности
их акционеров, обеспечивает защиту прав и интересов акционеров (ст. 1 Закона
об АО).
Представляется не совсем корректной позиция некоторых авторов, делающих
вывод, что принятие специального закона, регулирующего акционерные отношения,
означает распространение юрисдикции административного права на акционерные
общества. В связи с этим странным выглядит мнение, что создание отдельного
закона обосновано тогда, когда соответствующее рыночное отношение должно подчиняться
и определенным административным правилам и контролю, когда для надлежащего
его осуществления необходимо значительное количество норм административного
права. Совокупностью этих условий объясняется наличие специальных законов
об акционерных и иных обществах... [23, c. 120].
Правовой режим акционерной формы собственности безусловно шире имущественных
отношений, но не потому, что она не соответствует принципам и методам гражданско-правового
регулирования, - "расщепление", усложнение отношений по поводу собственности
и прав собственности требует адекватной организации процесса реализации этих
прав. Другими словами, сама институциональная природа акционерной формы собственности
диктует необходимость построения сложной правовой системы, которая устанавливает
определенный режим существования и развития этой формы <4>.
Кодифицированные гражданско-правовые нормы и законы других смежных отраслей
законодательства (трудового, налогового, таможенного и пр.) не исчерпывают
системы правового регулирования акционерной формы предпринимательской деятельности.
Они создают лишь вектор развития подзаконных нормативных актов, принимаемых
органами государственного управления и уполномоченными общественными организациями,
а также правовых актов, разрабатываемых и утверждаемых органами управления
самих акционерных компаний.
Локальное нормотворчество субъектов предпринимательства не является новеллой
рыночного периода развития российской экономики [4]. Убедительными примерами
тому служат заключавшиеся в социалистический период на предприятиях и в организациях
коллективные договоры и принимавшиеся правила внутреннего трудового распорядка.
Наличие указанных документов на предприятиях и в организациях было требованием
действующего союзного законодательства; их разработка происходила на основании
принятых уполномоченными органами типовых стандартных форм. Творческое начало
при создании этих документов было в значительной степени ограничено.
Законы Российской Федерации "О предприятиях и предпринимательской деятельности",
"О собственности в РСФСР" и другие нормативные акты, утвержденные в период
начала рыночных преобразований, усилили полномочия субъектов предпринимательской
деятельности по принятию локальных актов, регулирующих хозяйственные, производственные,
трудовые, организационные и иные правоотношения. В настоящий момент в силу
демократизации российского законодательства, проявляющейся, в частности, в
увеличении количества диспозитивных и альтернативных правовых норм, существенно
расширились и углубились возможности организаций в создании собственных нормативных
актов, регулирующих различные сферы их внутренней деятельности.
Указанная тенденция российского законодательства закономерна, поскольку
отличие рыночной экономики от директивной проходит не только по линии господства
того или иного вида собственности, но и по уровню неопределеннности, свободы
усмотрения, заложенных в правовых нормах. Диспозитивные нормы действующего
законодательства и подзаконных нормативных актов централизованного регулирования
позволяют акционерным компаниям конкретизировать права и обязанности субъектов
акционерных отношений (детализировать содержание правоотношений), формализуют
допустимость их свободы усмотрения.
Альтернативные нормы предоставляют акционерным обществам в лице их органов
управления возможность выбрать один из обозначенных в централизованном акте
государственного регулирования вариантов решения (поведения).
Ограничение императивного нормативизма является не ослаблением функции
государственного регулирования предпринимательской деятельности, а, напротив,
сосредоточением централизованного нормотворчества на ключевых позициях юрисдикционных
отношений.
Императивные нормы необходимы для того, чтобы однозначно разграничить
сферу интересов, установить приоритеты и предпочтения, предписать модель поведения
любого субъекта хозяйственной деятельности.
Локальный механизм нормотворчества, существуя в соответствии с централизованным
законодательством, действует наиболее адресно и эффективно. При этом указанный
механизм является не "посредником" между централизованным (конституционным
и отраслевым) законодательством и хозяйствующим субъектом, а скорее модератором,
передающим и трансформирующим общие требования, "правила игры" в процедуры,
реализующие эти правила в конкретной деятельности. От того, как будет построен
этот механизм, насколько точно он будет сконструирован, непосредственно будет
зависеть эффективность и результативность деятельности акционерного общества.
Система правового обеспечения предпринимательской деятельности вообще
и акционерной формы в частности, на наш взгляд, состоит из двух подсистем:
централизованного и локального правового регулирования. Соотношение этих двух
подсистем определяется уровнем демократизации централизованного законодательства
и степенью развития локального нормотворчества конкретного акционерного общества.
При усилившейся тенденции развития корпоративного законодательства в
современной юридической литературе [28, 32] отсутствует не только единообразный
подход к определению сущности локальных актов юридических лиц, их иерархии
в структуре правового регулирования, иногда отсутствует и само упоминание
о них как об источниках (формах) <5> позитивного права. В связи с этим особенно
острой становится проблема формирования действенного и научно обоснованного
механизма локального нормотворчества акционерных компаний как самой распространенной
и влияющей на развитие экономики формы организации бизнеса.
Многочисленные нормы Федерального закона "Об акционерных обществах",
содержащие отсылки к внутренним документам <6> общества (бланкетные нормы
закона), подчеркивают значимость локального нормотворчества. И если до его
введения лишь отдельные акционерные общества принимали и руководствовались
в своей деятельности корпоративными документами, то в настоящий момент в целом
ряде случаев их отсутствие ставит в юридически ущербное положение как само
акционерное общество, так и других участников акционерных отношений.
Обеспечивая упорядоченность всей деятельности общества - административно-распорядительной,
производственно-хозяйственной, финансовой, социальной, управления персоналом
и пр., локальное нормотворчество становится механизмом решения проблемы организации
корпоративного управления.
Принимаемые акционерными обществами и не противоречащие законодательству
локальные нормативные акты имеют юридически обязательную силу не только во
внутренней деятельности общества (подразделения, персонал, администрация,
органы управления и пр.), но и во внешней деятельности компании. Здесь мы
не можем согласиться с мнением отдельных авторов о том, что "локальные подзаконные
акты издаются организацией для решения своих внутренних вопросов. Они распространяют
свое действие только на членов данного ограниченного коллектива людей" [28,
с. 118].
Локальные акты акционерных обществ непосредственно связаны с регулированием
взаимоотношений общества с государственными и муниципальными органами власти
и управления, коммерческими и некоммерческими организациями и имеют обязательную
силу для правоохранительных органов (судов общей юрисдикции и арбитражных
судов, прокуратуры и пр.), в частности, при рассмотрении любых споров, вытекающих
как из внутренней деятельности общества, например из взаимоотношений администрации
и персонала, органов управления и акционеров, так и из внешней, например при
исполнении заключенных с контрагентами договоров.
Изложенные выше обстоятельства позволяют определить место локальных норм
акционерных компаний в иерархии других нормативных актов, т. е. включить их
в систему правового регулирования предпринимательской деятельности и обозначить
их существенные черты.
Локальные нормативные акты акционерных компаний:
- исходят из законов и иных правовых актов централизованного регулирования
и не могут противоречить им;
- обеспечивают исполнение законов и правовых актов государственного управления;
- принимаются компетентными органами управления компании в установленном
порядке и не нуждаются в утверждении или одобрении какими-либо иными, в том
числе государственными, органами;
- распространяются на всех субъектов, вступающих в правоотношения с компанией,
как во внутренней, так и во внешней сферах ее деятельности;
- учитываются судебными и иными правоохранительными органами, являясь
для них правообразующими источниками.
Исходя из перечисленных существенных черт, можно выработать определенные
требования или критерии, которым должна соответствовать система локального
нормотворчества субъектов предпринимательской деятельности различных организационно-правовых
форм, в том числе акционерных обществ. К таким требованиям следует отнести:
1. Легитимность системы локального нормотворчества - корпоративные нормы
должны быть основаны на законе, то есть разработаны и приняты по прямому предписанию
либо в пределах предоставленного законом усмотрения.
Локальное нормотворчество нельзя, на наш взгляд, рассматривать лишь как
восполнение пробела в законодательстве. Здесь мы имеем дело скорее с формой
делегированного права. Соблюдение требования легитимности локального механизма
правового регулирования означает предельно точное следование закону и содержанию
дозволения, оговоренного в делегированных полномочиях.
2. Требование функциональной (по сфере правового регулирования) полноты
и согласованности. Указанное требование служит критерием для локального нормотворчества
"снизу", в то время как ограничение императивного нормативизма и демократизация
правовой системы - необходимой основой для локального регулирования "сверху".
3. Процессуальное требование как требование конструктивной операциональности,
т. е. обеспеченности локального механизма набором адекватных процедур или
регламентов. Процедура есть инструмент организации деятельности. В локальном
механизме процедуры и регламенты имеют главную реализующую функцию, поскольку
определяют порядок осуществления тех задач, которые закон передает на локальный
уровень.
Перечисленные требования нельзя признать исчерпывающими. Разработка методологии
и методики нормотворчества субъектов предпринимательской деятельности является
во многом "чистым листом" отечественной правовой науки.
Проблема углубленной разработки корпоративного правового регулирования
требовательно и остро поставлена предпринимательской практикой.
Локальное нормотворчество акционерных компаний является одним из действенных
способов решения проблемы корпоративного управления. Создание локальных нормативных
актов, регулирующих самоуправление акционерной компании, особенно важно для
российских условий, когда акционерное законодательство еще несовершенно и
не содержит механизма реализации целого ряда предусмотренных в нем правовых
норм. Создание собственной корпоративной культуры - задача для большинства
российских акционерных обществ.

Глава 2
Правовой режим уставного капитала
акционерного общества

В акционерном законодательстве и в корпоративных документах акционерных
компаний особое значение придается правовому регулированию уставного капитала.
Такое положение связано, в частности, с многофункциональностью уставного капитала,
его значимостью для большинства субъектов акционерных отношений. Следует назвать,
как минимум, три функции уставного капитала. Первая из них - гарантийная -
определена в самом Федеральном законе "Об акционерных обществах" (п. 1 ст.
25): уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего
интересы его кредиторов. Вторая функция связана с обеспечением стартового
капитала для начала и материальной базы для последующей коммерческой деятельности
общества. И третья функция уставного капитала состоит в установлении через
него доли участия каждого акционера в доходе и в управлении акционерным обществом.
Понимание сущности уставного капитала позволяет выяснить саму природу
акционерного общества как организационно-правовой формы предпринимательской
деятельности. Акционеры, внося свои вклады в уставный капитал общества, вступают
с акционерной компанией не в вещные, а в обязательственные правоотношения.
Акционерное общество имеет в собственности обособленное имущество, в том числе
переданное акционерами в оплату акций; акционеры же обладают правом собственности
на принадлежащие им акции, а не на долю в имуществе компании, как это происходит
в обществах с ограниченной ответственностью. В связи с этим акционеры не отвечают
по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью,
в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Российское законодательство, подобно законодательству большинства развитых
стран, в правовом регулировании уставного капитала направлено на то, чтобы,
защищая интересы акционерного общества как целостной корпорации, акционеров
и кредиторов компании, во-первых, обеспечить фактическое создание (заполнение)
уставного капитала и, во-вторых, удержать (сохранить) имущество акционерного
общества на уровне по крайней мере не ниже предусмотренного уставом размера
уставного капитала. Кредиторы компании, вступая с ней в обязательственные
отношения, должны знать, в пределах какой стоимости может быть обеспечено
исполнение обществом принятых на себя обязательств.
Первая из указанных целей при правовом регулировании уставного капитала
достигается путем установления и реализации норм, предусматривающих:
1) минимальный размер уставного капитала (ст. 26 Закона об АО);
2) необходимость при учреждении акционерного общества размещения всех
его акций среди учредителей (п. 2 ст. 25 Закона об АО);
3) необходимость оплаты не менее 50 процентов уставного капитала к моменту
государственной регистрации общества, а оставшейся части - в течение года
с момента его регистрации (п. 1 ст. 34 Закона об АО).
Вторая цель реализуется путем установления императивных норм:
1) о неправомерности уменьшения уставного капитала, если в результате
этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого
законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в его уставе
(п. 2 ст. 29 Закона об АО), и о необходимости ликвидации общества, если по
окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала,
определенного в соответствии с законом (п. 5 ст. 35 Закона об АО) <7>;
2) о неправомерности решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
до полной оплаты всего уставного капитала общества, а также в случае, если
стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного
фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной
стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера
в результате выплаты дивидендов (п. 1 ст. 43 Закона об АО).
Уставный капитал акционерного общества объявляется при его учреждении
и составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
Размер уставного капитала при учреждении акционерного общества определяется
его учредителями, исходя из потребностей в первоначальном капитале и их материальных
возможностей, но не может быть ниже установленного Законом об АО (ст. 26)
минимума: не менее 1000-кратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного
Федеральным законом на дату регистрации общества, - для открытых акционерных
обществ и не менее 100-кратного размера оплаты труда - для закрытых акционерных
обществ.
Политика акционерного общества в части установления размера уставного
капитала должна исходить, очевидно, из сочетания двух моментов:
1) уставный капитал должен быть достаточен, чтобы привлечь кредиторов
вступать во взаимоотношения с обществом;
2) размер уставного капитала не должен быть равен или близок к стоимости
чистых активов общества, чтобы при долгосрочных инвестиционных проектах не
было риска необходимости уменьшения его размера, поскольку законодательно
установлена обязанность акционерного общества уменьшить размер уставного капитала
в случае, если по окончании двух финансовых лет его величина окажется меньше
стоимости чистых активов общества. Уменьшение уставного капитала влечет за
собой негативные последствия в виде необходимости поставить кредиторов в известность
об уменьшении уставного капитала и досрочно по их требованию исполнить обязательства.
Таким образом, учредители, а затем органы управления обществом при установлении
размера уставного капитала должны исходить из принципа разумной достаточности.
Критерии определения оптимального размера уставного капитала акционерного
общества, на наш взгляд, достаточно точно определил В. Газман, по мнению которого,
"...при учреждении акционерных обществ необходимо максимально соизмерить возможности
привлечения средств акционеров, эффективность производительного помещения
их в дело, объемы и скорость финансовых оборотов, залоговые гарантии. Согласованная
оценка этих факторов должна предопределить размеры уставного капитала...".
И далее: "...оптимальный размер уставного капитала определяется в фокусе интересов
всех групп субъектов акционерных отношений. Это единственно возможный путь
для обеспечения реальных прав каждой группы" [6, с. 43].
Практика заполнения утвержденного при учреждении акционерного общества
уставного капитала в рассрочку, характерная для современного российского законодательства,
не является новацией ни по отношению к дореволюционным российским законам
и практике, ни по отношению к развитому зарубежному акционерному законодательству.
Так, уставом "Общества Путиловских заводов" (1872 год) предусматривалось,
что при подписке на акции первоначально вносится 25 процентов их стоимости,
а окончательная оплата должна последовать в течение двух лет; на "Азовском
рельсовом заводе" - тот же первоначальный взнос, но рассрочка предоставлялась
на один год; в акционерном обществе "Сормово" акции должны были "вполне оплачиваться
до открытия общества". Спустя треть века на Путиловских заводах льготы по
выкупу акций новых выпусков были отменены, а на "Сормово" через 26 лет стали
предоставлять полугодичный срок оплаты. В акционерных обществах "Мальцовских
заводов" (устав 1894 года), "Электролит" (1898 год), "Технопродукт" (1916
год) часть акций оплачивалась в первые шесть месяцев, а остаток - в два последующих
года. В ГК РСФСР 1922 года предусматривалось четверть основного капитала собрать
за три месяца, еще четверть - за последующие три, оставшуюся половину - за
год.
Акционерное законодательство промышленно развитых стран определяет, что
если акции учреждаемого акционерного общества распространяются путем публичной
подписки, то к моменту регистрации должен быть размещен определенный процент
акций. Во Франции, Германии, Японии он установлен в размере 25 процентов;
в Италии - 3/10 от размера уставного капитала [11, с. 140].
В утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 19 июня 1990 года
N 590 Положении об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью
(далее - Положение об АО и ООО N 590) определено, что при создании акционерного
общества акции могут быть распространены путем открытой подписки на них и
в порядке распределения всех акций между учредителями. При этом в случае,
когда все акции акционерного общества распределяются между учредителями, учредители
должны были до созыва учредительной конференции внести не менее 50 процентов
номинальной стоимости акций (п. 43). При проведении открытой подписки срок
подписки на акции не мог превышать шести месяцев, а предварительный взнос
не должен был быть меньше 10 процентов номинальной стоимости акций; до проведения
учредительной конференции доля предварительного взноса должна была достигнуть
не менее 30 процентов (пп. 41, 42).
Положение об акционерных обществах, утвержденное постановлением Совета
Министров РСФСР 25 декабря 1990 года N 601 (далее - Положение об АО N 601)
устанавливало следующий порядок формирования уставного капитала: при создании
акционерных обществ уставный капитал должен быть полностью распределен среди
учредителей, при этом 50 процентов уставного капитала должно быть оплачено
в течение 30 дней после государственной регистрации общества.
Ретроспективный анализ российского законодательства современного периода
позволяет определить тенденции в правовом регулировании уставного капитала:
1) первоначальное заполнение уставного капитала производится по закрытой
подписке только среди учредителей;
2) срок заполнения не менее 50 процентов уставного капитала перенесен
на стадию до государственной регистрации общества.
Правомерным, способствующим защите интересов кредиторов компании является,
на наш взгляд, положение о необходимости при учреждении общества размещения
всех акций только среди учредителей. Такая позиция законодателя объясняется
также необходимостью оградить интересы потенциальных покупателей акций вновь
создаваемых акционерных обществ: на этом этапе очень трудно судить о перспективах
создаваемого дела; приобретая акции по открытой подписке, инвесторам пришлось
бы довольствоваться только программой предполагаемой деятельности АО и обещаниями
учредителей. Даже при абсолютной добросовестности последних инвесторы могли
бы стать жертвами их неопытности. Поэтому предложение акций неопределенному
кругу лиц возможно только при увеличении уставного капитала уже существующего
акционерного общества путем выпуска дополнительных акций.
Следует отметить, что не все авторы согласны с подобным видением вопроса.
Так, по мнению М. Антокольской, это положение снижает мобильность в деятельности
акционерных обществ - невозможно быстро реагировать на запросы рыночной конъюнктуры,
если для получения необходимых средств путем привлечения свободного капитала
от сторонних инвесторов надо пройти два этапа: сначала создать открытое акционерное
общество, все акции которого первично должны оплатить учредители, и лишь на
втором этапе принять решение об увеличении уставного капитала путем объявления
открытой подписки на акции [3, с. 23].
Указанный автор предлагает в связи с этим следующий компромисс: открытая
подписка на акции открытых акционерных обществ при их учреждении может быть
допущена законодателем при условии размещения среди учредителей достаточно
значительного количества акций (например, 50%) и сохранения этих акций за
ними в течение определенного срока, например пяти лет. По мнению М. Антокольской,
такой подход, уже применявшийся в союзном законодательстве об акционерных
обществах, позволил бы быстрее привлекать свободные средства и одновременно
предотвратил бы возможность бегства недобросовестных учредителей из созданного
ими общества.
Что касается последнего предложения о сохранении за учредителями приобретенного
пакета акций в течение определенного периода времени после государственной
регистрации общества, то оно представляется весьма целесообразным. Подобная
правовая норма содержалась в п. 41 Положения об АО и ООО N 590, в соответствии
с которым учредители должны были быть держателями акций в размере не менее
25 процентов уставного капитала в течение двух лет. В последующем эта норма
исчезла из российского акционерного законодательства.
Е. Суханов считает, что законодательно установленный запрет на отчуждение
учредителями акционерного общества своего пакета акций в течение, например,
первых двух лет с момента учреждения акционерного общества мог бы стать существенным
залогом прав будущих акционеров и кредиторов компании [32, с. 28].
Отсутствие такого требования к учредителям может привести и в российской
практике уже приводило к известным махинациям. Так, недобросовестные учредители
общества, заплатившие за акции по номинальной стоимости, реализовывали их
мелким инвесторам по рыночной цене и выходили из состава акционеров, оставив
себе курсовую разницу стоимости акций и переложив все заботы по функционированию
АО на других акционеров, приобретших акции.
Интересен для обсуждения вопрос о том, каким образом учредители должны
подтвердить в регистрирующих органах факт внесения 50 процентов уставного
капитала, если оплата акций производится неденежными средствами. (Факт оплаты
уставного капитала денежными средствами подтверждается, как правило, справкой
банка о внесении денег на расчетный счет и не вызывает сомнений.)
Очевидно, факт внесения вклада неденежными средствами должен устанавливаться
подписанным всеми учредителями актом, подтверждающим предоставление имущества
или имущественных прав, а уже после государственной регистрации общества должно
быть надлежащим образом оформлено право собственности вновь возникшего юридического
лица на переданные объекты. При этом оплата акций неденежными средствами должна
быть произведена при их приобретении в полном размере, если иное не установлено
договором о создании общества (п. 2 ст. 34 Закона об АО), то есть, если учредители
не предусмотрели иное при учреждении акционерного общества, неденежные вклады
в полном объеме должны быть внесены еще до его государственной регистрации.
Акции, размещаемые среди учредителей, должны быть зарегистрированы. При
этом государственная регистрация выпуска акций сопровождается утверждением
проспекта эмиссии, если число учредителей превышает 500 и (или) номинальная
стоимость выпуска (объем эмиссии) превышает 50 тысяч минимальных размеров
оплаты труда <8>.
Следующий аспект, который хотелось бы осветить в рамках поставленной
темы, связан с проблемой заполнения уставного капитала. Закон об АО (п. 2
ст. 34) практически не изменил перечень возможных видов вкладов в оплату стоимости
акций по отношению к закрепленному в ранее действовавшем Положении об АО N
601 (п. 37). Согласно норме закона оплата акций может осуществляться деньгами,
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку.
Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором
о создании общества или уставом общества, а дополнительных акций - решением
об их размещении. Самым "простым" способом внесения вклада в уставный капитал
акционерного общества является оплата акций в рублях или иностранной валюте,
пересчитываемой по официальному курсу к российскому рублю на момент внесения
вклада.
При передаче в уставный капитал имущества, имущественных прав или иных
прав, имеющих денежную оценку, возникают определенные сложности, связанные
с правовым режимом указанных объектов.
Способы и формы передачи этих объектов должны соответствовать предусмотренным
действующим законодательством нормам. Так, передача в уставный капитал в оплату
акций объектов недвижимости должна быть зарегистрирована в соответствующих
органах, которым согласно законодательству поручена государственная регистрация
сделок с недвижимым имуществом (ст. 131, 164 ГК РФ). Передача в уставный капитал
ценных бумаг других эмитентов должна производиться с соблюдением правовых
норм, установленных для совершения сделок с данными ценными бумагами (именными,
на предъявителя, в бездокументарной форме и пр. - ст. 146 ГК РФ).
Передача в оплату акций имущественных прав также требует соблюдения целого
ряда юридических формальностей. Так, пользование, например, землей является
целевым и внесение учредителем права аренды земли, полученной для садоводства,
в уставный капитал создаваемого акционерного общества возможно лишь при условии
целевого использования обществом получаемой земли. Вообще внесение прав пользования
природными ресурсами практически во всех случаях возможно лишь при сохранении
целевого назначения их использования.
Передача имущественных прав должна быть произведена в соответствии с
требованиями действующих правовых актов и в части согласования этой передачи
с уполномоченными на то лицами. Например, при передаче права пользования недвижимым
имуществом, относящимся к государственной или муниципальной собственности,
следует получить согласие соответствующего Комитета по управлению имуществом
<9>.
Правовые формы и способы передачи в качестве вклада в уставный капитал
акционерного общества имущественных прав должны определяться с учетом общих
норм об уступке права требования и переводе долга. Так, при передаче в качестве
вклада в уставный капитал права пользования имуществом в форме передачи арендатором
права пользования арендуемым имуществом требуется обязательное согласование
с арендодателем.
Хотя уступка права пользования помещением является как будто уступкой
требования (так, в обязательстве передать помещение в пользование кредитором
будет арендатор), однако это требование есть лишь часть обязательства по договору
аренды, так как этот договор является взаимным. Кредитор по такому обязательству
выступает одновременно и должником. Передать требование из взаимного договора,
не совершив одновременно перевод долга, невозможно. Для перевода же долга
в соответствии со ст. 391 Гражданского кодекса РФ в обязательном порядке требуется
согласие кредитора.
При передаче в качестве вклада в уставный капитал имущественных прав
заслуживающим внимания представляется не только вопрос юридического оформления
факта передачи, но и проблема реальной исполнимости передаваемых имущественных
прав. Необходимо учитывать, что даже имеющие бесспорный характер имущественные
права требования или пользования далеко не во всех случаях реально исполнимы.
Обстоятельства, препятствующие кредитору получить реальное удовлетворение
от должника, могут быть различны: случайная гибель имущества, являющегося
объектом имущественного права, прекращение права по обстоятельствам, не зависящим
от воли управомоченных лиц, допустим в результате издания актов органов государственной
власти. Поэтому учредителям, а в последующем - совету директоров (наблюдательному
совету) при размещении дополнительных акций следует весьма осторожно подходить
к вопросу о передаче в оплату акций имущественных прав без гарантий их реальной
исполнимости.
Отдельно стоит затронуть вопрос о заполнении уставного капитала путем
передачи в оплату акций результатов интеллектуальной деятельности: изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, программных средств, баз данных для
ЭВМ, "ноу-хау" и пр., именуемых в бухгалтерском учете нематериальными активами
(п. 48 Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации,
утв. приказом Министерства финансов РФ от 26 декабря 1994 года N 170).
При рассмотрении этого вопроса нужно иметь в виду, что под правами на
интеллектуальную собственность понимают исключительное право на использование
объектов интеллектуальной собственности, но не на владение (обладание) ими,
ибо такие объекты, как, например, описания изобретений или изображения промышленных
образцов публикуются в открытой печати и становятся общеизвестными. Но и в
этих случаях правом на их использование обладают только патентообладатели
или лица, получившие разрешение (лицензию) от патентообладателей.
При вложении интеллектуальной собственности в уставный капитал акционерного
общества права на использование объектов интеллектуальной собственности, оцениваемые
в денежном выражении, переходят к акционерному обществу. Исходя из правовой
природы акционерной формы организации бизнеса, приобретение акционерной компанией
имущественных прав приводит к возникновению возможности отчуждения от него
этих прав, так как общество отвечает перед своими кредиторами принадлежащим
ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание.
Таким образом, вполне возможны ситуации, когда вложенные в уставный капитал
права на использование объектов интеллектуальной собственности могут быть
в установленном законом порядке отчуждены от собственника - акционерного общества
и переданы его кредиторам. В связи с этим нельзя использовать в качестве вклада
в уставный капитал вместо результатов интеллектуального труда способность
к интеллектуальному труду (знания, опыт, квалификация).
Учитывая возникающие в практике проблемы, связанные с передачей в уставный
капитал имущественных прав, в том числе права на интеллектуальную собственность,
Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного суда РФ дали соответствующие
разъяснения: "Необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйственного
товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права,
имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект
интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права и т. д.) или
"ноу-хау". Однако в качестве вклада может быть признано право пользования
таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным
договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном
законодательством" <10>.
По общему правилу права пользования объектами интеллектуальной собственности
оформляются посредством патента или лицензии. И для практики имеет большое
значение решение вопроса о формах и объемах переуступки этих прав: передать
акционерному обществу патент или выдать ему лицензию.
Некоторые авторы считают, что участники торговых обществ, совместных
предприятий должны полностью уступить этой фирме патент, другие обосновывают
целесообразность выдачи исключительной лицензии с такой формулировкой: "Участники
сохраняют за собой право самостоятельно изготавливать, использовать и сбывать
объекты, являющиеся предметом лицензии. Предприятие не имеет права выдавать
третьим лицам сублицензии" [36, с. 34].
Поскольку решение о способе и оценке вкладов отнесено к компетенции учредителей
общества, а в последующем совета директоров (наблюдательного совета) или общего
собрания - в зависимости от суммы сделки (ст. 78, 79 Закона об АО), указанным
органам предстоит решить вопрос о целесообразности приобретения патента или
лицензии и об оценке того или иного права. При этом очевидно, что стоимость
предоставления патента будет выше, чем лицензии.
Действующее законодательство не предусматривает никаких ограничений и
запретов в части формирования всего уставного капитала акционерного общества
путем внесения вкладов в виде интеллектуальной собственности. При такой ситуации
могут пострадать имущественные интересы как будущих кредиторов общества, так
и акционеров компании. Ведь в качестве вклада в уставный капитал учредителями
могут быть переданы объекты интеллектуальной собственности, коммерческая применимость
которых, оцененная их же собственным решением, может оказаться весьма проблематичной.
Особенно это касается результатов творческой деятельности, не обладающих признаками
объектов авторского и патентного права.
Представляется необходимым включение в действующее законодательство правовой
нормы, предусматривающей минимальный процент денежных средств, вносимых в
уставный капитал в оплату акций, наличие которого обязательно для государственной
регистрации акционерного общества. В пределах установленного процента решение
о составе вкладов в уставный капитал должно принадлежать учредительному собранию.
Надо сказать, что акционерные законы многих зарубежных стран устанавливают
более жесткие требования к оплате акций путем внесения объектов интеллектуальной
собственности. Так, во Франции не допускается оплата акций интеллектуальным
капиталом.
Проблема оценки вклада в уставный капитал при учреждении общества существует
не только в отношении объектов интеллектуальной собственности, но также и
в других случаях, когда вклады в уставный капитал в оплату акций выражены
не в денежной, а в иной форме.
В соответствии с Законом об АО денежная оценка имущества, вносимого в
оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями
(п. 3 ст. 34 Закона об АО). При этом согласно п. 3 ст. 9 Закона об АО решение
учредителей о денежной оценке вносимых в оплату акций ценных бумаг, других
вещей, имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, должно
быть принято единогласно. Таким образом, законодатель передает вопрос об оценке
вкладов при создании общества его учредителям, полагая, что наилучшими контролерами,
которые не дадут завысить стоимость вклада учредителя, являются другие соучредители,
так как подобное завышение ущемит прежде всего их права.
Однако на практике нельзя исключить как возможной ошибки учредителей,
так и преднамеренного сговора. Представляется целесообразным распространение
на оценку неденежных вкладов в уставный капитал учредителями нормы п. 3 ст.
34 Закона об АО, определяющей необходимость денежной оценки независимым оценщиком
(аудитором) имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций
общества, если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций составляет
более двухсот установленных Федеральным законом минимальных размеров оплаты
труда.
Следует отметить, что первоначальный проект Закона об АО предусматривал,
во-первых, основание для оценки учредителями неденежного вклада - сложившиеся
рыночные цены на имущество, во-вторых, императивно устанавливал необходимость
подтверждения произведенной участниками оценки вклада внешним аудитором при
превышении стоимости вклада 10 тыс. рублей. Конечно, стоимость требующего
экспертизы вклада, предусмотренная в первоначальном проекте, явно не соответствует
сегодняшним ценам, но сама идея представляется заслуживающей того, чтобы вернуться
к ее обсуждению.
Интересной нам показалась и норма первоначального проекта, не нашедшая
отражения в принятом Законе об АО, касающаяся установления правовых последствий
внесения акционером не обеспеченного реальным имуществом вклада либо сознательного
или явного завышения оценки стоимости вклада. Указанные сделки, по мысли авторов
законопроекта, могли быть признаны недействительными полностью или частично.
Если подобные нарушения были допущены учредителями при создании общества,
суд по требованию акционеров или кредиторов компании имел право взыскать с
учредителей недостающую сумму в пользу общества или его кредиторов, а также
штраф в размере 100 процентов взысканной суммы в доход бюджета по месту регистрации
общества.
Действующее акционерное законодательство не содержит норм, регулирующих
подходы к оценке вклада в уставный капитал в виде предоставления права пользования
имуществом. Такого пробела было частично лишено Положение об АО и ООО N 590,
предусматривавшее способ оценки подобного рода вкладов. Согласно п. 17 указанного
Положения в случаях, когда имущество передано участником обществу только в
пользование, размер вклада и соответственно доля участника определяются исходя
из арендной платы за пользование имуществом, исчисленной за весь указанный
в учредительных документах срок деятельности общества или другой установленный
участниками срок. Норма носила диспозитивный характер, поскольку участники
могли предусмотреть в учредительных документах иной способ оценки вклада путем
передачи имущества в пользование.
На наш взгляд, подход к оценке стоимости вклада в уставный капитал путем
передачи имущества в пользование посредством капитализации арендной платы
является правомерным. Для имущества, имеющего в связи с амортизацией предельный
срок использования, этот срок и должен стать предельным при расчете стоимости
вклада. Поскольку подход к расчету арендной платы может быть различным, в
Законе, очевидно, следовало бы сделать ссылку на то, что арендная плата определяется
исходя из рыночных цен за пользование подобным имуществом, сложившихся в месте
нахождения акционерного общества.
Внесение в качестве вклада в уставный капитал права пользования имуществом
представляет интерес также и в части сохранения правовой связи между акционером
и внесенным им в оплату акций вкладом. Возникает коллизия: акционерному обществу
переходит право собственности на переданные ему в уставный капитал вклады,
хотя собственником самого имущества, переданного в срочное пользование акционерному
обществу, остается акционер.
Уставный капитал должен быть заполнен в установленный законом и уставом
общества срок. В противном случае общество может быть признано несостоявшимся
при его учреждении или будет вынуждено частично аннулировать подписку на акции
при размещении дополнительных акций в пределах объявленных. В соответствии
с законодательством акции до момента их полной оплаты, за исключением акций,
приобретаемых учредителями при создании общества, не предоставляют права голоса,
на них не начисляются дивиденды, то есть неоплаченные акции ущербны в части
предоставляемых владельцам прав.
В случае неполной оплаты акций в установленные уставом акционерного общества
или решением о размещении акций сроки акции поступают в распоряжение общества.
Деньги и (или) имущество, внесенные в оплату акций по истечении установленного
срока, не возвращаются (п. 4 ст. 34 Закона об АО). Закон предоставил акционерным
обществам право предусмотреть в уставе взыскание неустойки (штрафа, пени)
за неисполнение обязательств по своевременной оплате акций.
Еще до принятия Закона об АО в литературе высказывалась следующая точка
зрения: поскольку купля-продажа акций подчиняется общим нормам гражданского
законодательства, неуплата в срок стоимости акций является просрочкой исполнения
денежных обязательств [12, с. 90]. Из этого положения следует, что при несвоевременной
оплате акционер мог быть согласно ст. 395 ГК РФ привлечен к имущественной
ответственности в размере учетной ставки банковского процента за просрочку
исполнения денежного обязательства. Но возникает вопрос: а как быть, если
в оплату акций вносятся не деньги, а имущество, право пользования имуществом,
ценные бумаги и иные имущественные права? В этом случае речь может идти о
просрочке исполнения, но не денежного обязательства, а обязательства по выполнению
определенного действия, например по передаче имущества.
На наш взгляд, не следует ставить применение или неприменение мер имущественной
ответственности за своевременное заполнение уставного капитала (или дифференцировать
ее размер) в зависимость от того, деньги, имущество, право пользования имуществом,
ценные бумаги или иные имущественные права вносятся в оплату акций. Целесообразно,
чтобы в уставе общества было предусмотрено взыскание в его пользу неустойки
за несвоевременную оплату акций в одинаковой сумме, независимо от того, в
какой форме эта оплата должна быть произведена. Существует опыт введения в
устав общества правовой нормы, предусматривающей ответственность за неполную
или несвоевременную оплату акций в виде штрафа в размере 100 процентов стоимости
неоплаченных (полностью или частично) акций.
Процессуальное исполнение указанной нормы предполагает, что до создания
акционерного общества лицами, которые могут предъявить претензии учредителям
за несвоевременное внесение вкладов, являются другие учредители общества,
а после государственной регистрации - сама акционерная компания в лице своих
органов управления.
Завершая блок вопросов о заполнении уставного капитала, хотелось бы остановиться
еще на одной проблеме, представляющейся нам довольно интересной. Как уже было
отмечено, до государственной регистрации общества уставный капитал должен
быть оплачен не менее чем наполовину. Перед учредителями стоит задача исполнения
многочисленных обязательств по созданию акционерного общества, созданию его
имущественной и организационной базы. В связи с неурегулированностью действующим
законодательством возникает вопрос о правовом режиме складочного капитала
учредителей до создания юридического лица. Очевидно, следует признать, что
на складочное имущество до государственной регистрации общества у учредителей
возникает право общей долевой собственности.
Режим общей долевой собственности в соответствии со ст. 246, 247 ГК РФ
определяется тем, что владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.
Это логичное в данном случае положение, поскольку по обязательствам, возникшим
до регистрации юридического лица, учредители несут солидарную ответственность
(п. 3 ст. 10 Закона об АО).
Следующая проблема связана с правовым регулированием изменения уставного
капитала. Понятие изменения уставного капитала включает в себя изменение не
только его количественных (увеличение, уменьшение), но и качественных параметров:
соотношения типов, категорий акций, их номинальной стоимости посредством консолидации
или дробления акций.
Действующее законодательство, достаточно подробно регулируя вопросы изменения
количественных параметров уставного капитала, значительно меньше внимания
уделяет проблеме изменения его структуры. Правовые нормы, касающиеся изменения
структуры уставного капитала, "разбросаны" по всему тексту Закона об АО, что
не дает последовательного изложения единой проблемы.
В связи с этим обстоятельством, а также потому, что диспозитивные нормы
законодательства об изменении уставного капитала предполагают возможность
локального нормотворчества, в работе приводится Положение об изменении уставного
капитала акционерного общества. Представляется, что наличие в акционерной
компании единого документа должно облегчить проблему применения соответствующих
норм права.
В связи с прилагаемым Положением в тексте работы будут затронуты только
проблемные вопросы, касающиеся рассматриваемой темы.
Закон об АО устранил неоднозначное понимание, предусмотрев в качестве
различных понятий категории размещенных и объявленных акций. Указанная концепция
заимствована из корпоративного права США, где традиционно проводится различие
между акциями, которые корпорация вправе выпускать (authorised shares), и
фактически выпущенными акциями (issned shares).
Согласно ст. 27 Закона об АО под размещенными понимаются акции, приобретенные
акционерами, а объявленными являются предусмотренные уставом акции, которые
общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным.
При данной схеме в уставном капитале всегда будут отражаться только размещенные
(приобретенные) акции. В связи с этим по итогам эмиссии не может возникнуть
парадоксальной ситуации некоего "уменьшения" уставного капитала путем "погашения"
неразмещенных акций, как бывало в соответствии с ранее действовавшим законодательством.
По итогам размещения уставный капитал теперь может либо остаться неизмененным
(если не размещена ни одна акция), либо увеличиться. В данном случае не будут
нарушены права акционеров - владельцев предыдущих, полностью оплаченных акций,
поскольку весь уставный капитал, отраженный в уставе до окончания размещения
последнего выпуска, будет полностью оплачен. Это значит, что общество будет
вправе выплачивать этим акционерам дивиденды и приобретать у них размещенные
акции.
Имеющиеся в законе ограничения на выплату дивидендов и покупку обществом
собственных акций при не полностью оплаченном уставном капитале будут распространяться
только на приобретение акций последнего выпуска, находящихся в процессе размещения.
Права акционеров при увеличении обществом размера уставного капитала
защищаются, в частности, следующими установленными действующим законодательством
нормами:
1. На каждый момент времени номинальная стоимость всех обыкновенных акций,
эмитированных обществом, должна быть одинаковой (равной) (п. 1 ст. 25 Закона
об АО);
2. На каждый момент времени номинальная стоимость размещенных обществом
привилегированных акций всех типов не должна превышать 25 процентов уставного
капитала общества (п. 2 ст. 25 Закона об АО);
3. При увеличении уставного капитала посредством открытой подписки на
голосующие акции и ценные бумаги, конвертируемые в голосующие акции, с их
оплатой деньгами уставом общества может быть предусмотрено преимущественное
право владельцев голосующих акций на приобретение этих ценных бумаг в количестве,
пропорционально имеющимся голосующим акциям <11> (ст. 40 Закона об АО);
4. В связи с тем, что увеличение уставного капитала влечет за собой внесение
изменений в устав общества, владельцы голосующих акций вправе требовать от
общества выкупа принадлежащих им акций, если они голосовали против увеличения
уставного капитала (или не принимали участия в голосовании), и считают, что
этим решением ограничены их права (ст. 75 Закона об АО);
5. Увеличение уставного капитала для покрытия понесенных обществом убытков
не допускается.
Указанное положение, направленное на обеспечение гарантийной функции
уставного капитала и стабильности гражданского оборота, в принципе исключает
для акционерного общества возможность в случае возникших убытков прибегнуть
к такому способу финансирования, как эмиссия собственных акций. Рассматриваемая
норма также защищает и инвесторов от приобретения акций акционерного общества,
которое терпит убытки.
Однако вполне возможны варианты, когда стоимость имущества акционерного
общества значительно превышает размер его уставного капитала. И, на наш взгляд,
было бы разумно закрепить в законе положение о том, что увеличение уставного
капитала для покрытия понесенных акционерным обществом убытков не допускается,
если размер увеличения уставного капитала превышает стоимость чистых активов
акционерного общества. В иных случаях увеличения уставного капитала для покрытия
понесенных акционерным обществом убытков интересы акционеров и кредиторов
общества будут защищены его чистыми активами, а общество получит возможность
оперативного и дешевого (по отношению к заемным средствам) привлечения денежных
средств для выхода из критической ситуации.
В российской практике акционирования сложилось весьма нетрадиционное
отношение к категории "уставный капитал" и прежде всего к его размеру, мотивам,
способам и целям увеличения. Это связано, во-первых, со спецификой создания
большинства акционерных обществ - в процессе приватизации государственного
и муниципального имущества, во-вторых, с постоянно осуществляемыми коммерческими
организациями переоценками основных фондов.
Размеры уставных капиталов акционерных обществ, созданных в разное время,
существенно различаются из-за инфляционной составляющей. Распространенными
являются ситуации, когда размеры уставных капиталов акционерных обществ различаются
в несколько десятков раз при сопоставимости других характеристик, таких, как
объемы выпускаемой продукции, прибыль, численность работающих.
Согласно результатам исследования более 100 российских акционерных обществ,
представляющих более 10 регионов, проведенного специалистами Межведомственного
аналитического центра по заказу и при участии Института стратегического анализа
и развития предпринимательства [20, с. 43], при сопоставлении уставных капиталов
с другими характеристиками деятельности акционерных компаний выяснилось, что
величины уставных капиталов вновь учрежденных акционерных обществ в период
с 1991 года более репрезентативны, точнее отражают их реальные размеры, чем
величины уставных капиталов акционерных обществ, созданных в процессе приватизации.
По данным проведенного исследования, расчеты рентабельности уставного
капитала (отношение валовой прибыли к уставному капиталу) показывают, что
средняя рентабельность очень высока и составляла более 3600 процентов в 1994
году и около 2760 процентов в 1995 году. Такая "запредельно" высокая рентабельность
уставных капиталов большинства акционерных компаний указывает на то, что размеры
уставных капиталов акционерных обществ существенно ниже реальных вкладов акционеров.
Анализ изменения величины уставных капиталов показал, что их увеличение
в 1995 году по сравнению с 1994 годом произошло на 26 процентах объектов выборки.
Но в подавляющем большинстве случаев рост размеров уставного капитала в крайне
малой степени отражает характер и динамику деятельности акционерных компаний.
Увеличение уставных капиталов, как правило, не было результатом усилий по
привлечению инвестиций, а стало следствием наивных предположений, что увеличение
уставного капитала за счет средств переоценки основных фондов якобы влияет
на рост рыночной стоимости акций [20, с. 43].
Надо сказать, что увеличение уставного капитала исключительно в связи
с переоценкой основных фондов было спровоцировано неудачными положениями письма
Министерства финансов РФ от 7 февраля 1994 года N 14 "О некоторых вопросах
оценки стоимости имущества приватизируемых предприятий", в соответствии с
п. 4.1 которого не допускался выпуск акций с целью привлечения капитала до
увеличения уставного капитала на сумму переоценки основных фондов. Указанная
норма была отменена письмом Министерства финансов от 20 сентября 1994 года
N 129 и соответственно исчезла жесткая связь между любыми последующими дополнительными
эмиссиями акций и предшествующими им организационной и бухгалтерской операциями
по трансляции "переоценки" в уставный капитал.
Таким образом, уставные капиталы многих российских акционерных обществ
не соотносятся со стоимостью их чистых активов и не отражают реальных финансовых
показателей их деятельности. В связи с этим уставный капитал не является для
кредиторов показателем надежности исполнения обществом принятых на себя обязательств.
Кредиторы российских акционерных обществ, как бы игнорируя гарантийную функцию
уставного капитала, находят другие способы обеспечения исполнения обязательств
(залог имущества, банковская гарантия и пр.).
Решение об уменьшении уставного капитала относится к исключительной компетенции
общего собрания акционеров, в отличие от решения об увеличении уставного капитала,
которое в зависимости от предусмотренного уставом общества положения может
быть принято общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным
советом) акционерного общества.
Мерами, направленными на обеспечение прав акционеров и кредиторов общества
при уменьшении размера уставного капитала общества, в частности, являются
предусмотренные действующим законодательством нормы:
1) о неправомерности уменьшения уставного капитала, если в результате
этого его размер станет меньше предусмотренного законом минимального уставного
капитала (п. 1 ст. 29 Закона об АО);
2) о необходимости предупреждения кредиторов о предстоящем уменьшении
уставного капитала (ст. 30 Закона об АО);
3) о праве акционеров-владельцев голосующих акций требовать от общества
выкупа принадлежащих им акций, если они голосовали против уменьшения уставного
капитала (или не принимали участия в голосовании) и считают, что этим решением
ограничены их права (ст. 75 Закона об АО).

Глава 3
Соотношение интересов субъектов
акционерных отношений при
распределении прибыли акционерного
общества

Одной из значимых причин разработки, принятия и применения акционерными
обществами собственных локальных документов является организация системы интересов
субъектов акционерных отношений. Локальные нормативные акты оказывают существенное
информативное ценностно-мотивационное воздействие на все группы субъектов
акционерных отношений, к которым относятся:
1) само акционерное общество как целостная корпорация;
2) органы управления акционерной компанией;
3) акционеры, в том числе учредители общества, имеющие, в отличие от
других акционеров, особые обязательства;
4) персонал акционерного общества, в том числе высший менеджерский персонал,
имеющий специфические ценностно-мотивационные установки;
5) кредиторы акционерных компаний, заинтересованные в исполнении обществом
принятых на себя обязательств;
6) государство в целом и его территориальные субъекты;
7) другие предпринимательские структуры, зависящие от деятельности общества
(поставщики, потребители, банки, конкуренты).
Имущественные сферы указанных субъектов чаще всего не совпадают. Координация
и, по возможности, гармонизация интересов субъектов акционерных отношений
должны быть положены в основу правового регулирования деятельности акционерных
обществ на уровне как централизованного законодательства, так и их собственного
локального нормотворчества. Ведь локальные нормативные акты, как и правовые
акты высшей иерархии, принимаются и реализуются с целью создания оптимальных
условий для удовлетворения интересов и потребностей участников правоотношений.
Соотношение интересов субъектов акционерных отношений, их коллизии определяются
целым рядом обстоятельств, в том числе распределением контрольного пакета
акций компании, численностью и "распыленностью" капитала акционеров, успешностью
деятельности и размером самой корпорации, зрелостью высшего менеджерского
состава, сложившимися в трудовом коллективе традициями и пр. От диспозиции
сил участников акционерных отношений во многом зависят активность локального
нормотворчества, содержание и применение локальных норм.
Возьмем, в частности, соотношение интересов акционерной компании как
работодателя, персонала как работополучателя, в том числе высшего менеджерского
персонала, осуществляющего руководство производственно-хозяйственной деятельностью
общества, и акционеров компании. Каждый из перечисленных субъектов имеет свои
наиболее значимые интересы.
Так, акционерная компания как целостная корпорация заинтересована в расширении
своей деятельности, приращении акционерного капитала, в увеличении стоимости
акций, что возможно реализовать путем повышения мотивированности, квалификации
и, как следствие, эффективности труда нанятого персонала. Персонал общества
имеет интерес, как минимум, удовлетворить физиологические и социальные потребности
свои и членов своей семьи и, как максимум, потребность в признании и самореализации
(см. пирамиду потребностей А. Маслоу [35, с. 123]). Высший менеджерский персонал
в сравнении с другими категориями работников в качестве более значимой имеет
потребность самовыражения и усиления своего социального статуса. Акционеры
общества имеют интерес в наличии стабильно высоких дивидендов, увеличении
капиталоемкости акций и повышении их ликвидности.
Как следует из схематичного описания интересов рассматриваемых субъектов,
в них нет антагонистического противостояния. Именно это обстоятельство позволяет
создать акционерное общество, а при умелом сочетании названных интересов добиваться
значительных успехов в его деятельности. Развитие акционерного общества, как
всякое поступательное развитие, по сути, является преодолением "конструктивных"
противоречий субъектов, вступающих в отношения с акционерной компанией.
Остановимся подробнее на анализе различий в позициях акционеров и персонала
общества и прежде всего высшего менеджерского состава, наиболее заметно влияющего
на управление корпорацией и на процесс локального нормотворчества.
Акционеры и персонал в той или иной форме вносят свой вклад в деятельность
компании. Так, акционеры общества являются его имущественными (финансовыми)
инвесторами, а работники осуществляют свои инвестиции путем предоставления
компании специфических навыков и умений, которые могут быть с успехом использованы
как в рамках этого акционерного общества, так и за его пределами. Указанное
обстоятельство позволяет отнести работников компании к нефинансовым инвесторам,
поставляющим предприятию специфический человеческий капитал - способность
к труду.
Предоставляемые персоналом нефинансовые инвестиции могут быть успешно
реализованы лишь при создании для работников оптимальных условий занятости
и стимулирования труда. При этом, как правило, наиболее актуальным для акционерных
обществ является мотивирование высших менеджеров, чье влияние на развитие
компании в сравнении с другими работниками наиболее значимо.
Основные противоречия между целевыми установками акционеров-собственников
и менеджеров-управляющих достаточно очевидны.
Во-первых, держатели акций стараются максимизировать получаемую прибыль,
а менеджеры - интегральную функцию полезности, основными элементами которой
являются власть, стабильность и социальный статус. Эти соображения могут привести
менеджеров к принятию решений (например, о расширении сферы деятельности),
которые не будут соответствовать сиюминутным интересам акционеров.
Во-вторых, отличаются форма и размер материального вознаграждения, которое
получают менеджеры и владельцы компаний. Традиционно менеджерам гарантируется
вознаграждение в форме заработной платы, в то время как акционеры могут претендовать
на ту часть прибыли, которая остается после того, как компания рассчитается
по своим обязательствам, в том числе по заработной плате.
В-третьих, акционеры, как правило, инвестируют в конкретную корпорацию
только часть своего состояния, имея возможность распределить свои инвестиции
между целым рядом компаний, а менеджеры концентрируют свое главное достояние
(умение и навыки) в одном месте - в компании, где они служат.
Благодаря этому обстоятельству менеджер может предпочесть такие решения,
которые не одобрил бы акционер, хотя их интересы могут в конечном счете совпадать.
Акционеры предпочитают действия, которые ведут к получению компанией высоких
прибылей, в то время как менеджерам выгодно предпринимать шаги, снижающие
опасность воздействия непредвиденных обстоятельств, например финансирование
за счет нераспределенной прибыли, а не за счет заемных средств, или диверсификация
капитала компании для снижения опасности банкротства [37, с. 26-27].
При этом очевидно, что акционеры, вступая во взаимоотношения с другими
субъектами акционерных отношений, являются далеко не однородной массой. Некоторые
из них основной целью полагают получение сиюминутной прибыли в виде дивиденда.
Другие преследуют долговременные цели и придают большее значение стабильности
своего дохода. При условии, что приобретение акций является для акционера
долговременным вложением, по мнению А. Фельдмана, доход, который может получить
акционер, складывается из следующих трех элементов:
- доход, поступающий за счет распределения чистой прибыли общества, -
дивиденды;
- доход, формирующийся в виде прироста абсолютного размера доли за счет
реинвестирования прибыли общества в его развитие;
- доход как результат спекулятивной прибыли при обращении акций на вторичном
рынке за счет разницы курса покупки и продажи [39, с. 44-45].
Целевые установки акционеров и работников во многом определяются тремя
обстоятельствами: являются ли работники акционерами компании (и в какой доле
уставного капитала), получают ли они вознаграждение от результатов деятельности
(прибыли) общества и участвуют ли они в управлении акционерным обществом.
Механизмы привлечения работников к участию в собственности и управлению
компанией должны быть предусмотрены в локальных нормативных актах акционерного
общества. Поскольку трансформация из наемного персонала в созидательного собственника
не происходит автоматически, указанные механизмы должны быть ориентированы
на долгосрочную перспективу. Воспитание культуры собственника зависит, в частности,
и от стиля и методов управления, выбранных руководством в отношении персонала
<12>.
В фокусе интересов всех субъектов акционерных отношений находится проблема
распределения прибыли компании. Акционерному обществу в вопросе распределения
прибыли, исходя из изложенных выше соображений, необходимо найти оптимальное
решение триединой задачи: максимально удовлетворить желание акционеров в получении
доходов от вложенных в акции средств, обеспечить дальнейшее не только существование,
но и развитие общества, гарантировать социальную защиту персонала и, как следствие,
создать у работников соответствующую мотивацию к труду, обеспечивающую его
эффективность. При этом не должны быть ущемлены права кредиторов компании,
заинтересованных в надежных гарантиях исполнения обществом принятых на себя
обязательств.
Действующее акционерное законодательство содержит абсолютный минимум
норм, регулирующих проблему распределения прибыли общества. При этом большинство
из этих норм посвящено дивидендной политике компании. Для заполнения правового
вакуума, на наш взгляд, в акционерном обществе должно быть разработано и применяться
на практике Положение о фондах и резервах акционерного общества или Положения
об отдельных фондах и резервном капитале компании.
Надо отметить, что согласно действующим правилам бухгалтерского учета
расходование средств чистой прибыли может осуществляться по усмотрению самого
общества либо путем непосредственного финансирования соответствующих расходов
из прибыли, либо путем формирования за счет прибыли различных фондов, средства
которых затем используются по назначению.
В зависимости от применяемого обществом способа расходования прибыли
общее собрание акционеров, в исключительную компетенцию которого входит распределение
прибыли и убытков общества (подп. 11 п. 1 ст. 48 Закона об АО), принимает
решение либо об утверждении сметы расходования прибыли на нужды общества на
предстоящий год, либо об утверждении сметы распределения прибыли по фондам.
При правомерности обоих вариантов второй представляется предпочтительным,
поскольку именно он предполагает создание модели системы, учитывающей интересы
субъектов акционерных отношений, и создает соответствующую мотивацию: у персонала
- к труду и приобщению к собственности компании; у акционеров - к дальнейшим
инвестициям.
Наименование и количество фондов, создаваемых акционерной компанией,
зависят от размера подлежащей распределению прибыли, расстановки сил (внутренней
и внешней политики), а также степени развития локального нормотворчества.
При этом создание некоторых фондов рекомендовано Законом об АО, например фонда
акционирования работников общества (п. 2 ст. 35), другие формируются исключительно
по усмотрению общества <13>.
Создание специального фонда, обеспечивающего исполнение обществом обязательств
по выплате дивидендов по привилегированным акциям, - право, но не обязанность
компании. Указанный фонд формируется из чистой прибыли общества в предусмотренном
Положением о фондах порядке. Как следует из обобщения практики локального
нормотворчества акционерных компаний, этот фонд, как правило, формируется
в накопительном порядке путем отчисления определенного процента от чистой
прибыли до достижения предусмотренного размера. Наличие у акционерного общества
подобного фонда существенно повышает привлекательность выпускаемых им привилегированных
акций, поскольку средства этого фонда используются на выплату дивидендов по
привилегированным акциям при недостаточности у общества средств прибыли на
эти цели в истекшем финансовом году. Аналогичные цели и порядок использования
может носить создание обществом специального фонда по выполнению обязательств
перед облигационерами.
Наличие указанных фондов будет способствовать повышению доли кредитования
компании за счет собственных средств, что всегда более выгодно, чем инвестирование
путем привлечения заемного капитала. В литературе есть предложение создавать
облигационный фонд в размере не менее 50 процентов от общей суммы предполагаемых
процентных выплат облигационерам [1, с. 165].
Фонд акционирования работников общества (ФАРО) - предлагаемая Законом
об акционерных обществах новелла, хотя в практике деятельности акционерных
обществ до выхода Закона применялись различные способы приобщения работников
к участию в собственности компании, поскольку, как было отмечено выше, привлечение
работников, и прежде всего высших менеджеров, к участию в собственности способствует
сближению интересов владельцев и работников компании, создает дополнительную
мотивацию к эффективному труду. Фонд акционирования работников общества формируется
из чистой прибыли компании и имеет строго целевое назначение. Средства фонда
расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых его
акционерами, для последующего размещения среди работников.
В прилагаемом образце Положения о ФАРО предлагается создавать фонд акционирования
решением общего годового собрания акционеров по итогам финансового года в
размере, не превышающем установленный Положением максимальный процент чистой

стр. 1
(всего 2)

СОДЕРЖАНИЕ

>>