<<

стр. 2
(всего 3)

СОДЕРЖАНИЕ

>>

Кроме того, получателем ренты может быть не только лицо, передавшее имущество в собственность плательщика ренты, но и указанное им третье лицо, как одно, так и несколько. Объектом данного договора являются взаимоотношения между плательщиком и получателем ренты по поводу передачи только недвижимого имущества.
По договору пожизненного содержания с иждивением на плательщике ренты лежит обязанность предоставить получателю ренты пожизненное содержание с иждивением. Оно может состоять из обеспечения потребностей в жилище, питании, одежде, в случае необходимости по состоянию здоровья - в необходимом уходе. Закон предусматривает, что такой договор может содержать условие об оплате плательщиком ренты ритуальных услуг, а на практике каждый договор пожизненного содержания с иждивением содержит такое положение. Иначе говоря, при пожизненном содержании с иждивением в качестве ренты получателю обеспечивается удовлетворение его потребностей в жилье, питании, медицинском обслуживании и бытовом уходе.
В договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость всех потребностей получателя ренты в месяц не может быть менее двукратного размера МРОТ3. В случае заинтересованности получателя ренты и с учетом его пожеланий предоставление содержания в натуре может быть заменено пожизненной выплатой ему плательщиком ренты периодических платежей в денежной форме. В случае возникновения спора между плательщиком и получателем ренты по поводу объема содержания, которое предоставляется или должно предоставляться, стороны вправе обратиться за его разрешением в суд. При рассмотрении спора об объеме пожизненного содержания с иждивением суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности.
При удостоверении договора пожизненного содержания с иждивением нотариус должен разъяснить сторонам порядок реализации плательщиком ренты права отчуждения имущества, переданного ему в обеспечение пожизненного содержания. ГК РФ устанавливает, что плательщик ренты по данному договору вправе распоряжаться и обременять недвижимое имущество, переданное ему в обеспечение пожизненного содержания, любыми законными способами. Однако, всякое распоряжение или обременение может иметь место только с предварительного согласия получателя ренты. Следовательно, с учетом особенностей рассматриваемого договора реализация плательщиком ренты его права собственности на переданное ему недвижимое имущество ограничена законом в интересах получателя ренты, так как обычно он продолжает проживать в переданном плательщику доме, квартире или иным образом пользоваться этой недвижимостью. В связи с этим же на плательщика ренты в соответствии с частью второй ст. 604 ГК РФ возложена обязанность принимать необходимые меры для того, чтобы использование имущества, переданного ему в обеспечение пожизненного содержания, не приводило к снижению стоимости этого имущества.
Статья 605 ГК РФ предусматривает два основания прекращения обязательства пожизненного содержания с иждивением: смерть получателя ренты и существенное нарушение плательщиком ренты своих обязательств по договору. В последнем случае получатель ренты имеет право требовать возврата ему недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, или требовать от плательщика ренты выплаты ему выкупной цены; при этом действуют правила, предусмотренные при выкупе постоянной ренты (ст. 594 ГК РФ). Существенным элементом является то, что плательщик ренты в указанном случае не имеет права требовать компенсации расходов, которые ему пришлось произвести в связи с содержанием получателя ренты.

3 Минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством РФ. Следует учитывать, что в соответствии со ст. 318 ГК РФ в случае увеличения установленного законом минимального размера оплаты труда пропорционально увеличивается объем содержания с иждивением.


На практике встречаются случаи, когда умирает не получатель, а плательщик ренты. Данное обстоятельство не является согласно ст. 605 ГК РФ основанием для прекращения обязательств пожизненного содержания с иждивением. Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение обязательства не может быть произведено без личного присутствия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Смерть же плательщика ренты никак не препятствует лицам, к которым перейдет право собственности на недвижимость, переданную в обеспечение пожизненного содержания с иждивением, исполнять обязанности по предоставлению указанного содержания получателю ренты. Так как указанная недвижимость перешла в собственность умершего плательщика ренты, то после его смерти она включается в наследственную массу, которая распределяется между наследниками плательщика ренты.
Следовательно, с учетом вышеизложенных обстоятельств, действие договора пожизненного содержания с иждивением не прекращается смертью плательщика ренты, а соответствующие обязательства переходят к его правопреемникам - наследникам.
Поскольку данная недвижимость была обременена обязанностью плательщика ренты по предоставлению получателю ренты пожизненного содержания с иждивением, то это обременение сохраняется после смерти плательщика и в соответствии со ст. 586 ГК РФ переходит на приобретателя указанного имущества, то есть на наследника принявшего это имущества в перешедшей к нему доле наследства умершего плательщика ренты. Этот наследник обязан исполнять обязательства пожизненного содержания с иждивением получателя ренты. На указанные обязательства умершего плательщика ренты не распространяются положения ст. 553 ГК РФСФР ограничивающей ответственность наследника по долгам наследодателя пределами действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, так как в случае применения данного ограничения мог быть нарушен пожизненный характер содержания (действительная стоимость обремененного имущества могла быть выплачена наследником до наступления смерти получателя ренты), что противоречит природе рассматриваемых правоотношений и норме ст. 605 ГК РФ, связывающей прекращение обязательств пожизненного содержания с иждивением только смертью получателя ренты.
Наследники вправе отказаться от принятия наследственного имущества, обремененного обязательством пожизненного содержания с иждивением, тогда указанное имущество перейдет к государству и обязанности по договору пожизненного содержания подлежат исполнению государством в лице уполномоченных финансовых органов. Аналогично обязательства пожизненного содержания с иждивением переходят к государству и при отсутствии наследников умершего плательщика ренты.
В случае отказа наследников или уполномоченных государственных органов от исполнения обязательств по договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты вправе требовать возврата недвижимого имущества, переданного им в обеспечение пожизненного содержания либо выплаты ему покупной цены на условиях, установленных ст. 594 ГК РФ.
Рассмотренный порядок исполнения обязательств пожизненного содержания с иждивением после смерти плательщика ренты в случае, когда получатель ренты остается в живых, применим и к исполнению обязательств по уплате пожизненной ренты, под обеспечение которой может быть передано и движимое имущество, в том числе деньги и ценные бумаги.

5. Удостоверение сделок с автомототранспортными средствами, принадлежащими гражданам и юридическим лицам. Действующий Гражданский кодекс РФ не требует заключения в нотариальной письменной форме договоров, предметом которых являются правоотношения, связанные с переходом права собственности (владения, пользования) на автомототранспортные средства: купля-продажа, мена, дарение, аренда. Однако, руководствуясь пп. 2. п. 2 ст. 163 и частью второй п. 1 ст. 434 ГК РФ, собственник и приобретатель (пользователь) автомототранспортного средства могут прийти к соглашению совершить указанный договор в письменной форме и нотариально удостоверить его. При удостоверении сделок с автомототранспортными средствами нотариус руководствуется общими требованиями, которые предъявляются к удостоверению сделок. Установив личности обратившихся к нему физических лиц, проверив их дееспособность, а при необходимости затребовав подтверждения полномочий от представителя юридического лица, выступающего стороной договора, нотариус выясняет намерения обратившихся к нему за совершением нотариального действия лиц. Если собственник автомототранспортного средства намеревается отчуждать принадлежащий ему автомобиль, нотариус должен разъяснить, что в соответствии с "Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения"4 собственник транспортного средства либо уполномоченные им лица обязаны снять это средство с учета по месту регистрации перед прекращением права собственности. Следовательно, нотариус обязан проверить, снято ли с учета отчуждаемое автомототранспортное средство, что отражается в регистрационных документах. К ним относятся свидетельства о регистрации транспортных средств или технические паспорта транспортных средств, которые являются правоустанавливающими документами5 и на основании которых нотариус устанавливает, является ли действительно собственником автомототранспортного средства (объекта договора) лицо, заявляющее о намерении передать его другому лицу.
В рассматриваемых в настоящем параграфе договорах должны содержаться следующие сведения: дата и место их составления, предмет и условия сделки (подробные сведения о транспортном средстве, указанные в паспорте транспортного средства и свидетельстве о регистрации, реквизиты указанных документов, количество передаваемых по договору транспортных средств, цена транспортного средства, порядок и форма оплаты, адреса, реквизиты и подписи сторон.
При удостоверении сделок с автомототранспортными средствами продавец обязан предъявить нотариусу справку о стоимости отчуждаемого транспортного средства и квитанцию об уплате налога с владельца транспортных средств. Об этом делается отметка на экземпляре договора, хранящегося в делах нотариальной конторы. В соответствии с Законом "О государственной пошлине" стоимость транспортного средства определяется судебно-экспертными учреждениями органов юстиции или организациями, связанными с техническим обслуживанием и продажей транспортных средств.
Удостоверенный нотариусом договор должен быть представлен вместе с паспортом технического средства в органы государственной инспекции безопасности дорожного движения для регистрации автомототранспортного средства и постановки на учет.

6. Договор займа6. Договор займа представляет собой соглашение сторон, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие веши. Заемщик, в свою очередь, обязан возвратить заимодавцу такую же сумму денег или такие же вещи. Сумма денег или количество вещей, возвращаемых заемщиком, должны быть равными полученным им от заимодавца, а вещи должны быть того же рода и качества. Законодатель не ограничивает перечень субъектов договора займа: ими могут являться как физические, так и юридические лица.

4 "Правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения" являются Приложением № 1 к Приказу Министерства внутренних дел РФ от 26 ноября 1996 г. № 624.
5 При проверке принадлежности отчуждаемых катеров, моторных лодок, яхт нотариус проверяет судовые свидетельства, судовые билеты, в которых указан владелец.
6 См.: § 1 главы 42 ГК РФ.

В Гражданском кодексе РФ предусмотрено заключение договора займа в устной или простой письменной форме7. Однако, также как и договор распоряжения или пользования автомототранспортными средствами, договор займа при его совершении в письменной форме чаще всего по соглашению сторон удостоверяется нотариально.
Договор займа является реальным, так как согласно части второй п. 1 ст. 807 ГК РФ договор займа считается заключенным с момента передачи заимодавцем заемщику денег или других вещей, названных в договоре. Поэтому соответствующие права и обязанности возникают у сторон договора лишь с момента передачи заимодавцем заемщику вещей, являющихся объектом договора, а не с момента подписания договора заемщиком и заимодавцем и не с момента удостоверения договора займа нотариусом.
Удостоверяя договор займа, нотариус должен разъяснить сторонам, что договор займа может быть возмездным, то есть заимодавец в соответствии со ст. 809 ГК РФ имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа. В случае заключения сторонами возмездного договора займа, в тексте договора необходимо прямо указать на это условие с определением размера процентов и сроков их выплаты. При отсутствии в договоре указания на размер процентов, то проценты на сумму займа начисляются в соответствии с существующей в месте жительства или нахождения заимодавца ставкой банковского процента за день уплаты долга или его части. По общему правилу проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.
Сроки и порядок возврата суммы займа определяется условиями договора. В срок, указанный договором, заемщик обязан вернуть полученную сумму займа. Если в договоре срок возврата суммы займа не установлен или определен моментом востребования суммы займа заимодавцем, то действует следующее правило: сумма займа должна быть возвращена в течение тридцати дней со дня предъявлении заимодавцем требования о возврате долга, если договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 810 ГК РФ). Говоря о возврате суммы займа, следует отметить, что сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно и заимодавец обязан ее принять. Возврат же суммы займа, предоставленного под проценты, может быть осуществлен ранее оговоренного в договоре срока только с согласия заимодавца. Если иное не предусмотрено договором, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или зачисления денежных средств в размере суммы займа на банковский счет заимодавца. При несвоевременном возврате заемщиком суммы займа заимодавец вправе требовать от него уплаты процентов на сумму долга, которые рассчитываются в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ и считаются равными учетной ставке банковского процента, действующей в месте жительства (для физических лиц) или в месте нахождения (для юридических лиц) заимодавца.
Удостоверяя договор займа, как и любой другой, нотариус внимательно проверяет его содержание на предмет соответствия нормам закона, добивается, чтобы в условия договора были включены все существенные моменты, о которых было сказано выше и отражены все условия, по которым стороны договора достигли согласия.







7 Согласно ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. Кроме того, в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.


Нотариусу также необходимо учитывать некоторые особенности договора займа: возможность оформления займа путем выдачи векселя8 (ст. 815 ГК РФ), выпуска и продажи облигаций9 (ст. 816 ГК РФ), новации долга, возникшего из купли - продажи, аренды имущества или иною основания, в заемное обязательство10 (ст. 818 ГК РФ).

7. Брачный договор. Серьезные изменения в социально-экономической жизни граждан заставляют вступающих в брак заранее, а подчас и супругов, предпринимать меры по определению правового режима семейных отношений и, главным образом, имущественных прав и обязанностей. Поэтому в последнее время все чаще в своей практике нотариусы совершают удостоверение брачных договоров, право на заключение которого предоставляется гражданам Семейным кодексом РФ (ст. 40-46).
Брачным договором в соответствии со ст. 40 СК РФ признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке, а также в случае его расторжения.
Ст. 41 СК РФ устанавливает для лиц, намеренных заключить брачный договор, обязанность совершить данный договор в нотариальной письменной форме. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу только после такой регистрации, в то время как брачный договор между супругами действует с момента его нотариального удостоверения.
Важно подчеркнуть, что предметом брачного договора являются не любые правоотношения между супругами в браке, а именно их права и обязанности в отношении имущества супругов. Так, по общему правилу, установленному в п. 1 ст. 34 СК РФ, любое имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, что является законным режимом имущества супругов (часть первая п. 1 ст. 33 СК РФ). Однако законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное, то есть стороны договора вправе определить в нем режим как режим совместной, так и долевой или раздельной собственности на все их имущество, на отдельные его виды или на имущество каждого из супругов. Причем брачный договор может устанавливать режим как имеющегося у сторон имущества, так и имущества, которое может быть ими нажито в будущем.
При составлении брачного договора супруги могут определять его содержание в соответствии со ст. 42 СК РФ и включать в него следующие положения:
права и обязанности по взаимному содержанию друг друга; способы участия в доходах друг друга; порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому их супругов в случае расторжения брака;
иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
Возникновение определенных имущественных прав и обязанностей и их исполнение может быть поставлено договором в зависимость от наступления или не наступления оговоренных условий, а также ограничено определенными сроками: выплата содержания одним супругом другому в период временной нетрудоспособности последнего по болезни, во время его обучения в учебном заведении, установление ренты на часть имущества, которое находилось в собственности супруга до заключения брака и над которым в браке устанавливается режим долевой или совместной собственности.

8 Согласно части второй ст. 815 ГК РФ с момента выдачи векселя правила ГК РФ о займе могут применяться к вексельным отношениям постольку, поскольку они не противоречат Федеральному закону "О переводном и простом векселе" от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ.
9 Согласно части третьей ст. 816 ГК РФ к отношениям между лицом, выпустившим облигацию, и ее держателем правила ГК РФ о займе применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ или в установленном им порядке.
10 Согласно п. 2 ст. 818 ГК РФ замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением требований о новации, установленных ст. 414 ГК РФ и совершается в форме, предусмотренной в ст. 808 ГК РФ для заключения договора займа.

Стороны договора могут закрепить в нем иные подобные взаимные права и обязанности, а также любые другие положения при условии, что их действие не будет ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение за судебной защитой; регулировать личные неимущественные отношений между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать условия, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства11.
Установленный однажды брачным договором режим имущества супругов в соответствии со ст. 43 СК РФ может быть изменен или прекращен по желанию супругов в любое время путем составления соглашения об изменении или расторжении договора. Такое соглашение должно быть составлено так же, как и сам договор в нотариальной письменной форме и содержать явное указание на обоюдное желание супругов изменить или расторгнуть договор, так как согласно части второй п. 1 ст. 43 ни один из супругов не вправе отказываться от выполнения условий брачного договора в одностороннем порядке. Однако данное положение не лишает супруга, выказавшего намерение изменить или расторгнуть брачный договор, обратиться в суд с требованием об изменении или расторжении брачного договора при несогласии с этим требованием другого супруга. В случае признания судом оснований для расторжения или изменения договора достаточными в соответствии с соответствующими положениями ГК РФ суд выносит решение, удовлетворяющее требование обратившегося в суд супруга.

11 Основные начала семейного законодательства закреплены в ст. 1 СКРФ:
1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства.
Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.
2. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния.
3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.
4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан".

12 Статья 25 СК РФ "Момент прекращения брака при его расторжении":
1. Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу.
2. Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.
Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака.
Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из них".
13 Таким обязательством может быть обязанность по выплате пожизненной ренты супругу, которому эта рента по условиям брачного договора была определена как условие установления режима долевой собственности над имуществом, находившимся в собственности до заключения брака.



При удостоверении брачного договора нотариус обязан разъяснить сторонам положение п. 3 ст. 43 СК РФ, которое связывает окончание срока действия договора с моментом прекращения брака (ст. 25 СК РФ12), при этом закрепляя исключительный случай продления срока исполнения обязательств сторон после прекращения договора: брачный договор может содержать обязательства, обязательные для исполнения сторонами на период после прекращения брака13. Разъяснение нотариусом данного положения является также необходимым условием совершения действий по удостоверению соглашения о расторжении брачного договора.

8. Соглашение об уплате алиментов и порядок воспитания ребенка. Семейный кодекс РФ предоставляет право, расторгнувшим брак супругам и иным лицам, обязанным выплачивать алименты, а также их получателям, заключать соглашения об уплате алиментов, которое должно быть составлено в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению: несоблюдение нотариальной формы влечет признание соглашения ничтожным в соответствии с п. 1 ст. 165 ГКРФ.
Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" (от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ) являются исполнительными документами и обязательны для исполнения при их предъявления плательщикам алиментов или юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) в трудовых отношениях, с которыми состоит плательщик алиментов.
Субъектами соглашения согласно ст. 99 СК РФ являются лица, обязанные уплачивать алименты, и получатели алиментных платежей. При недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов сторонами соглашения являются их законные представители. При удостоверении соглашения об уплате алиментов, одна из сторон которого является не полностью дееспособной, нотариус должен истребовать письменное согласие законного представителя такой стороны.
Сторонами в соглашении об уплате алиментов могут быть не только бывшие супруги, но и другие члены семьи: дед, бабка, внуки, братья, сестры, нетрудоспособные родители, отчимы, мачехи, пасынки и падчерицы.
Удостоверяя данное соглашение, нотариус руководствуется общими нормативными положениями ГК РФ о сделках, и правилами удостоверения сделок, предусмотренными Основами и Методические рекомендации по совершению отдельных нотариальных действий.
Существенными условиями соглашения об уплате алиментов, наличие которых обязан проверить нотариус, являются следующие:
1) размер алиментов, который устанавливается по соглашению сторон. Однако если удостоверяется соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, то размер алиментов по такому соглашению не может быть определен сторонами ниже того, который был бы установлен при взыскании в судебном порядке согласно ст. 81 СК РФ14;
2) способ и порядок уплаты алиментов. Семейный кодекс РФ предусматривает, что алименты могут выплачиваться следующим образом:
в доле к заработку или иному доходу плательщика алиментов;
в определенной соглашением неизменяемой денежной сумме, выплачиваемой периодически;

14 Статья 81 СК РФ "Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке":
"1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.
2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств".

в твердой денежной сумме, уплачиваемой лицом, обязанным выплачивать алименты, единовременно;
путем предоставления имущества;
иными способами, определяемыми сторонами соглашения;
3) сроки выплаты алиментов, которые обязательно должны быть отражены в соглашении.
При удостоверении соглашения об уплате алиментов нотариус должен разъяснить сторонам, что, исходя из интересов получателя алиментов, в СК РФ установлена обязательная индексация размера алиментов. Если порядок индексации не определен в соглашении в соответствии со ст. 105 СК РФ, то такая индексация производится по правилам, предусмотренным в ст. 117СКРФ15.
Так же, как и брачный договор, соглашение об уплате алиментов, может быть в любое время изменено или расторгнуто по инициативе сторон. Изменение или расторжение соглашения, заключаемые по обоюдному согласию плательщика и получателя алиментов, должны быть совершены в письменной форме и подлежат обязательному нотариальному удостоверению.
Согласно п. 3 ст. 101 СК РФ не допускается односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение соглашения об уплате алиментов.
При этом, учитывая возможность существенного изменения материального или семейного положения одной из сторон (как плательщика, так и получателя алиментов), заинтересованная в изменении или расторжении соглашения сторона в соответствии с п. 4 ст. 101 СК РФ вправе обратиться в суд с иском об изменении или расторжения соглашения, если другая сторона отказывается внести в соглашение изменения или расторгнуть его. Таким существенным изменением материального или семейного положения сторон могут быть: замужество не имеющей несовершеннолетних детей бывшей супруги, которой бывший супруг обязан выплачивать алименты, либо уменьшение заработка плательщика алиментов настолько, что в результате исполнения им обязательства по уплате алиментов в установленном размере остающаяся у него часть заработка не обеспечивает ему достойного существования, либо иные подобные основания. Однако следует принимать во внимание то обстоятельство, что суд при вынесении решения об изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов всегда исходит из принципов реальности и достаточности оснований, на которые ссылается сторона, заинтересованная в принятии такого решения. Кроме того, согласно ст. 102 СК РФ, если условия соглашения об уплате алиментов существенно нарушают интересы несовершеннолетнего или недееспособного получателя алиментов, то суд вправе признать такое соглашение недействительным по иску законного представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, органа опеки и попечительства или прокурора.
При заключении соглашения об уплате алиментов родителями, имеющими несовершеннолетнего ребенка, нотариус разъясняет их право, закрепленное в ст. 66 СК РФ, включить в соглашение положения о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, либо заключить в письменной форме самостоятельное соглашение о порядке осуществления родительских прав этим родителем.


15 Статья 117 СК РФ "Индексация алиментов":
"1. Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, производится администрацией организации по месту удержания алиментов пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда.
2. В целях индексации размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда".



Основным принципом реализации этого соглашения, в каком бы виде оно не было заключено, является принцип равенства прав и обязанностей родителей в отношении своих детей, так как проживающий отдельно от ребенка родитель обладает равными правами с родителем, который живет совместно с ребенком: право на общение с ребенком, участие в его воспитании, в решении вопросов получения образования и т.д. В свою очередь тот родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать другому родителю осуществлять его родительские права. Только в случае, когда общение ребенка с другим родителем причиняют вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию, родитель, с которым проживает ребенок, может воспротивиться такому общению. При этом, если родители не могут прийти к устраивающему обоих решению, спор разрешается судом с участием органов опеки и попечительства как по инициативе обоих, так и одного из супругов.
Соглашение о порядке осуществления родительских прав должно содержать основные положения, касающиеся взаимоотношений родителя и ребенка, начиная с его места жительства, так как оно тоже определяется соглашением родителей. В соглашении определяется время и место встреч, их продолжительность, возможность ребенка проводить каникулы с другим родителем и т.д. Все условия соглашения определяются родителями и не должны быть использованы в ущерб ребенку.
В связи с тем, что проживающий отдельно родитель имеет право на получение исчерпывающей информации о своем ребенке, это может быть оговорено в соглашении. Такая информация должна быть ему предоставлена не только родителем, с которым проживает ребенок, но и воспитательным, лечебным, другим аналогичным учреждением. Единственным основанием для отказа в предоставлении информации о ребенке может быть только наличие угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя, запрашивающего информацию.
Любые разногласия между родителями в отношении воспитания ребенка, проживающего с одним из них, решаются в судебном порядке с участием органов опеки и попечительства.

9. Удостоверение доверенностей. К компетенции нотариусов ст. 59 Основ относит удостоверение доверенностей от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц. Понятие и основные правила составления доверенностей определены нормами гл. 10 ГК РФ, которыми и следует руководствоваться нотариусам при совершении данного нотариального действия. В соответствии со ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Так как выдача доверенности является односторонней сделкой, то для ее совершения в соответствии с законодательством или соглашением сторон необходимо и достаточно выражение волн одной стороны - доверителя (ст. 154 ГК РФ). Следует иметь в виду, что под термином лица понимаются как физические, так и юридические лица: доверенность может быть выдана физическим лицом другому физическому или юридическому лицу, а от имени юридического лица - другому юридическому или физическому лицу.
Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 2 ст. 185 ГК РФ). Следует учитывать, что в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.
Не требуют обязательного нотариального удостоверения согласно п. 4 ст. 185 ГК РФ следующие виды доверенностей на получение:
заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями;
вознаграждения авторов и изобретателей;
пенсий, пособий и стипендий;
вкладов граждан в банках;
корреспонденции, в том числе денежной и посылочной.
Такие доверенности могут быть удостоверены организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Доверенности на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи, а также на совершение от имени гражданина сделок, указанных в п. 4 ст. 185 ГК РФ, могут быть удостоверены соответствующим банком (иной кредитной организацией) или организацией связи за подписью уполномоченного должностного лица и с приложением печати этого банка (иной кредитной организации), а доверенности на получение в организациях связи адресованной доверителю корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, - соответствующей организацией связи за подписью уполномоченного должностного лица этой организации связи. При этом следует обратить особое внимание, что такие доверенности должны удостоверяться бесплатно.
Доверенность от имени юридического лица выдается его представителю за подписью руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами этой организации, с приложением ее печати. Доверенность на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей, выдаваемая от имени юридического лица, которое основано на государственной или муниципальной собственности, должна быть подписана, кроме того, главным (старшим) бухгалтером этой организации.
Однако, если доверитель или его представитель изъявят намерение нотариально удостоверить вышеперечисленные виды доверенностей, то они вправе обратиться к нотариусу, а нотариус обязан удостоверить доверенность, предварительно разъяснив обратившимся лицам содержание п. 4 ст. 185 ГК РФ и получив согласие на совершение нотариального действия, за которое взимается установленная законом государственная пошлина.
В тексте доверенности должны быть указаны место и дата ее составления (подписания), срок ее действия, фамилии, имена, отчества (полное наименование юридического лица) и место жительства (место нахождения юридического лица) представителя и представляемого, а в надлежащих случаях и занимаемая ими должность. В доверенностях на имя адвокатов указывается место работы адвокатов (юридическая консультация). Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, в силу части второй п. 1 ст. 186 ГК РФ является ничтожной, то есть доверенность, как односторонняя сделка, является недействительной с момента ее совершения независимо от признания ее таковой судом.
Срок действия доверенности должен нотариусом обозначаться прописью и согласно ст. 186 ГК РФ не может превышать трех лет. Если же срок действия доверенности в ней не указан, то доверенность действует в течение одного года с даты ее выдачи, за исключением случая, когда такая доверенность предназначена для совершения действий за пределами Российской Федерации: она сохраняет силу до ее отмены лицом, ее выдавшим16. Согласно ст. 190 ГК РФ установленный в доверенности срок ее действия может определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами, но не может превышать предельного срока действия. Срок действия доверенности может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить до истечения указанного предельного срока. При определении рассматриваемого срока следует учитывать положения ст. 191-194 ГК РФ. Согласно ст. 191 течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Таким образом, нотариально удостоверенная доверенность вступает в силу с даты ее выдачи (нотариального удостоверения), а представитель вправе осуществлять предоставленные ему доверенностью полномочия, формально, только на следующий день с указанной даты, если срок действия доверенности определен периодом времени. Если же срок осуществления полномочий представителем определен не периодом времени, а конкретной датой, в том числе и датой вступления доверенности в силу, то представитель вправе совершать действия, на которые он управомочен с наступлением этой даты. Правила определения окончания срока действия доверенности, определенного периодом времени, закреплены в ст. 192 ГК РФ.
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока, исчисляемого с даты (числа, месяца и года) выдачи-доверенности (вступления доверенности в силу). Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням. Правила для сроков, исчисляемых месяцами, применяются к сроку, определенному в полгода, и к сроку, исчисляемому кварталами года (при этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года). Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ). При этом необходимо учитывать, что действие, на совершение которого выдана доверенность, может быть выполнено представителем до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным в ней правилам прекращаются соответствующие операции (рабочий день). Если доверенностью предусмотрена передача каких-либо письменных заявлений и извещений в организацию связи, то такие действия представителя считаются сделанными в срок, если указанные письменные заявления и извещения сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока действия доверенности.
В пункте 1 ст. 187 ГК РФ установлено, что лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать действия, на которые оно уполномочено. Но это лицо может в ряде случаев поручить другому лицу исполнение всех или некоторых указанных действий в порядке передоверия, в частности, если представителю предоставлено такое право непосредственно доверенностью либо он вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов доверителя. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, то есть выдаваемая другому лицу лицом, которому первоначально была выдана доверенность доверителем, в соответствии с п. 3 ст. 187 ГК РФ подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, когда она выдается на получение:
заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми правоотношениями;

16 Таким образом, срок действия доверенности, предназначенной для совершения действий за пределами Российской Федерации и выданной без указания срока ее действия, может реально превышать предельный срок в три года, установленный п. 1 ст. 186 ГК РФ. - Примечание автора.


вознаграждения авторов и изобретателей;
пенсий, пособий и стипендий;
вкладов граждан в банках, денежных средств с их банковских счетов;
корреспонденции, в том числе денежной и посылочной.
В данных случаях доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, может быть, как и первоначально выданная доверенность, согласно п. 4 ст. 185 ГК РФ удостоверена организацией, в которой работает или учится лицо, передоверяющее исполнение своих полномочий, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении,
Нотариус или иное уполномоченное законом лицо совершает удостоверение доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, по представлении основной доверенности, в которой прямо оговорено право передоверия, либо по представлении доказательства того, что представитель по основной доверенности вынужден к выдаче доверенности в порядке передоверия силою обстоятельств, руководствуясь исключительно целями охраны интересов лица, выдавшего ему доверенность. Согласно п. 2 ст. 187 ГК РФ лицо, передавшее предоставленные ему на основании доверенности полномочия другому лицу в порядке передоверия, должен известить о факте передоверия доверителя, выдавшего ему доверенность, и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия (фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства и иные сведения, на основании которых лицо может быть точно установлено и с этим лицом можно установить связь). При неисполнении данной обязанности на лицо, передавшее полномочия в порядке передоверия, возлагается ответственность за действия лица, которому были полномочия переданы, как за свои собственные. Это положение должно быть в обязательном порядке разъяснено нотариусом лицу, обратившемуся за удостоверением доверенности в порядке передоверия. Кроме того, необходимо отметить, что доверенность, выдаваемая в порядке передоверия не должна содержать в себе больше прав (полномочий), чем предоставлено по основной доверенности.
Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, в соответствии с п. 4 ст. 187 ГК РФ не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.
В доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, кроме вышеуказанных требований к содержанию доверенности, должны быть указаны также время и место удостоверения основной доверенности. Об удостоверении доверенности в порядке передоверия делается отметка на основной доверенности, представляемой нотариусу. При этом копия основной доверенности приобщается к экземпляру доверенности, который остается у нотариуса. При последующем удостоверении доверенности в порядке передоверия копия основной доверенности у нотариуса не оставляется.
Доверенности на право пользования и распоряжения принадлежащих гражданам легковых автомобилей, полученных бесплатно либо приобретенных с зачетом стоимости мотоколяски или автомобиля "Запорожец", удостоверяются нотариусами лишь с разрешения соответствующего органа социального обеспечения субъекта Российской Федерации.
В настоящую главу не включен еще один вид сделок - завещания, которые подробно рассматриваются в разделе III "Нотариальное оформление наследственных прав", объединяющем весь комплекс нотариальных действий, связанных с наследственными правоотношениями.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Какие письменные формы сделок установлены законом?
2.Какой установлен порядок нотариального оформления сделок?
3.В каких случаях требуется обязательное нотариальное удостоверение сделок?
4.Какие обязанности возложены на нотариуса при представлении ему проекта сделки заинтересованными в ее совершении лицами?
5.Установлена ли законом нотариальная форма сделок с недвижимостью?
6.Какое место признается местом совершения нотариального удостоверения сделок с недвижимостью?
7.Какие правила должен соблюсти нотариус при нотариальном удостоверении договоров отчуждения недвижимости находящейся в общей собственности супругов?
8.Какие обязанности выполняет нотариус при нотариальном удостоверении договоров об отчуждении недвижимости ^находящейся в долевой собственности?
9.В каком порядке нотариус фиксирует отказ от преимущественного права покупки отчуждаемой доли в общей собственности?
10.Какие виды ренты установлены законодательством?
11.Установлена ли законом нотариальная форма договора ренты?
12.Кто определяет способ обеспечения рентных платежей и как это фиксируется?
13.Кто признается законом получателем постоянной ренты?
14.Кто обладает правом выкупа постоянной ренты?
15.Кто обладает правом требовать выкуп постоянной ренты?
16.Как определяется выкупная цена постоянной ренты?
17.Какие лица могут быть получателями пожизненной ренты?
18.В каком порядке определяются доли нескольких получателей ренты?
19.В чем сущность и особенности пожизненного содержания с иждивением?
20.На какой срок устанавливается пожизненное содержание с иждивением?
21.Каковы основания и последствия прекращения договора пожизненного содержания с иждивением?
22.Какие условия обязан выполнить нотариус при нотариальном удостоверении договора пожизненного содержания с иждивением?
23.Каков порядок нотариального удостоверения сделок с автомототранспортными средствами?
24.С какой целью заключается брачный договор и подлежит ли он нотариальному удостоверению?
25.В каких случаях и в каком порядке может быть изменен или прекращен брачный договор?
26.В чем сущность соглашения об уплате алиментов, и какие условия должны быть в нем обязательно урегулированы?
27.Подлежит ли соглашение об уплате алиментов нотариальному удостоверению?
28.В чем состоит сущность соглашения об уплате алиментов и порядке осуществления родительских прав и подлежит ли оно нотариальному удостоверению?
29.В каких случаях доверенности подлежат обязательному нотариальному удостоверению?
30.Доверенности, удостоверенные какими лицами, согласно законодательству РФ приравниваются к нотариально удостоверенным?
31.Является ли обязательным нотариальное удостоверение доверенности, выдаваемой в порядке передоверия?









Лекция 12.

ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ДОЛЮ В ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ СУПРУГОВ. НАЛОЖЕНИЕ И СНЯТИЕ ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

1. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе по совместному заявлению супругов.
К компетенции нотариусов ст. 74 Основ относит выдачу свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. В соответствии со ст. 256 ГК РФ и ст. 34 СК РФ общей совместной собственностью супругов признается все имущество супругов нажитое ими во время брака (законный режим имущества супругов), если иное не предусмотрено брачным договором (договорный режим имущества супругов). К нему относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности, от результатов интеллектуальной деятельности, полученные обоими супругами пенсии, пособия, иные денежные выплаты неспециального назначения, приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые веши, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, любое другое нажитое супругами за время брака имущество независимо от того, на чье имя оно приобретено или кем из супругов внесены деньги. Право на общее имущество в равной степени принадлежит обоим супругам, несмотря на то, что один из них в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Это заявление выдается одному из них или обоим супругам по их совместному письменному заявлению. Свидетельство о праве собственности выдается лишь на то имущество, являющееся общей собственностью супругов, которое имеется в наличии на день выдачи свидетельства. При выдаче свидетельства нотариус требует от супругов предоставления документа, удостоверяющего брачные отношения (свидетельство о браке, запись в паспорте о регистрации брака и т.д.). Если брак между лицами, обратившимися за выдачей данного свидетельства, расторгнут, то, помимо указанного документа, истребуется документ, подтверждающий факт расторжения брака (свидетельство о расторжении брака, запись в паспорте о расторжении брака и т.д.). При выдаче свидетельства о праве собственности на имущество, облагаемое налогом, представляются доказательства уплаты такого налога за соответствующий отчетный период: справки государственной налоговой инспекции по месту нахождения имущества, квитанции банка или иной кредитной организации об уплате налога и т.п.
Если в состав имущества, на долю которого выдается свидетельство, входит жилой дом (часть дома), квартира, дача (часть дачи), садовый дом, гараж, земельный участок, а также иные строения и помещения, принадлежащие супругам на праве собственности, то рассматриваемое свидетельство о праве собственности выдается нотариусом по месту нахождения этого имущества (часть вторая ст. 74 Основ). При выдаче свидетельства о праве собственности на указанные объекты недвижимости истребуется также справка бюро технической инвентаризации, а в местности, где инвентаризация не проведена, - справка компетентного государственного или муниципального органа. Кроме того, при выдаче свидетельства на данное имущество, а также на автомототранспортные средства и другое имущество, состоящее на специальном учете (подлежащее государственной регистрации), нотариус проверяет принадлежность указанного имущества супругам, истребуя от них соответствующие правоустанавливающие документы.
При наличии запрещения отчуждения вышеозначенного недвижимого имущества в связи с выданной ссудой на строительство или капитальный ремонт объектов недвижимости свидетельство о праве собственности выдается с разрешения соответствующего банка, иной кредитной организации или юридического лица, выдавших ссуду.
2. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга.
Согласно ст. 75 Основ в случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства на основании письменного заявления пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство.
В извещении наследников указывается состав общего имущества супругов, на долю которого пережившему супругу предстоит выдать или выдано свидетельство о праве собственности, а также разъясняется право обращения в суд в случае оспаривания наследником имущественных требований пережившего супруга или прав пережившего супруга на полученное по свидетельству о праве собственности имущество. Данное извещение направляется наследникам по почте, а в случае явки наследников к нотариусу, принявшему к производству наследственное дело, они извещаются им устно, о чем он делает отметку на заявлении пережившего супруга за подписями явившихся наследников.
При наличии в числе наследников несовершеннолетних или недееспособных граждан указанное извещение направляется органу опеки и попечительства по месту их постоянного жительства. В том случае, когда свидетельство о праве собственности предстоит выдать или выдано пережившему супругу не являющемуся законным представителем несовершеннолетнего или недееспособного наследника, извещение направляется или сообщается устно явившемуся к нотариусу его законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну, попечителю), а также учреждению или организации, на попечении которых находится несовершеннолетний или недееспособный наследник.
Расходы нотариуса по извещению наследников возмещаются лицом, обратившимся за получением свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.
Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с письменного согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в их общем имуществе.
До выдачи пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов нотариусом истребуются:
свидетельство о смерти супруга для подтверждения факта и даты смерти;
документ, удостоверяющий брачные отношения заявителя с умершим супругом (свидетельство о браке, паспорт с записью о регистрации брака и т.п.);
правоустанавливающий документ, подтверждающий право общей собственности на имущество супругов, для установления времени его приобретения, факта его приобретения в браке;
письменное доказательство наличия или отсутствия между заявителем и умершим супругом брачного договора, изменяющего режим общей собственности на имущество, нажитое в браке. При наличии такого договора нотариус требует его представления для надлежащего разрешения вопроса об определении доли пережившего супруга;
при наличии несовершеннолетних или недееспособных наследников согласие соответствующего органа опеки и попечительства.
Если в составе наследственного имущества умершего супруга имеется жилой дом (часть дома), квартира, дача (часть дачи), садовый дом, гараж, земельный участок, а также иные строения и помещения, принадлежавшие супругам на праве собственности, а равно автомототранспортные средства и другое имущество, состоящее на специальном учете (подлежащее государственной регистрации), при выдаче свидетельства пережившему супругу соблюдаются правила, изложенные выше изложенные выше при комментировании порядка выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов относительно данного имущества.
Необходимо особо отметить, что и в первом и во втором из рассмотренных случаев выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов такое свидетельство на вышеуказанное недвижимое имущество подлежит регистрации в бюро технической инвентаризации, компетентном государственном или муниципальном органе либо в специализированном учреждении юстиции, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество. Свидетельство же о праве собственности на автомототранспортные средства подлежит предъявлению в органы Государственной инспекции по безопасности дорожного движения для регистрации и учета этих транспортных средств. Данный порядок регистрации прав на указанное имущество нотариус обязан указать в тексте свидетельства и разъяснить наследникам.
О выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов нотариусом делается отметка на правоустанавливающем документе на перечисленные объекты недвижимости.

3. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. По извещениям банка, иных кредитных организаций, юридических лиц о выдаче гражданам ссуд на строительство, капитальный ремонт и покупку жилого дома (части дома) или квартиры при удостоверении договоров о залоге жилого дома (части дома), квартиры, а также в других предусмотренных законодательством случаях, руководствуясь ст. 76 Основ, нотариус по месту нахождения указанной недвижимости налагает запрещение ее отчуждения. Наложение запрещения отчуждения имущества производится путем надписи об этом по установленной форме на соответствующем извещении банка, иных кредитных организаций, юридических лиц о выдаче ими ссуды. Один экземпляр извещения с надписью нотариуса о наложении запрещения направляется бюро технической инвентаризации, иному государственному или муниципальному органу, осуществляющему регистрацию строения, другой экземпляр - в соответствующий банк, иную кредитную организацию, юридическое лицо, выдавшие ссуду, и еще один экземпляр извещения остается у нотариуса.
Наложение запрещения по договору о залоге данных объектов недвижимости производится путем надписи об этом по установленной форме на договоре о залоге. О наложении запрещения по договору о залоге нотариус сообщает бюро технической инвентаризации, государственному или муниципальному органу, осуществляющему регистрацию строения.
Наложение запрещения отчуждения регистрируется нотариусом в реестре запрещений. В этом же реестре регистрируются сообщения судебных и следственных органов о наложении ареста на вышеупомянутое недвижимое имущество. Запись о наложении запрещения и ареста производится также в алфавитной книге учета запрещении и арестов.
Снятие запрещения отчуждения имущества. Нотариус, получив извещение банка, иной кредитной организации, юридического лица о погашении ссуды или их сообщение о прекращении договора о залоге, снимает запрещение отчуждения объектов недвижимости. При этом о снятии запрещения нотариус сообщает бюро технической инвентаризации, государственному или муниципальному органу, осуществляющему регистрацию строения, и делает отметку в реестре запрещений и соответствующей алфавитной книге. Также в указанных реестре и алфавитной книге нотариус делает отметку о снятии ареста с недвижимости, получив об этом сообщение судебных или следственных органов.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Что является общей совместной собственностью супругов?
2.По чьей инициативе нотариус осуществляет выдачу свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов?
3.В каком порядке нотариус осуществляет выдачу свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов?
4.На основании какого юридического факта и где нотариус выдает свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов?
5.В каких случаях, и в каком порядке нотариус осуществляет наложение запрещения отчуждения имущества?
6.В каком акте нотариус регистрирует наложение запрещения отчуждения имущества?
7.В каких случаях, и в каком порядке нотариус снимает запрет на отчуждение имущества?











































Лекция 13.

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВЕРНОСТИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ И ВЫПИСОК ИЗ НИХ, ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ И ВЕРНОСТИ ПЕРЕВОДА

1. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. В соответствии со ст. 77 Основ нотариус свидетельствует верность копий документов и выписок из них, выданных юридическими лицами, а также гражданами при условии, что эти документы не противоречат законодательству РФ, имеют юридическое значение и свидетельствование верности копий и выписок из них не запрещено законодательством. Так запрещается свидетельствование нотариусами верности копии паспорта, заменяющих его документов, профсоюзного, военного билетов, депутатского удостоверения, служебных удостоверений, а также других документов, свидетельствование верности копий которых не допускается. Следует всегда помнить, что верность выписки может быть засвидетельствована только тогда, когда в документе, из которого делается выписка, содержатся решения нескольких отдельных, не связанных между собой вопросов. При этом выписка должна воспроизводить полный текст части документа по определенному вопросу.
Согласно ст. 78 Основ верность копии документа, выданного гражданином, свидетельствуется нотариусом в тех случаях, когда подлинность подписи гражданина на документе засвидетельствована нотариусом или должностным лицом предприятия, учреждения, организации по месту работы, учебы или жительства гражданина (также указанный документ может быть засвидетельствован должностным лицом органа исполнительной власти, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором гражданин находится на излечении, иными должностными лицами, которым законодательством РФ предоставлено право совершать нотариальные действия).
Верность копии с копии документа свидетельствуется нотариусом в силу ст. 79 Основ при условии, если верность копии засвидетельствована в нотариальном порядке или если копия документа выдана юридическим лицом, от которого исходит починный документ. В последнем случае копия документа должна быть изготовлена на бланке данного юридического лица с приложением его печати и с отметкой о том, что подлинный документ находится у данного юридического лица. Верность копии должна быть засвидетельствована подписью руководителя указанного юридического лица либо уполномоченным на то другим должностным лицом.
При свидетельствовании копии документа или выписки из него нотариус обязан сличить их содержание с подлинным документом, который должен быть представлен ему лицами, заинтересованными в совершении рассматриваемого нотариального действия.

2. Свидетельствование подлинности подписи на документе. Нотариус согласно ст. 80 Основ свидетельствует подлинность подписи на документах, содержание которых не противоречит законодательству РФ и не представляет собой изложение гражданско-правовой сделки. При этом также необходимо принимать во внимание, что нотариус, совершая данное нотариальное действие, не удостоверяет факты, изложенные в документе, подпись на котором свидетельствуется, а лишь подтверждает, что свидетельствуемая подпись сделана определенным лицом, обратившимся к нотариусу.
На договоре, завещании, доверенности и другом документе, в котором излагается содержание гражданско-правовой сделки, может быть засвидетельствована лишь подлинность подписи лица, подписавшегося за другое лицо, которое не в состоянии подписаться собственноручно вследствие физических недостатков, болезни или по другим причинам. Свидетельствуя подлинность подписи в этом случае, нотариус устанавливает личность как лица подписавшегося, так и того, за которое это лицо подписывается.
Не может свидетельствоваться подлинность подписи гражданина на документе, если в нем утверждаются обстоятельства, право удостоверения, которых принадлежит лишь государственному органу (например, время рождения, брака, смерти и т.п.). Подлинность подписи на указанном документе может быть засвидетельствована исключительно в случаях, когда документ предназначен для представления в суд или иное учреждение иностранного государства.
При свидетельствовании образцов подписей должностных лиц предприятий, учреждений, организаций на представляемых в банки и иные, кредитные организации карточках установленной формы нотариус проверяет не только подлинность подписей этих лиц, но и их полномочия на право подписи согласно учредительным документам указанных юридических лиц и другим правоустанавливающим документам. В подтверждение полномочий должностных лиц нотариусу должны быть представлены: приказ о назначении или протокол об избрании должностного лица, учредительные документы юридических лиц (устав, учредительный договор), утвержденные в установленном порядке, или доверенность с указанием объема предоставленных должностному лицу полномочий. На карточке должен содержаться образец оттиска печати данного юридического лица. Если по какой либо причине юридической лицо не имеет печати, то должен быть представлен соответствующий документ (справка, выданная вышестоящей по отношению к владельцу счета организацией, и др.), подтверждающий это обстоятельство.

3. Свидетельствование верности перевода. В соответствии со ст. 81 Основ нотариус свидетельствует верность перевода документа с одного языка на другой. Если нотариус владеет иностранным языком, на котором составлен оригинал документа, то соответствие удостоверяемого перевода этому оригиналу нотариус устанавливает самостоятельно. Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод документа может быть сделан дипломированным переводчиком, известным нотариусу либо приглашенным представившими перевод лицами. Присутствие переводчика при удостоверении верности перевода обязательно, так как нотариус в этом случае свидетельствует подлинность его подписи на переводе, истребуя при этом диплом (иной документ) о получении им специальности в качестве переводчика с соответствующего иностранного языка.
В практике совершения рассматриваемого нотариального действия сложился ряд особенностей его оформления. Так, если при совершении нотариального действия (удостоверении сделки, свидетельствовании верности копии и т.д.) одновременно совершается и перевод на другой язык, то перевод помещается на одном листе с подлинником: оба текста рядом, на одной странице, разделенной вертикальной чертой, таким образом, чтобы подлинный текст помещаются на левой стороне, а перевод - на правой. Перевод должен быть сделан со всего текста переводимого документа и оканчиваться подписями. Под переводом помещается подпись переводчика. Удостоверительная надпись излагается под текстами документа и перевода с него.
В случае, когда перевод, выполняется на отдельном от подлинника листе, он прикрепляется к подлинному документу, прошнуровывается и скрепляется подписью нотариуса и его печатью с указанием количества прошитых и пронумерованных листов.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Свидетельствование верности копий каких документов не допускается?
2.При каком условии может быть засвидетельствована верность выписки из документа?
3.Каковы условия и порядок свидетельствования нотариусом верности копий документов?
4.При наличии каких условий нотариусом свидетельствуется верность копии с копии документа?
5.В каких случаях подлинность подписи гражданина на документе не может быть засвидетельствована нотариусом?
6.Какие требования установлены для свидетельствования нотариусом образцов подписей должностных лиц?
7.В чем заключаются особенности свидетельствования верности перевода документа с одного языка на другой?
















































Лекция 14.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ФАКТОВ

В главе XIV Основ непосредственно определено, что к нотариальным действиям относится удостоверение нотариусом ряда бесспорных фактов: факта нахождения гражданина в живых, нахождения гражданина в определенном месте, удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографической карточке, удостоверение времени предъявления документов. Удостоверение таких фактов для граждан может иметь юридическое значение, поскольку с указанными фактами может быть связано возникновение, изменение, прекращение или продолжение определенных правоотношений: при розыске гражданина для включения его в круг наследников; при подтверждении родства граждан, когда кто-либо из граждан указывает на лицо, изображенное на фотографии, как на родственника завещателя; при розыске граждан, считающихся умершими, пропавшими без вести или место нахождения которых неизвестно, и в иных случаях.

1. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. Нотариус по просьбе граждан в соответствии со ст. 82 Основ удостоверяет факт нахождения гражданина в живых. Данное нотариальное действие совершается нотариусом при личном обращении гражданина, который обращается за удостоверение факта его нахождения в живых, и может быть произведено как в помещении нотариальной конторы, так и вне ее. Заинтересованное лицо должно предъявить нотариусу документы, бесспорно устанавливающие его личность. Установив личность гражданина, нотариус выдает ему свидетельство об удостоверении факта его нахождения в живых, в котором указывает дату и точное время, в которое названный гражданин лично явился в нотариальную контору.
При совершении данного нотариального действия вне нотариальной конторы нотариус обязан указать в свидетельстве, что он лично удостоверился в факте нахождения гражданина в живых, явившись по указанному в свидетельстве адресу в указанное время. В случае удостоверения такого факта в лечебном учреждении нотариус указывает как точный адрес, так и полное наименование этого учреждения.
Нотариус удостоверяет факт нахождения в живых несовершеннолетнего по просьбе законных представителей несовершеннолетнего (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) или должностных лиц учреждений и организаций, на попечении которых находится этот несовершеннолетний. Совершая в таком случае данное нотариальное действие, нотариус соблюдает те же требования, что и при удостоверении факта нахождения в живых совершеннолетнего гражданина. В свидетельстве должно быть указано, в сопровождении кого именно из законных представителей несовершеннолетний гражданин явился в нотариальную контору или находился в месте удостоверения факта его нахождения в живых.

2. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте. В ряде случаев к нотариусу могут обратиться граждане с просьбой удостоверения факта их нахождения в определенном месте. Такое нотариальное действие нотариус совершает, руководствуясь ст. 83 Основ. По просьбе законных представителей несовершеннолетнего или должностных лиц учреждений и организаций, на попечении которых он находится, нотариусом может производиться удостоверение факта нахождения этого несовершеннолетнего в определенном месте. При удостоверении такого факта нотариус руководствуется теми же правилами, что и при удостоверении факта нахождения гражданина в живых: нотариус совершает это нотариальное действие в присутствии гражданина, обратившегося к нему за удостоверением факта его нахождения в месте совершения данного нотариального действия, и требует предъявление гражданином документов, бесспорно удостоверяющих его личность. Установив личность, нотариус выдает гражданину или законному представителю несовершеннолетнего (при удостоверении факта нахождения несовершеннолетнего в определенном месте) свидетельство об удостоверении факта нахождения гражданина в определенном месте, в котором указывается точный адрес и время удостоверения названного факта. Удостоверение такого факта может быть совершено нотариусом как в помещении нотариальной конторы, так и вне его. При этом важно в любом случае в свидетельстве указывать точный адрес нахождения гражданина в момент удостоверения факта, а если удостоверяется факт нахождения гражданина в лечебном учреждении, то и полное наименование этого учреждения.

3. Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии. В ст. 84 Основ предусмотрено такое нотариальное действие, как удостоверение нотариусом тождественности гражданина с лицом, изображенным на представленной этим гражданином фотографии. Совершая данное нотариальное действие, нотариус выдает обратившемуся гражданину соответствующее свидетельство, оформленное следующим образом: в верхнем левом углу свидетельства помещается представленная гражданином фотография, которая скрепляется печатью и подписью нотариуса, на свидетельстве учиняется удостоверительная надпись. Печать должна проставляться нотариусом так, чтобы ее оттиск располагался и на фотографии, и на бланке свидетельства: такое расположение оттиска печати не позволит заменить одну фотографию на другую.
Удостоверение тождественности несовершеннолетнего гражданина с лицом, изображенным на фотографии, может совершаться нотариусами по просьбе законных представителей несовершеннолетнего или должностных лиц учреждений и организаций, на попечении которых он находится.

4. Удостоверение времени предъявления документов.
В соответствии со ст. 85 Основ нотариус удостоверяет время предъявления ему документов. Удостоверительную надпись о времени предъявления документов нотариус совершает непосредственно на предъявляемом документе. Лицо, обратившееся к нотариусу с такой просьбой, должно предъявить документ в двух экземплярах: удостоверительная надпись совершается на обоих экземплярах, один из которых затем выдается гражданину, а второй - хранится в делах нотариальной конторы: Если же документ предъявлен нотариусу только в одном экземпляре, то нотариус изготавливает его рукописную копию или производит копирование документа с использованием доступных ему технических средств, и учиняет удостоверительные надписи на оригинале и копии предъявленного документа, возвращая оригинал обратившемуся к нему гражданину и оставляя в делах нотариальной конторы копию документа.
В случае предъявления нотариусу нескольких документов одновременно он совершает удостоверительную надпись на каждом из них, каждый регистрирует в реестре для регистрации нотариальных действий и взимает государственную пошлину (или тариф) за удостоверение времени предъявления каждого документа.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Каков порядок удостоверения нотариусом факта нахождения гражданина в живых?
2.Каков порядок удостоверения нотариусом факта нахождения гражданина в определенном месте?
3.Каков порядок удостоверения нотариусом тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии?
4.Каков порядок удостоверения нотариусом времени предъявления ему документов?


Лекция 15.

ПЕРЕДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПРИНЯТИЕ В ДЕПОЗИТ ДЕНЕЖНЫХ СУММ И ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Передача заявлений физических и юридических лиц.
В соответствии статьей 86 Основ нотариусы передают заявления граждан, предприятий, учреждений и организаций другим гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям лично под расписку или пересылает по почте с обратным уведомлением. Закон предоставляет право нотариусу отправлять заявления физических или юридических лиц с использованием телефакса, компьютерных сетей и иных технических средств.
Заявления, которые должны быть переданы, представляются нотариусу не менее чем в двух экземплярах, один из которых передается нотариусом адресату одним из вышеуказанных способов, а второй остается в делах нотариальной конторы. В случае направления заявления по почте оно дополняется сопроводительным письмом нотариуса, также составляемым не менее чем в двух экземплярах, один из которых приобщается к оставленному в нотариальной конторе экземпляру заявления. На оставшемся у нотариуса экземпляре документа указывается реестровый номер, за которым нотариус зарегистрировал передачу заявления, и делается отметка об уплате государственной пошлины или тарифа.
При личной передаче заявления физических или юридических лиц другим физическим или юридическим лицам нотариус берет от адресата расписку в получении им заявления. Такая расписка может быть совершена адресатом в виде отдельного письменного документа или учинена на втором остающемся у нотариуса экземпляре переданного заявления. В расписке должны быть указаны полное имя (для физического лица) или наименование (для юридического лица) адресата, наименование документа дата и время его получения адресатом. Текст расписки скрепляется подписью лица, получившего документ, а, если документ получал представитель юридического лица, то в расписке, кроме подписи лица, должны быть указаны его должность, фамилия, имя, отчество с приложением печати этого юридического лица. В случае отказа адресата от получения документа ему предлагается изложить нотариусу причины отказа. Заинтересованное лицо, подавшее заявление для его последующей передачи, вправе просить нотариуса о выдаче ему свидетельства о передаче заявления. Свидетельство может быть изложено нотариусом на экземпляре заявления, хранящемся у заявителя, или составлено в виде отдельного документа. В свидетельстве указывается содержание полученного на заявление ответа или фиксируется факт того, что к назначенному сроку ответа не получено.
Нотариус передачу заявления и выдачу соответствующего свидетельства регистрирует в реестре для регистрации нотариальных действий и помимо уплаты государственной пошлины (тарифа) предлагает обратившемуся к нему лицу оплатить расходы по передаче заявления.

2. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Основами (ст. 87) нотариусы принимают от должника в депозит нотариальной конторы на хранение денежные суммы и ценные бумаги, предназначенные для передачи кредитору. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг производится нотариусом по месту исполнения обязательства.
Данное нотариальное действие производится нотариусом в том случае, когда должник не имеет возможности лично исполнить обязательство. В ст. 327 Гражданского кодекса РФ содержится исчерпывающий перечень оснований для исполнения должником обязательства путем внесения суммы долга в депозит нотариальной конторы:
1) отсутствие кредитора или лица, уполномоченного кредитором принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
2) недееспособность кредитора и отсутствие у него представителя;
3) очевидное отсутствие определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
4) уклонение кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.
Принимая деньги или ценные бумаги в депозит, нотариус предлагает должнику сделать письменное или устное заявление о принятии средств в депозите указанием в нем своей фамилии, имени, отчества, а если это должником является юридическое лицо - его полное наименование и адрес местонахождения. Также в заявлении должны быть указаны наименование и последний известный должнику адрес лица, для передачи которому внесены указанные деньги и ценные бумаги. В тексте заявления непосредственно приводятся причины, по которым обязательство не может быть исполнено лично должником. Кроме того, должник может по своему желанию указать обоснование и расчет суммы передаваемых в депозит денег или ценных бумаг.
Нотариус при совершении данного нотариального действия не обязан проверять реальность фактов, на которые ссылается должник как на основания невозможности исполнения лично долгового обязательства. Приняв от должника деньги или ценные бумаги, нотариус выдает ему соответствующую квитанцию, либо учиняет надпись о взносе на остающемся у должника документе, устанавливающем задолженность. После этого нотариус извещает кредитора, указанного должником в заявлении, о принятии им денег или ценных бумаг.
После записи поступивших в депозит денежных сумм или ценных бумаг в книге учета депозитных операций эти суммы записываются нотариусом в книге лицевых счетов депонентов. Депонентом, на имя которого открывается лицевой счет, является физическое или юридическое лицо, которым причитаются принятые нотариусом от должника деньги или ценные бумаги, и на которых открываются лицевые счета. В лицевых счетах указываются имя физического или наименование юридического лица, от которых приняты нотариусом деньги или ценные бумаги, по какому обязательству или в счет каких платежей они внесены, их сумма, а также дата отправления нотариусом депоненту извещения о поступлении на его имя денег или ценных бумаг.
Деньги или ценные бумаги, принятые нотариусом в депозит, сдаются им в банк или иную кредитную организацию, в соответствии с выданной ей лицензией осуществляющей деятельность по приему вкладов или открытию счетов. Инструкция о порядке учета депозитных операций в нотариальных конторах СССР1 требует от нотариуса, чтобы поступившие средства были переданы в банк в течение пяти дней с момента их принятия нотариусом (поступления в нотариальную контору). Ценные бумаги сдаются нотариусом в банк в опечатанных пакетах, на которых обозначается номинальная стоимость этих ценных бумаг. При этом нотариус подает в банк заявление-опись на сдачу ценных бумаг, в котором указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество нотариуса (наименование нотариальной конторы), принявшего в депозит ценные бумаги, и адрес его местонахождения;
фамилия и инициалы нотариуса, сдающего ценные бумаги;
наименование банка, в которое сдаются ценные бумаги;
вид ценных бумаг и их реквизиты (номера, серии, номинальная стоимость и т.д.).
Нотариус выдает причитающиеся кредитору деньги или ценные бумаги на основании поданного им заявления. На этом заявлении нотариус делает отметку об установлении личности кредитора (депонента), указывает документ, удостоверяющий личность и его реквизиты, указывает документ, подтверждающий право на получение депозитных сумм. При получении денег или ценных бумаг депонент расписывается в их получении на указанном заявлении.

1 Утв. Приказом Министерства юстиции СССР от 1 августа 1975 г. № 20. Действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
Если должник при внесении денег или ценных бумаг в депозит нотариальной конторы не указывает адрес кредитора, а нотариусу адрес кредитора неизвестен, то нотариус предупреждает должника, что обязанность известить кредитора о депозите лежит на должнике. В том случае, если деньги или ценные бумаги поступили в нотариальную контору по почте или посредством банковского платежа, то из поступивших сумм удерживается государственная пошлина или тариф, а оставшаяся сумма принимается в депозит.
Возврат денег или ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит нотариальной конторы, допускается только с согласия лица, в пользу которого они внесены, или по постановлению суда. Требование должника об их возврате и согласие кредитора на такой возврат должны быть сделаны в письменной форме с соблюдением правил совершения нотариальных действий, то есть подписи должника и кредитора должны быть засвидетельствованы нотариусом.
Невостребованные кредитором деньги и ценные бумаги хранятся на депозитном счете нотариальной конторы в течение следующих сроков:
деньги и ценные бумаги, подлежащие передаче гражданам, хранятся в течение трех лет;
деньги и ценные бумаги, причитающиеся небюджетным организациям, предприятиям и учреждениям хранятся в течение одного года;
внесенные на имя бюджетных организаций, предприятий и учреждений деньги и ценные бумаги хранятся до 31 декабря того года, в котором они были внесены;
деньги и ценные бумаги, внесенные в депозит по нерешенным судебным делам, хранятся до 31 декабря того года, в котором судом было вынесено решение об их передаче в депозит нотариуса.
Невостребованные деньги и ценные бумаги по истечении установленных сроков их хранения переводятся нотариусом не позднее одного месяца со дня истечения срока в доход бюджета того субъекта федерации, в пределах территории которого расположен нотариальный округ деятельности нотариуса.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.В каких случаях нотариусы передают заявления граждан и юридических лиц другим гражданам и юридическим лицам?
2.Какие основания установлены законом для исполнения обязательства путем внесения долга в депозит нотариальной конторы?
3.В каких случаях и в каком порядке нотариусы принимают от должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги?
4.Какие сведения включает заявление о принятие денежных средств в депозит нотариуса?
5.Какие сведения включает заявление-опись на сдачу ценных бумаг?
6.Каковы сроки невостребованных хранения денежных сумм и ценных бумаг?
7.Каков порядок распоряжения нотариусом полученных в депозит денежных сумм или ценных бумаг по истечении сроков их хранения?










Лекция 16.

СОВЕРШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ

1. Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника. В соответствии со ст. 89 Основ нотариусам предоставлено право совершать исполнительные надписи на документах, бесспорно устанавливающих задолженность, с целью взыскания денег или истребования имущества от должника без обращения в суд общей юрисдикции или арбитражный суд. Исполнительная надпись представляет собой распоряжение нотариуса о взыскании с должника лица, обратившегося к нотариусу, причитающейся этому лицу определенной денежной суммы или иного имущества. Такое распоряжение совершается нотариусом на подлинном документе, который является основанием для истребования долга. Заявление о выдаче исполнительной надписи покается нотариусу в письменной форме и прилагается к долговому документу.
После учинения нотариусом исполнительной надписи долговой документ приобретает силу исполнительного документа, взыскание по которому осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" от 21 июля 1997 года и в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством РФ. Кредитор вправе самостоятельно осуществить действия по взысканию долга, непосредственно обратившись к должнику или в банк, где должником открыть счет, а равно может обратиться к судебному приставу, который согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона об исполнительном производстве в трехдневный срок со дня поступления к нему документа с исполнительной надписью, совершенной нотариусом, выносит постановление о возбуждении исполнительного производства, о чем уведомляет должника. Последний в течение срока, установленного в постановлении и не превышающего пяти дней с даты возбуждения исполнительного производства, обязан добровольно исполнить долговое обязательство, в противном случае, судебный пристав в принудительном порядке исполняет требования взыскателя.
Копии постановления о возбуждении исполнительного производства направляются взыскателю, должнику, а также в орган, выдавший исполнительный документ. В целях обеспечения исполнения исполнительного документа по имущественному взысканию по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель вправе произвести опись имущества должника и наложить на него арест, что должно быть отражено в постановлении о возбуждении исполнительного производства.
Исполнительная надпись может быть предъявлена к принудительному исполнению в течение трех лет со дня ее совершения, если взыскателем или должником является гражданин, а по всем остальным требованиям - в течение одного года, если законодательство не предусматривает другие сроки. Восстановление пропущенного срока производится в порядке, установленном в главе 9 ГПК РСФСР.
Совершение исполнительной надписи не является разрешением спора о праве между кредитором и должником, что следует из ст. 91 Основ, согласно которой исполнительная надпись совершается:
если представленные взыскателем документы подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем;
если со дня возникновения права на иск прошло не более трех лет, а в отношениях между юридическими лицами - не более одного года. Если для требования взыскателя законодательством РФ установлен иной срок исковой давности, то исполнительная надпись выдается в пределах этого срока.
В связи с этим нотариус для совершения исполнительной надписи не вызывает должника, не опрашивает его по поводу возможных возражений против требований взыскателя. При возникновении спора между кредитором и должником по такого рода требованиям этот спор должен быть рассмотрен и разрешен органом, к подведомственности которого он отнесен. Такой спор может рассматриваться соответствующим органом только в том случае, когда исполнительная надпись по оспариваемому обязательству не была совершена.

2. Перечень документов, по которым взыскание задолженности производиться в бесспорном порядке. Согласно ст. 90 Основ нотариус вправе совершать исполнительную надпись исключительно на документах, перечень которых устанавливается Правительством РФ. Такой перечень утвержден Постановлением Совета Министров РСФСР от 11 марта 1976 г. № 171, действующим в настоящее время с последующими изменениями. Этот перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. В соответствии с требованиями данного постановления исполнительная надпись может быть совершена нотариусом только в том случае, если основания, названные лицом, которое обратилось за ее совершением, предусмотрены в указанном Постановлении Совета Министров РСФСР. Таким образом, исполнительная надпись совершается:
1) по нотариально удостоверенным сделкам, связанным с получением денег, осуществлением возврата или передачи имущества;
2) по нотариально удостоверенным договорам о залоге, срок исполнения обязательств по которым истек;
3) по задолженностям, вытекающим из расчетных и кредитных отношений;
4) по задолженностям за товары, купленные в кредит, за индивидуальный пошив одежды на условиях оплаты материалов в кредит и за выполнение заказов на ремонт квартир и комнат с оплатой в кредит;
5) по задолженностям, вытекающим из перевозок грузов, и по взысканию сумм, причитающихся по диспаше, не оспоренной в течение установленного срока;
6) по взысканию штрафа за несвоевременный возврат мешковой тары;
7) по задолженностям, вытекающим из трудовых отношений;
8) по задолженностям, вытекающим из отношений, связанных с авторским правом;
9) по задолженностям по, абонентской плате за пользование радиотрансляционными точками;
10) по задолженностям родителей за содержание детей в детских учреждениях, а также в специальных школах Министерства общего и профессионального образования РФ;
11) по требованиям государственных библиотек, библиотек других организаций за невозвращенные книги, другие произведения печати и иные материалы из фондов библиотек;
12) по задолженностям, взыскиваемым по требованиям органов внутренних дел;
13) по задолженностям граждан по оплате за пользование предоставленным им имуществом по договору бытового проката;
14) по задолженностям, взыскиваемым по требованиям органов здравоохранения РФ;
15) по задолженностям прапорщиков и мичманов при увольнении их с действительной военной службы в связи с осуждением за совершение преступления (в том числе в связи с осуждением условно) и за проступки, дискредитирующие звание военнослужащего.

3. Условия совершения исполнительной надписи. Как уже было отмечено ранее, в ст. 91 Основ предусматривается, что исполнительная надпись может быть совершена нотариусом, если представленные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем и если не истек соответствующий срок исковой давности, установленный законодательством РФ.
Таким образом, взыскатель в первую очередь должен доказать нотариусу бесспорность задолженности, и именно нотариус устанавливает ее на основании представленных ему документов. При наличии спора о праве взыскателя на получение долга нотариус обязан ему отказать в совершении исполнительной надписи и разъяснить взыскателю его право взыскать задолженность в судебном порядке. В частности, при взыскании задолженности по квартирной плате нотариусу должны быть предъявлены документы, устанавливающие задолженность нанимателя жилых помещений по квартирной плате и оплате коммунальных услуг при отсутствии судебного спора о размере платы, так как указанное Постановление Совета Министров РСФСР прямо предусматривает представление взыскателем подтверждения об отсутствии судебного спора между взыскателем и нанимателем жилой площади по поводу размера платы за ее найм.
Если в предъявленных нотариусу документах есть какие-либо сведения о наличии спора, к примеру, возражения по поводу наличия долгового обязательства, нотариус не вправе совершать исполнительную надпись, и обязан вынести мотивированное постановление об отказе в совершении нотариального действия, разъяснив обратившемуся к нему лицу порядок его обжалования. Кроме того, при совершении исполнительной надписи следует соблюдать требования, предъявляемые к документам. Нотариус не может принять для совершения нотариального действия документы, в которых не указаны полностью фамилия, имя и отчество (для физических лиц) или наименование (для юридических лиц) должника, его точный адрес места жительства (места пребывания) или месторасположения, а также не вправе принять документы, содержащие подчистки, приписки, не оговоренные надлежащим образом исправления.
Другим обязательным условием совершения исполнительной надписи является обращение в нотариальную контору за ее совершением в пределах установленного законом срока исковой давности. Исполнительная надпись совершается, если со дня возникновения права на иск не прошло более трех лет, а в отношениях между организациями - не более одного года. Если для требования, по которому выдается исполнительная надпись, законодательством установлен другой срок давности, исполнительная надпись выдается в течение этого срока. Так, при взыскании по чекам, неоплата которых удостоверена плательщиком или расчетным учреждением, исполнительная надпись может быть совершена в течение трехмесячного срока со дня отказа плательщика оплатить чек, Срок исковой давности для совершения исполнительной надписи по задолженностям, связанным с грузовыми перевозками, составляет два месяца. Пропущенный, в том числе и по уважительным причинам, срок исковой давности не может быть восстановлен нотариусом. Поэтому, когда к нотариусу обращаются за совершением исполнительной надписи по бесспорной задолженности, но по истечению соответствующего срока давности, обязан отказать в совершении данного нотариального действия, разъяснив при этом взыскателю, что пропуск срока исковой давности не лишает взыскателя права обратиться в суд с иском о взыскании задолженности и признания уважительными причин пропуска срока исковой давности.
В указанном Постановлении Совета Министров РСФСР предусматривается также комплектность документов по каждому виду задолженности, которые должны быть представлены нотариусу для совершения исполнительной надписи. Единым требованием является представление документов, подтверждающих наличие обязательства должника, его содержание и размер задолженности. Также в ряде случаев нотариус при совершении исполнительных надписей обязан потребовать от взыскателя представить подтверждение того, что должнику было направлено письменное требование о погашении задолженности. Для совершения исполнительной надписи должны быть представлены только те документы, которые предусмотрены в указанном постановлении: не допускается истребование нотариусом дополнительных документов, не предусмотренных в постановлении.

4. Содержание исполнительной надписи. В ст. 92 Основ определено содержание исполнительной надписи, в котором обязательно должны быть указаны следующие сведения:
1) фамилию и инициалы, должность нотариуса, совершающего исполнительную надпись;
2) наименование и адрес взыскателя;
3) наименование и адрес должника;
4) обозначение срока, за который производится взыскание;
5) обозначение суммы, подлежащей взысканию, или предметов, подлежащих истребованию, в том числе пени, процентов, если таковые причитаются;
6) обозначение суммы государственной пошлины или тарифа, уплаченных взыскателем или подлежащих взысканию с должника;
7) дату (год, месяц, число) совершения исполнительной надписи;
8) номер, под которым исполнительная надпись зарегистрирована в реестре;
9) подпись нотариуса, совершившего исполнительную надпись;
10) печать нотариуса.
Исполнительная надпись совершается на подлинном документе, устанавливающем задолженность, и не может быть совершена отдельно от долгового документа. Если же на подтверждающем задолженность подлинном документе не достаточно места для изложения исполнительной надписи, она может быть совершена на отдельном листе бумаги, который обязательно должен быть подшит к документу; на основании которого надпись совершена, пронумерован, скреплен подписью и печатью нотариуса.
Исполнительная надпись не может быть совершена на дубликате документа, устанавливающего задолженность, так как в этом случае не соблюдается признак бесспорности задолженности.
В тех случаях, когда в долговом документе предусмотрены периодические платежи, а взыскивается лишь часть общей задолженности, исполнительная надпись может быть совершена на копии долгового документа или на выписке из лицевого счета должника. В этом случае на подлинном экземпляре документа нотариус делает отметку о выданной исполнительной надписи с указанием суммы, подлежащей взысканию, даты и номера, под которым совершенное нотариальное действие зарегистрировано в реестре нотариальных действий. При каждой последующей выдаче исполнительной надписи по этому же обязательству должнику достаточно представить нотариусу подлинник долгового документа с указанной отметкой и выписку из лицевого счета должника.
При совершении нескольких исполнительных надписей по документам единообразной формы в делах нотариальной конторы может быть оставлена одна копия документа, устанавливающего задолженности, и список всех должников, с которых должно быть произведено взыскание долгов путем совершения исполнительных надписей. В этом списке должны быть обозначены полные фамилии, имена, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц) и адреса места жительства (места пребывания) или месторасположения должников, а также должны быть указаны сроки платежей, суммы взыскиваемых по исполнительной надписи задолженностей и другие данные, которые могут быть необходимы по конкретных обязательствам.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Что представляет собой исполнительная надпись, и с какой целью она совершается нотариусом?
2.При наличии, каких условий нотариус вправе совершить исполнительную надпись?
3.По каким документах взыскание задолженности производиться в бесспорном порядке?
4.Какие сведения должна обязательно содержать исполнительная надпись, и в какой форме она выполняется?
5.Каков порядок взыскания по исполнительной надписи?
6.Кто выносит постановление о возбуждении исполнительного производства?
7.Каковы сроки предъявления исполнительной надписи к принудительному исполнению?


Лекция 17.

СОВЕРШЕНИЕ ПРОТЕСТОВ ВЕКСЕЛЕЙ, ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЧЕКОВ К ПЛАТЕЖУ И УДОСТОВЕРЕНИЕ НЕОПЛАТЫ ЧЕКОВ

1. Протест векселя. Основы в ст. 95 устанавливают такое нотариальное действие, как протест векселя, под которым следует понимать официально удостоверенное требование платежа по векселю и его неполучение.
Вексель - это составленное по установленной законом форме безусловное письменное долговое обязательство, выданное одной стороной (векселедателем) другой стороне (векселедержателю) и оплаченное гербовым сбором. Векселя могут быть простыми и переводными. Вексель является средством оформления кредита, который предоставляется в товарной форме продавцами покупателям в виде отсрочки уплаты денег за проданные товары. Использование векселя как средства платежа и погашения ряда обязательств способствует увеличению товарооборота, позволяет уменьшить потребность в деньгах. Вексель является документом строгой формы: отсутствие хотя бы одного из обязательных реквизитов, предусмотренных вексельным законодательством, лишает вексель юридической силы. Это безусловное денежное обязательство, поэтому его предметом могут быть только деньги.
Протест векселя - действие уполномоченного государственного органа, официально подтверждающее факты, с которыми вексельное право связывает наступление определенных правовых последствий. Такое действие оформляется актом протеста. Актом протеста могут быть оформлены отказ плательщика от акцепта или от оплаты векселя - протест векселя в неплатеже или неакцепте; отказ акцептанта проставить дату акцепта - протест векселя в недатировании акцепта; отказ депозитария векселя от его выдачи собственнику - протест о невручении Протест векселя производится в строгом соответствии с Положением о переводном и простом векселе1.
Право протестовать вексель в неплатеже, неакцепте или недатировании акцепта предоставлено исключительно нотариусам; иные органы, совершающие нотариальные действия, не могут протестовать вексель.
В нотариальной практике наиболее распространенным является протест векселя в неплатеже и неакцепте.

2. Протест векселя в неплатеже. Держатель простого или переводного векселя сроком на определенный день или во столько-то времени от составления или от предъявления должен предъявить переводной вексель к платежу в указанный день, тогда он должен быть оплачен в один из двух следующих рабочих дней. В случае отказа плательщика от оплаты векселя, векселедержатель с целью сохранения своих прав против него должен протестовать вексель. Отказ в платеже по векселю должен быть удостоверен актом в публичном порядке. Протест векселя в неплатеже производится нотариусами по месту нахождения плательщика или по месту платежа. Векселедержатель или его уполномоченное лицо для совершения протеста должны предъявить неоплаченный домицилированный вексель, т.е. вексель, подлежащий оплате третьим лицом, в нотариальную контору по месту нахождения этого лица. Для совершения протеста векселя принимаются нотариусами на следующий день после истечения даты платежа по векселю, но не позднее 12 часов следующего после этого срока дня.


1 Введено Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР Совета Народных Комиссаров СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341; 11 марта 1997 г. принят Федеральный закон "О переводном и простом векселе" № 48-ФЗ подтвердивший применение на территории Российской Федерации указанного постановления.
Протест в неплатеже переводного векселя сроком на определенный день или во столько-то времени от составления или предъявления должен быть совершен в один из двух рабочих дней, следующих за днем, когда переводный вексель подлежит оплате. Положением о переводном и простом векселе могут быть предусмотрены иные сроки для их протеста.
Нотариальная контора в день принятия векселя к протесту должна предъявить плательщику или третьему лицу в, случае протеста домицилированного векселя требование о платеже. Если после этого вексель будет оплачен (или - последует платеж), нотариус возвращает вексель плательщику или домицилианту (третьему лицу, обязанному произвести платеж по векселю) с надписью по установленной форме на самом векселе о получении платежа и других причитающихся сумм. Если же плательщик или домицилиант на требование о платеже ответит отказом, нотариус должен составить по установленной форме акт о протесте в неплатеже. Запись о протесте векселя в неплатеже вносится в реестр для регистрации нотариальных действий, на самом векселе делается отметка о совершении протеста в неплатеже. Если нотариус не имеет возможности установить место нахождения плательщика, протест векселя в неплатеже совершается им без предъявления требования о платеже.
В случае своевременного совершения протеста векселя в неплатеже органы суда вправе выдавать судебные решения по искам, основанным на опротестованных векселях, тогда наступает ответственность надписателей по простому векселю и надписателей и трассанта (векселедателя) по переводному. Векселедержатель вправе предъявить иск ко всем обязанным по векселю лицам или к одному из них. Кроме того, векселедержатель, понеся издержки по совершению протеста векселя, может требовать с обязанных лиц большую сумму, чем указано в векселе, включив в нее неуплаченную вексельную сумму; годовые проценты, начиная со дня срока платежа по векселю по день удовлетворения, а также пеню, считая со дня срока платежа по день действительного получения векселедержателем от кого-либо из обязанных лиц требуемых денег2; издержки по совершению протеста.
В случае пропуска сроков для протеста векселя векселедержатель теряет свои права против обязанных лиц, кроме акцептанта.
Векселедержатель, не получивший платежа по векселю, обладает правом на взыскание причитающихся ему денег в судебном порядке. Однако это право ограничено сроком вексельной давности. Под сроком вексельной давности следует понимать период времени, определенный законом для осуществления судебного взыскания по векселю. Пропуск этого срока лишает векселедержателя возможности получить платеж по векселю.

3. Протест векселя в неакцепте. Акцепт - это согласие плательщика на оплату векселя. Акцепт оформляется надписью на векселе и подписью плательщика (трассанта). Из содержания переводного векселя следует, что обязательства по нему для плательщика возникают только с того момента, когда вексель им принят или акцептован. До акцепта плательщик для векселедержателя является посторонним лицом, не имеющим никаких обязательств. Для заблаговременного выяснения отношения плательщика к оплате векселя векселедержатель обращается к нему с предложением акцептовать вексель, а значит, принять на себя обязанность по оплате векселя.
Переводный вексель до наступления срока платежа может быть предъявлен векселедержателем плательщику в месте его нахождения для акцепта. Переводные векселя, подлежащие оплате в определенный срок от предъявления, должны быть предъявлены к акценту в течение одного года со дня их выдачи.


2 В соответствии со ст. 5 Федерального закона "О переводном и простом векселе" от 11 марта 1997 г. "проценты и пеня выплачиваются в размере учетной ставки, установленной Центральным банком РФ (Банком России) по правилам, установленным ст. 395 Гражданского кодекса РФ".

Акцепт отмечается на переводном векселе словом "акцептован" или иным равнозначным словом и подписывается плательщиком. Если плательщик сделают на лицевой стороне векселя подпись, то она обладает силой акцепта. Посредством акцепта плательщик принимает на себя обязательство оплатить вексель.
Векселедержатель или его уполномоченное лицо для совершения протеста векселя в неакцепте предъявляют его нотариусу по месту нахождения плательщика. Протест векселя в неакцепте должен быть совершен в установленные для предъявления к акцепту сроки. Если же плательщик потребовал, чтобы вексель был предъявлен ему вторично наследующий день, а первое предъявление имело место в последний день срока, то протест может быть еще совершен на следующий день. Для совершения протеста векселя в неакцепте необходимо обратиться к нотариусу в течение сроков, предусмотренных Положением о переводном и простом векселе, если же вексель предъявлен к акцепту в последний день срока, то протест должен быть совершен не позднее 12 часов следующего после этого срока дня.
Нотариус в день принятия векселя для совершения протеста в неакцепте предъявляет плательщику или домицилианту требование об акцепте векселя. Если плательщик произведет акцепт на переводном векселе, вексель возвращается векселедержателю без протеста. В том случае, если плательщик на требование произвести акцепт отвечает отказом, нотариус должен составить акт протеста векселя в неакцепте. Этот акт составляется по установленной форме, регистрируется в реестре для регистрации нотариальных действий, а на самом векселе нотариусом производится отметка о протесте векселя в неакцепте. Если место нахождения плательщика или акцептанта неизвестно, то протест векселя в неакцепте производится без предъявления требования об акцепте.
Протест в неакцепте освобождает векселедержателя от предъявления этого векселя к протесту в неплатеже.
Своевременный протест векселя дает право векселедержателю обратиться в суд для принудительной оплаты по векселю и требовать исполнения обязательств от лиц ответственных по векселю.

4. Протест векселя в недатировании акцепта. Необходимость проставления даты акцепта, возникает по векселям, подлежащим оплате в определенный срок от предъявления и подлежащим предъявлению к акцепту в силу особых условий в определенный срок. Нотариусы совершают протесты в недатировании акцепта. Переводный вексель до наступления времени платежа предъявляется плательщику для акцепта. Векселедатель может обусловить в любом переводном векселе, что он может быть предъявлен к акцепту в назначенный срок, также может быть обусловлено предъявление векселя к акцепту не ранее назначенного срока.
Если вексель подлежит предъявлению к акцепту в определенный срок в силу особого условия, то акцепт должен быть датирован тем днем, в который он был дан. Однако векселедержатель вправе потребовать, чтобы акцепт был датирован днем предъявления. Чтобы векселедержатель сохранил свои права в отношении индоссантов и векселедателя в случае недатирования акцепта, он должен своевременно предъявить вексель нотариусу для совершения протеста в недатировании акцепта.
Нотариус при этом составляет акт протеста о недатировании акцепта по установленной форме.
При совершении протеста векселя нотариус обязан проверить правильность самого векселя, поскольку он является строго формальным документом, отсутствие хотя бы одного из предусмотренных вексельным законодательством реквизита лишает документ силы векселя. Переводный вексель в соответствии с Положением должен содержать следующие элементы:
а) наименование "вексель", включенное в самый документ на том же языке, на котором документ составлен;
б) простое ничем не обусловленное предложение оплатить определенную сумму;
в) наименование плательщика;
г) указание срока платежа;
д) указание места, в котором должен быть совершен платеж;
е) наименование того, кому или приказу кого должен быть совершен платеж;
ж) указание даты и места составления векселя;
з) подпись векселедателя.
В том случае, если срок платежа в векселе не указан, он признается как подлежащий оплате по предъявлении. Место, обозначенное рядом с наименованием плательщика, считается местом платежа и местом жительства плательщика, если в векселе нет особого указания на место платежа. Переводной вексель признается подписанным в месте, указанном рядом с наименованием векселедателя, в случае отсутствия указания в нам на место составления. При отсутствии любых других реквизитов вексель признается недействительным.
Простой вексель должен в обязательном порядке содержать:
наименование "вексель", включенное в текст и выраженное на том же языке, на котором вексель составлен;
простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму;
указание срока платежа;
указание места, в котором должен быть совершен платеж;
наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть совершен;
указание даты и места составления векселя;
подпись векселедателя.
Простой вексель является действительным и рассматривается как подлежащий оплате по предъявлении, если в нем не указан срок платежа. При отсутствии специального указания на место платежа и место жительства векселедателя им считается место составления документа. Если в простом векселе не указано место его составления, то он рассматривается как подписанный в месте, указанном рядом с наименованием векселедателя. При отсутствии каких-либо других реквизитов документ не обладает силой векселя.
При наличии всех необходимых элементов вексель принимается нотариусом для совершения протеста. Совершив предусмотренные законодательством действия, о которых уже говорилось, нотариус составляет акт протеста векселя. В нем должны быть отражены следующие сведения:
место и дата совершения протеста;
фамилия и инициалы нотариуса, совершившего протест, полное наименование государственной нотариальной конторы или место нахождения нотариуса, занимающегося частной практикой;
наименование векселедержателя;
наименование векселя с его реквизитами;
наименование векселедателя;
место выдачи и срок платежа;
сумма, на которую выдан вексель.
В акте протеста в недатировании акцепта или акте о протесте векселя в неакцепте нотариус обязательно указывает полное наименование плательщика, акцептовавшего вексель без указания даты акцепта или неакцептовавшего его.
В акте протеста векселя в неплатеже, кроме названных общих для любого акта протеста сведений, нотариус указывает наименование акцептанта, плательщика. Если плательщиком были названы мотивы отказа в платеже, они излагаются в акте протеста векселя в неплатеже.
Опротестованный вексель выдается нотариусом векселедержателю или уполномоченному им лицу.

5. Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чека. Нотариусы по месту нахождения плательщика принимают чеки для предъявления к платежу. Принимая чеки для предъявления их к платежу, нотариус обязан проверить все реквизиты чека, так как отсутствие хотя бы одного из них лишает документ силы чека. Такими обязательными реквизитами являются:
наименование "чек", включенное в текст документа на том же языке, на котором составлен текст;
поручение плательщику выплатить названную денежную сумму;
наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж;
указание валюты платежа;
указание даты и места составления чека;
подпись чекодателя.
Чек может быть заполнен как от руки, так и с применением технических средств. Если чек выдан от имени юридического лица, то он должен иметь его печать.
Чек может быть предъявлен к платежу в установленные сроки. Неоплаченный в течение установленных сроков чек предъявляется нотариусу. Если чек выписан на территории Российской Федерации, он принимается нотариусом для предъявления к оплате по истечении десяти дней со дня выдачи. Чек, выписанный на территории государств СНГ, нотариус принимает для предъявления к оплате по истечении двадцати дней; по истечении семидесяти дней принимается чек, выписанный на территории других государств, но не позднее 12 часов следующего за этим дня.
Нотариус в день получения неоплаченного чека предъявляет его для оплаты соответствующему банку. Если банк оплачивает чек, нотариус возвращает его лицу, оплатившему чек, без удостоверения неоплаты с надписью на самом чеке о получении платежа. Полученная сумма передается лицу, обратившемуся с просьбой предъявить чек к оплате.
Если банк не оплатит чек, нотариус должен по установленной форме удостоверить неоплату чека надписью на нем. Удостоверение неоплаты чека регистрируется в реестре для регистрации нотариальных действий. Кроме этого нотариус должен в тот же день направить чекодателю уведомление о неоплате его чека банком и о совершении надписи на чеке. В случае, если плательщик отказался от оплаты чека, и отказ нотариально удостоверен либо плательщик сделает на чеке отметку об отказе от оплаты, чекодержатель вправе предъявить иск обязанным по чеку лицам.
Чекодержатель вправе обратиться к нотариусу с просьбой совершить исполнительную надпись в связи с неоплатой чека плательщиком. В таком случае нотариус действует в соответствии с требованиями Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР. Исполнительная надпись совершается нотариусом по месту нахождения плательщика или расчетного учреждения только в том случае, если на чеке есть надпись плательщика о том, что чек был предъявлен к платежу с указанием дня предъявления и оплачен не был. Нотариус проверяет своевременность предъявления чека к платежу в соответствии с требованиями Положения о чеках.
Исполнительная надпись совершается в течение трех месяцев со дня отказа плательщика оплатить чек, а для оплатившего чек надписателя - в течение трех месяцев со дня оплаты. Исполнительная надпись регистрируется в реестре для регистрации нотариальных действий, после чего нотариус направляет чекодателю уведомление в неоплате и выдаче исполнительной надписи.
Исполнительная надпись может быть предъявлена к принудительному исполнению в течение трех лет со дня ее совершения, если одной из сторон во взаимоотношениях по оплате чека является гражданин, и в течение одного года, если и чекодатель и чекодержатель являются юридическими лицами, если законодательством не предусмотрены иные сроки.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Что такое вексель?
2.Какие основные виды векселей установлены законодательством?
3.Какие обязательные реквизиты должен содержать простой и переводной вексель ?
4.Что такое протест векселя, и в каких случаях он оформляется?
5.Какие виды протеста векселя применяются в нотариальной практике?
6.Что включает срок вексельной давности?
7.Каков порядок осуществления протеста векселя в неплатеже?
8.Каков порядок осуществления протеста векселя в неакцепте?
9.Каков порядок осуществления протеста векселя в недатировании акцепта?
10.В каком порядке осуществляется удостоверение неоплаты векселя предъявленного к платежу?
11.При отсутствии каких реквизитов чек лишается юридической силы?







































Лекция 18.

ПРИНЯТИЕ НА ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СОВЕРШЕНИЕ МОРСКИХ ПРОТЕСТОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

1. Принятие на хранение документов. Принятие на хранение документов ст. 97 Основ отнесено к числу нотариальных действий. Нотариус принимает на хранение документы по просьбе граждан и юридических лиц. При этом составляется опись принимаемых на хранение документов, которая представляет собой подробное описание документов, включая не только их наименование, но и физическое состояние, поскольку нотариус несет ответственность за сохранность документов и должен их вернуть в том же виде, в каком принял. Опись составляется нотариусом в двух экземплярах, один из которых остается в делах нотариальной конторы, а второй выдается на руки лицу, сдавшему документы на хранение нотариусу. Оба экземпляра описи подписываются не только нотариусом, но и лицом, сдавшим их на хранение.
Принятые на хранение документы нотариус складывает в отдельный пакет, который опечатывается и подписывается нотариусом, после этого пакет помещается на хранение в сейф. Документы могут быть приняты нотариусом без составления описи, если они упакованы надлежащим образом. Упаковка, в которую помещаются документы, подписывается лицом, их сдавшим, нотариусом и скрепляется печатью нотариуса. В таком случае нотариус несет ответственность за сохранность упаковки, поэтому упакованные документы помещаются нотариусом в другой пакет, который также опечатывается, скрепляется печатью и подписью нотариуса. Опечатанные документы хранятся в Сейфах до востребования их сдавшим лицом.
По просьбе лиц, сдавших документы на хранение нотариусу, нотариус выдает им свидетельство о принятии документов на хранение вместе с экземпляром описи документов. В свидетельстве о принятии документов на хранение указывается место и дата его выдачи; наименование государственной нотариальной конторы или нотариуса, выдавшего названное свидетельство; наименование лица, обратившегося с просьбой принять на хранение документы; перечень документов не содержится в свидетельстве, так как к нему прилагается опись.
Принятые на хранение документы возвращаются сдавшему их на хранение по предъявлении свидетельства о принятии документов на хранение и описи документов. Если документы выдаются представителю лица, сдавшего их на хранение нотариусу, то этот представитель также должен предъявить нотариусу надлежащим образом оформленную доверенность. Документы могут быть также выданы нотариусом по постановлению суда лицу, указанному в этом постановлении.

2. Совершение морских протестов. Совершение морских протестов является одним из способов обеспечения доказательств, необходимых в случае возникновения дела в суде. Однако, учитывая исключительную важность морского протеста, законодатель вынес его в отдельное нотариальное действие.
Морской протест представляет собой письменное заявление капитана морского судна или капитана речного судна во время его следования по морским путям о происшествии, которое может оказаться основанием для предъявления грузовладельцем имущественных претензий к судовладельцу, удостоверенное в соответствии с требованиями законодательства специальным актом уполномоченного на это лица.
Порядок подачи и оформления морского протеста регламентируется Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации (от 30 апреля 1999 г. № 91-ФЗ), Консульским уставом СССР, Основами (глава XIX).
Заявление о морском протесте принимается нотариусом или должностным лицом консульского учреждения, на которое возложено совершение нотариальных действий, если заявление о морском протесте совершается за рубежом, от капитана судна в целях защиты прав и законных интересов судовладельца. Заявление капитана содержит подробную информацию о происшествии, случившемся в период плавания или стоянки судна в порту, и о тех мерах, которые были предприняты капитаном и экипажем для предотвращения неблагоприятных последствий. Законодательство не предусматривает перечня происшествий, которые требовали бы обязательного составления морского протеста. Он может быть заявлен при любых обстоятельствах и происшествиях, по мнению капитана могущих повлечь неблагоприятные последствия. В практике наиболее часто встречается совершение морского протеста при перевозке грузов.
Подав нотариусу или должностному лицу консульского учреждения заявление о морском протесте, капитан судна обязан подтвердить обстоятельства, изложенные в нем. Для этого не позднее семи дней с момента захода в порт или с момента происшествия, если оно произошло в порту, либо одновременно с подачей заявления он должен представить на обозрение названным лицам судовой журнал и заверенную им выписку из судового журнала.
В соответствии с Кодексом торгового мореплавания РФ заявление о морском протесте подается нотариусу или должностному лицу консульского учреждения в течение двадцати четырех часов с момента прихода судна в порт. Если происшествие имело место в порту, то заявление о морском протесте подается в течение такого же срока с момента происшествия.
В том случае, если не представилось возможным своевременно подать заявление о морском протесте, капитан обязан, подавая его, изложить в нем причины этого.
Нотариус или должностное лицо о морском протесте консульского учреждения не оценивают изложенные в заявлении обстоятельства.
Изложенные в морском протесте сведения в случае возникновения спора могут быть опровергнуты заинтересованной стороной при рассмотрении дела в суде, но до того они предполагаются достоверными. Составление морского протеста не означает, что ответственность судовладельца исключена, а лишь возлагает бремя доказывания на другую сторону в споре.
На основании заявления капитана, данных судового журнала, опроса капитана и не менее двух свидетелей из командного состава и двух свидетелей из судовой команды нотариус (должностное лицо консульских учреждений) составляет акт о морском протесте. Акт о морском протесте подписывается названными лицами, скрепляется их печатью, вносится в реестр для регистрации нотариальных действий. Как и иной нотариально оформленный документ, акт о морском протесте должен содержать дату и место его совершения, фамилию, инициалы нотариуса, наименование государственной нотариальной конторы или место нахождения нотариуса, занимающегося частной практикой, полное наименование судна с указанием его государственной принадлежности и владельца, фамилию, имя, отчество и гражданство капитана и всех опрошенных нотариусом лиц, содержание заявления капитана, показания, данные членами экипажа при опросе их нотариусом или иным уполномоченным лицом. Показания подписываются каждым из опрошенных.
Акт о морском протесте составляется в двух экземплярах. Один из них выдается капитану судна или уполномоченному им яйцу; а второй остается в делах нотариальной конторы. К оставляемому в нотариальной конторе экземпляру акта приобщаются заявление капитана и заверенная им выписка из судового Журнала.

3. Обеспечение доказательств. Обеспечение доказательств является нотариальным действием, которое совершается по просьбе заинтересованных лиц, имеющих основания предполагать, что в суде или административном органе возникнет дело, представление доказательств по которому в будущем будет невозможным или затруднительным. Названные лица обеспечивают доказательства по такому делу с целью защиты законных прав и интересов физических и юридических лиц. Важнейшим условием для принятия нотариусом мер по обеспечению доказательств является то, что в момент обращения к нему заинтересованных лиц в производстве суда или административного органа нет дела, по поводу которого обеспечиваются доказательства. Если же доказательства требуются для предъявления в органах иностранных государств, их обеспечение может быть произведено независимо от того, что в момент обращения заинтересованных лиц дело уже находится в производстве органов иностранного государства.
Для обеспечения доказательств заинтересованные в этом лица - ими могут быть как предполагаемый ответчик, так и предполагаемый истец, - обращаются с заявлением к нотариусу или в нотариальную контору, по месту нахождения, которых должны быть осуществлены процессуальные действия по обеспечению доказательств.
В соответствии с законодательством нотариус, обеспечивая доказательства по просьбе заинтересованных лиц, вправе:
допрашивать свидетелей;
производить осмотр письменных и вещественных доказательств;
назначать экспертизу.
Совершая процессуальные действия, нотариусы обязаны руководствоваться требованиями гражданского процессуального законодательства РФ.
Нотариус, совершающий обеспечение доказательств, должен известить о времени и месте принятия мер по обеспечению доказательств заинтересованных лиц, чьи права и интересы могут быть так или иначе затронуты проводимыми действиями. Неявка извещенных лиц не является обстоятельством, препятствующим совершению данного нотариального действия. При этом необходимо учитывать, что извещение заинтересованных лиц не является обязательным:
в случаях, не терпящих отлагательств;
при невозможности определить на момент обращения к нотариусу, кто впоследствии будет участвовать в предполагаемом деле.
Если по вызову нотариуса не явились свидетели или эксперт, нотариус должен сообщить об этом в суд по месту жительства (месту пребывания) свидетелей или эксперта для принятия к ним мер, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством РФ. Перед проведением допроса нотариус должен предупредить свидетелей или эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний свидетелем или заключений экспертом, а также за отказ или уклонение от дачи показаний или заключений. О допросе свидетеля, проведенном в порядке обеспечения доказательств, нотариус составляет протокол допроса, в котором должны содержаться следующие сведения:
дата и место проведения допроса;
фамилия и инициалы нотариуса, проводящего допрос, и (или) наименование нотариальной конторы;
фамилия, имя и отчество лица, по просьбе которого производится обеспечение доказательств, и его место жительства (место пребывания);
фамилии, имена и отчества лиц, участвующих в допросе;
фамилия, имя и отчество свидетеля, год его рождения и место жительства (место пребывания);
сведения о предупреждении свидетеля об ответственности за дачу им заведомо ложных показаний или отказ от их дачи;
содержание показаний свидетеля, включая заданные ему вопросы и ответы на них.
Протокол по окончании допроса подписывается свидетелем, участвующими в допросе лицами и нотариусом. Подпись нотариуса скрепляется его печатью.
Обеспечение доказательств может происходить и путем осмотра письменных и иных вещественных доказательств. В зависимости от обстоятельств осмотр может происходить как в нотариальной конторе, так и в другом месте, к примеру, в месте нахождения документов. При этом также составляется протокол, в котором должно быть отражено:
1) дата и место производства осмотра;
2) фамилия и инициалы нотариуса, производящего осмотр, и (или) наименование нотариальной конторы;
3) фамилия, имя и отчество лица, по просьбе которого производится обеспечение доказательств, и адрес его места жительства (места пребывания);
4) фамилии, имена и отчества заинтересованных лиц, принимающих участие в производстве осмотра, адреса их мест жительства (мест пребывания);
5) обстоятельства, установленные при осмотре.
По окончании осмотра протокол подписывается всеми участвующими в осмотре лицами и нотариусом. Подпись нотариуса скрепляется его печатью.
При необходимости нотариус вправе назначить проведение экспертизы. Для этого он выносит постановление, в котором должны быть указаны:
1) дата и место вынесения постановления;
2) фамилия и инициалы нотариуса, вынесшего постановление, и (или) наименование нотариальной конторы;
3) фамилия, имя и отчество лица, по просьбе которого назначается экспертиза, адрес его места жительства (места пребывания);
4) вопросы, по которым требуется заключение эксперта;
5) наименование экспертного учреждения, которому поручается производство экспертизы. При поручении производства экспертизы конкретному эксперту в постановлении указываются его фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (места пребывания), наименование и адрес места работы, занимаемая должность.
О производстве экспертизы экспертом составляется акт, который подписывают все участвующие в экспертизе лица. Экспертное заключение подписывается экспертом.
После окончания проведения нотариусом действий по обеспечению доказательств, каждый составленный им документ составляется в двух экземплярах и запись о его составлении вносится в реестр нотариальных действий. Документы подписываются нотариусом и скрепляются его печатью. После надлежащего оформления указанных документов нотариус выдает заинтересованному лицу, по просьбе которого принимались меры по обеспечению доказательств, по одному экземпляру каждого документа, составленного в процессе совершения данного нотариального действия. Каждый второй экземпляр этих документов остается на хранении в делах нотариуса (нотариальной конторы).
Лицо, обратившееся к нотариусу с просьбой принять меры по обеспечению доказательств, обязано произвести оплату государственной пошлины или тарифа за совершение нотариального действия, а также возместить нотариусы расходы, связанные с производством действий по обеспечению доказательств, в том числе вознаграждение эксперта и расходы по вызову свидетелей. При определении размера вознаграждения эксперта и выплат свидетелям учитываются ставки, установленные законодательством РФ при вызове свидетелей и экспертов в суд.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.В каком порядке оформляется принятие нотариусом документов на хранение?
2.Какие положения составляют содержание описи документов принимаемых на хранение?
3.В каком случае опись документов не составляется?
4.В каком случае нотариус выдает свидетельство о принятии документов на хранение?
5.Какие документы являются основанием для выдачи нотариусом документов переданных на хранение?
6.Что представляет собой морской протест?
7.Кем и в чьих интересах принимается заявление о морском протесте?
8.В каких случаях может быть заявлен морской протест?
9.В какие сроки подается заявление о морском протесте?
10.Какими документами подтверждаются сведения, изложенные в морском протесте?
11.Существует ли презумпция достоверности сведений изложенных в морском протесте? Если существует, то до какого момента?
12.В чем сущность акта о морском протесе и каковы правила его оформления?
13.В чем заключается сущность обеспечения доказательств •'•в порядке нотариального производства?
14.По чьей инициативе и в чьих интересах нотариус производит обеспечение доказательств?
15.В каких основных формах нотариус может осуществлять обеспечение доказательств?









































Лекция 19.

ПРИМЕНЕНИЕ НОТАРИУСОМ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА, МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

1. Правовое положение иностранных граждан и организаций. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства, а также иностранных юридических лиц, прежде всего, регулируется Конституцией Российской Федерации (ст. 17,19, 45, 46 и др.). В соответствии с Конституцией РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства в России гарантированы права, предусмотренные законом, в том числе право на обращение в суд и иные государственные органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.
Среди норм международного права, регулирующих правовое положение вышеуказанных лиц, можно отметить следующие акты:
1) акты, посвященные сотрудничеству государств в обеспечении прав человека: Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г., Международный Пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г., конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и др., поскольку отдельные статьи этих актов рассматривают вопросы о правах и обязанностях всех лиц, находящихся под юрисдикцией государств-участников;
2) многосторонние международно-правовые документы, регулирующие конкретные правоотношения: Всемирная конвенция 1952 года об авторском праве, Гаагская конвенция 1954 года по вопросам гражданского процесса и т.д.;
3) многосторонние и двусторонние международные договоры Российской Федерации и бывшего СССР, в том числе и двусторонние договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, которые важны для развития правового сотрудничества государств и обеспечения равной правовой защиты имущественных и личных прав граждан договаривающихся государств на территории друг друга;
4) акты, касающиеся статуса дипломатических представительств и представителей в иностранных государствах, которые занимают особое место в регулировании вопросов о правовом положении иностранных граждан;
5) консульские конвенции, торговые соглашения, соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве и другие акты, заключенные СССР и заключаемые Российской Федерацией, которые также предусматривают нормы, касающиеся правового положения иностранных граждан.
В соответствии с действующим гражданским законодательством иностранные лица и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации гражданской правоспособностью (способностью иметь права и обязанности) наравне с российскими гражданами. Что же касается гражданской дееспособности (способности приобретать права и исполнять обязанности), то у иностранных граждан она определяется по праву той страны, гражданином которой он является, а у лиц без гражданства она определяется по праву той страны, в которой это лицо имеет постоянное место жительства. Гражданская дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении сделок, совершаемых в России, и обязательств, возникающих вследствие причинения вреда на территории РФ, определяется по праву РФ. У иностранных юридических лиц гражданская дееспособность определяется по праву той страны, где учреждено юридическое лицо.
Из Основ законодательства РФ о нотариате следует, что любое из нотариальных действий, предусмотренных ст. 35-37, может быть совершено в интересах иностранного гражданина, лица без гражданства или иностранного юридического лица, так как Основы не содержат ограничений прав вышеуказанных субъектов на обращение за совершением нотариального действия.
В большинстве случаев иностранные граждане и лица без гражданства обращаются к нотариусу с просьбой о совершении нотариального действия от их имени. Такая просьба подается иностранцем или лицом без гражданства в общем порядке и в той же форме, которая установлена для российских граждан. Кроме этого, иностранные граждане и лица без гражданства обладают и другими правами, в частности:
участвовать в совершении нотариального действия, выполняемого по просьбе другого лица, например, быть понятым в случае принятия мер к охране наследственного имущества или представителем других лиц, российских или иностранных граждан, в интересах которых совершается нотариальное действие;
выступать как лицо, в отношении которого совершается нотариальное действие, например, нотариус принимает в депозит денежные суммы и ценные бумаги для передачи кредитору независимо оттого, является ли последний гражданином РФ, иностранным гражданином или лицом без гражданства;
выступать как лицо, дающее согласие на совершение нотариального действия по просьбе другого лица, если иностранный гражданин или лицо без гражданства является родителем или опекуном несовершеннолетнего, по просьбе которого совершается нотариальное действие;
обратиться к нотариусу с любой предусмотренной законом просьбой.
В соответствии со ст. 42 Основ нотариус при совершении нотариального действия устанавливает личность обратившегося за совершением нотариалькогр действия гражданина, его представителя или представителя юридического лица. Личность иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории России, устанавливается по виду на жительство в РФ или национальному паспорту с отметкой о регистрации, сделанной органами внутренних дел или другим уполномоченным органом. Личность же иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ, устанавливается по национальным паспортам или заменяющим их документам, зарегистрированным в установленном порядке.
На иностранных граждан и лиц без гражданства, как и на российских граждан, распространяются основные правила совершения нотариальных действий, установленные главой IX Основ, в частности, положения о месте совершения нотариальных действий (ст. 40), о порядке и сроках отложения и приостановления совершения нотариального действия (ст. 41), о порядке подписи нотариально удостоверенной сделки, заявления и иных документов (ст. 44) и другие положения.
В соответствии со ст. 16 Основ наравне с российскими физическими и юридическими лицами нотариус обязан оказывать и иностранному гражданину, лицу без гражданства, иностранному юридическому лицу содействие в осуществлении прав и защите законных интересов, разъяснять права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий с тем, чтобы их юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.
Иностранные граждане и лица без гражданства, обратившиеся за совершением нотариального действия, также могут рассчитывать на то, что нотариус сохранит в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением профессиональной деятельности.
Существенное значение имеет положение о языке нотариального производства. Согласно ст. 10 Основ, если за совершением нотариального действия обратилось лицо, не владеющее языком нотариального делопроизводства, то нотариус обязан перевести ему тексты оформленных документов или попросить об этом известного ему переводчика.
В настоящее время существенно увеличилось количество нотариальных действии, совершаемых с участием или в интересах иностранных юридических лиц, что связано с проведением в России экономических реформ, которые стимулируют деловой интерес к нашей стране со стороны иностранных инвесторов.
В основном представители иностранных юридических лиц обращаются к нотариусу для засвидетельствования подлинности подписи переводчика, сделавшего перевод документов, составленных за границей, для удостоверения договоров об учреждении в Российской Федерации совместных предприятий, для удостоверения доверенностей и верности копий документов.
Однако иностранным гражданам и лицам без гражданства, иностранным предприятиям и организациям, которым необходимо представить в Российской Федерации нотариальный документ, не обязательно обращаться с просьбой о совершении нотариального действия непосредственно к российским нотариусам. Статья 1 Основ предусматривает совершение нотариальных действий от имени Российской Федерации на территории других государств должностными лицами консульских учреждений РФ, уполномоченными на совершение этих действий (консулами).
Перечень нотариальных действий, которые может совершать консул, содержится в ст. 38 Основ, и он не является исчерпывающим, так как законодательными актами РФ могут быть установлены и иные нотариальные действия, совершаемые консулами.
Нотариальные действия консул выполняет лично или поручает их выполнение другому консульскому должностному лицу, как по просьбе российских граждан, учреждений, предприятий и организаций, так и иностранных граждан, юридических лиц и лиц без гражданства.

2. Применение норм иностранного права. Согласно ч. 1 ст. 104 Основ нотариус уполномочен применять нормы иностранного права в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. Эта норма направлена на то, чтобы обеспечить соответствие между законодательством Российской Федерации и имеющимися в законе и международных договорах нормами о выборе права (коллизионными нормами). Коллизионные нормы указывают, право какого государства должен применять нотариус при совершении конкретного нотариального действия.
Нотариус при совершении нотариальных действий должен применять нормы иностранного права в соответствии с их толкованием и той практикой их применения, которые сложились в иностранном государстве. Однако для него является обязательным требование законодательства о том, что иностранный закон не должен противоречить международным договорам РФ, иначе он не подлежит применению.
Законодательством о нотариате не регулируется вопрос о порядке установления содержания иностранной правовой нормы. На практике нотариус прежде, чем совершить нотариальное действие (например, оформление документов для действия за границей), должен ознакомиться с нормами иностранного права, то есть обязанность установления содержания иностранного закона лежит на нотариусе. Тем не менее, от него нельзя требовать знания правовых норм других государств. Обычно информацию о содержании иностранных правовых норм нотариус может получить следующим образом:
во-первых, он может попросить лицо, обратившееся за совершением нотариального действия или его представителя, предоставить необходимые сведения, тексты и документы;
во-вторых, он может обратиться за информацией к соответствующим российским организациям и учреждениям, включая научные;
в-третьих, он может направить запрос в Министерство юстиции РФ, которое в установленном порядке обращается к компетентным иностранным властям.
В ч. 2 ст. 104 Основ содержатся положения о том, что нотариус, во-первых, может принимать документы, составленные в соответствии с требованиями международных договоров, а во-вторых, должен соблюдать нормы иностранного права о форме удостоверительной надписи.
Положение о принятии документа в качестве объекта нотариального действия не следует смешивать со ст. 106 Основ, регулирующей принятие иностранных документов к рассмотрению.
Документы, принимаемые нотариусом на основании ч. 2 ст. 106 Основ, отличаются от аналогичных документов, принятых в российском правовом обороте. Например, доверенность, предназначенная для совершения действий за границей, может уполномочивать на осуществление таких субъективных прав, которые неизвестны российскому законодательству. Кроме того, представитель может быть ею уполномочен на совершение такой сделки, которая не предусмотрена российским гражданским правом, например, сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Документ о дарении имущества, находящегося, за границей, может быть изложен как односторонняя декларация лица, а не как предусмотренный ст. 572 Гражданского кодекса РФ двусторонний договор - между одаряемым и дарителем и т.д.
Ряд документов, применяемых за границей, может значительно отличаться от документов, принятых в правовом обороте России, по форме, содержанию и названию. Так, в международном обороте применяются:
аффедевит - письменное торжественное заявление, принимаемое иностранными судебными инстанциями в качестве доказательства тех или иных фактов;
сертификат - документ, удостоверяющий тот или иной факт, например, сертификат о качестве товара, о мореходности судна);
декларация - заявление, составленное в соответствии с законодательством иностранного государства, например, таможенная, почтовая, налоговая и другие декларации;
ретейнер - предварительное обязательство или согласие выплатить гонорар адвокату;
полномочия - вид доверенности и др.
Документы, составленные с учетом требований международного права, могут отличаться необычным наименованием упомянутых в документе лиц, незнакомой юридической терминологией. К документу могут быть приложены или подшиты упомянутые в приложении другие документы и фотографии, подтверждающие изложенный в основном документе факт.
Есть особенности и в оформлении документов, предназначенных для действия за границей, в частности, в текстах аффедевитов, доверенностей и др. В них кроме фамилии, имени и отчества, указанных в паспорте, может быть также указано и имя, под которым гражданин известен в своем государстве. В ряде стран в документах и свидетельствах о нахождении в живых помимо общих реквизитов указываются также гражданство или национальность, год и место рождения, добрачная фамилия лица и т.п. Еще одной особенностью оформления документа, предназначенного для действия за границей, является следующее правило - не заполненные до конца строки и другие свободные места на документах не прочеркиваются.
Кроме того, существует особый порядок подписания документов. Иногда документ должен быть подписан дважды, а не один раз. На различного рода документах, изготовляемых нотариусом, гражданин должен вписать в строку согласно данным паспорта свою фамилию, имя и отчество в указанной в тексте документа последовательности, а затем расписаться. Например, таким образом, расписывается доверитель на выдаваемой им доверенности для совершения действий за границей. Нотариальный документ подписывается дважды также в том случае, если он изложен на двух языках, при этом подпись в вышеизложенном порядке производится под обоими текстами во всю ширину листа. В таком порядке, например, подписывается передаточный акт при патентовании изобретений за границей: одна подпись (кириллицей) ставится под русским текстом акта, вторая (латиницей) - под иностранным текстом.
Важной особенностью документов, предназначенных для действия за границей, является то, что, как правило, их содержание излагается на двух языках с параллельным расположением текста или с отдельным расположением перевода от текста документа. Однако документы, составленные в соответствии с требованиями иностранного права, могут иметь целый ряд других особенностей. Тем не менее, любой нотариальный документ, предназначенный для действия за границей, безусловно, должен отвечать общим требованиям, установленным ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариат те: он не должен иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; не должен быть исполнен карандашом; текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан четко и ясно относящиеся к содержанию документа числа и сроки должны быть обозначены хоть один раз словами; наименования юридических лиц должны быть написаны без сокращений, с указанием адресов их органов; фамилии, имена и отчества граждан, адреса их места жительства также должны быть написаны полностью и т.д. Кроме того, документы не разрешается сгибать, вносить в них какие-либо дополнительные сведения, прочеркивать незаполненные до конца строки и другие свободные места, а также ставить на них мастичные штампы.
Согласно ст. 39 Основ порядок совершения нотариальных действий и формы нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей определяются Основами и другими законодательными актами Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации. Таким образом, нотариус по общему правилу не принимает во внимание иностранное законодательство в указанных вопросах, независимо от гражданства лица, обратившегося за совершением нотариального действия, а также оттого, что документ, являющийся объектом нотариального действия, предназначается для действия за границей. Однако российским законодательством предусмотрены некоторые исключения из ст. 39 Основ: во-первых, ч. 2 ст. 104 Основ устанавливает, что нотариус имеет право совершить удостоверь тельную надпись в форме, предусмотренной законодательством других государств; во-вторых, ст. 109 Основ устанавливают порядок совершения нотариального действия, возложенного на российского нотариуса международным договором, но неизвестного законодательству России.
Такое отступление от общего принципа, содержащегося в ст. 39 Основ, необходимо в интересах развития международного делового сотрудничества. Объясняется это тем, что органы многих иностранных государств требуют, чтобы представляемые им из-за границы нотариальные документы имели удостоверительные надписи и иные реквизиты, соответствующие требованиям законодательства этих иностранных государств, и нередко отказываются принимать к рассмотрению нотариальные документы, которые составлены в какой-либо иной форме. Поэтому, когда им представляются российскими гражданами или организациями нотариально удостоверенные в РФ документы, они отклоняют их со ссылкой на то, что форма удостоверительной надписи не соответствует требованиям соответствующего иностранного права. Это создают трудности для зашиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц Российской Федерации.
Удостоверительная надпись, совершенная нотариусом в соответствии с нормами иностранного права, как правило, отличается от надписи, которая составлена в обычной форме, установленной российским законодательством. По общему правилу при заполнении удостоверительной надписи необходимо полностью указывать фамилию, имя, отчество нотариуса; дату оформления документа обозначать словами, если она отсутствует в тексте документа или указана цифрами. Фамилию, имя, отчество лица, подписавшего документ, необходимо указывать по паспорту в той последовательности, как они поставлены в оформляемом документе. Печать проставляется на свободном месте, не затрагивая текста удостоверительной надписи и подписи нотариуса.
Отличия же, прежде всего, затрагивают содержание надписей. Например, в удостоверительной надписи под доверенностью, предназначенной для совершения действий за границей, может быть указано, что доверитель лично явился к нотариусу, он известен последнему как лицо, указанное в доверенности, и собственноручно подписал доверенность в присутствии нотариуса и должным образом подтвердил ему, что выдает данную доверенность.
В некоторых случаях в соответствии с международными нормами под текстом документа совершается не одна, а две удостоверительные надписи. Это обусловлено тем, что в международном правовом обороте часто встречаются документы, составленные на двух языках, причем оба текста располагаются параллельно. В таком виде в основном составляются доверенности, заявления, передаточные акты на приоритет, подписываемые изобретателями и необходимые при патентовании изобретений за границей. В некоторых случаях, в зависимости от правил, принятых в той или иной стране, требуется, чтобы в таких актах под каждым из текстов была отдельная удостоверительная надпись.
Иногда в силу норм иностранного права нотариус должен совершать удостоверительные надписи на двух языках. Например, в двуязычном акте нотариус совершает две удостоверительные надписи: одну - на русском языке под русским текстом, вторую - на иностранном языке под иностранным текстом. Нотариус расписывается дважды: буквами русского алфавита под русским текстом удостоверительной надписи и буквами латинского алфавита под иностранным текстом удостоверительной надписи. Кроме того, могут быть и другие особенности: расположение удостоверительной надписи по отношению к другим частям документа, число и место расположения оттисков печати нотариуса и т.д.
Министерство юстиции РФ утвердило некоторые формы удостоверительных надписей, использование которых дает нотариусам возможность соблюдать те нормы иностранного законодательства, вопрос о которых наиболее часто возникает в нотариальной практике.

3. Особенности совершения нотариальных действий в международном обороте. Нотариальный документ, предназначенный для действия за границей, составляется на языке, на котором ведется нотариальное делопроизводство. По просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, с этого документа может быть сделан перевод или самим нотариусом, если он владеет соответствующим иностранным языком, или известным ему переводчиком, имеющим надлежащий диплом. Под текстом перевода совершается удостоверительная надпись о свидетельствовании верности перевода нотариусом или подлинности подписи переводчика. Сами переводы могут быть оформлены двумя способами:
перевод может располагаться отдельно от текста документа (в этом случае он прилагается к нотариальному документу, прошнуровывается, подписывается нотариусом и скрепляется с документом);
перевод может быть сделан на одном листе с нотариальным документом (на левой стороне страницы располагается текст документа, а на правой - его перевод), при этом удостоверительная надпись проставляется под обоими текстами; наряду с удостоверением или свидетельствованном документа в ней указывается о верности сделанного нотариусом перевода или о свидетельствовании подлинности подписи известного нотариусу переводчика.
Значительное место в международном правовом обороте занимают удостоверение доверенностей, предназначенных для действия за границей. С подобными просьбами чаще всего обращаются российские граждане, проживающие в Российской Федерации, и российские юридические лица. Текст доверенности, как правило, излагается на одном листе параллельно на двух или более языках. Официального перевода в нотариальном порядке в таком случае не требуется. Нотариусом может быть совершена одна удостоверительная надпись, если доверитель ставит свою обычную подпись один раз под двумя текстами. Если доверитель подписывается отдельно под русским текстом буквами русского алфавита, а под иностранным текстом буквами латинского алфавита в транскрипции соответствующего иностранного языка, совершаются две удостоверительные надписи: на русском языке под русским текстом и аналогичная надпись на иностранном языке - под иностранным текстом. Нотариус в последнем случае расписывается дважды: буквами русского алфавита под русским текстом и буквами латинского алфавита под иностранным текстом.
По просьбе заинтересованного лица текст доверенности излагается на русском языке, скрепляется в установленном порядке с переводом, после чего нотариус совершает удостоверительную надпись.
Нередко нотариусу представляется несколько одинаковых экземпляров доверенности. В этом случае нотариус должен удостоверить столько доверенностей одинакового содержания, сколько просит заинтересованное лицо, причем каждая из этих доверенностей регистрируется в реестре под самостоятельным номером.
При удостоверении доверенностей, предназначенных для совершения каких-либо действий за границей, следует иметь в виду следующее важное обстоятельство. Во многих иностранных государствах доверенность может быть выдана на любой срок или вообще без указания срока. В последнем случае она действительна вплоть до отзыва ее доверителем. В России же ст. 186 ГК РФ устанавливает общее правило о том, что срок доверенности не может превышать трех лет. Доверенность, выданная без указания срока, действительна в течение одного года со дня ее совершения. В случае, когда российским гражданам или юридическим лицам приходится отстаивать свои интересы в каком-либо судебном деле против иностранных граждан или юридических лиц, они, с точки зрения действия доверенностей, оказываются в худшем положении и не могут должным образом защитить свои права и законные интересы. В связи с этим законодательно установлено исключение, по которому доверенность, предназначенная для деятельности за границей, удостоверенная нотариусом без указания срока, будет действительна до ее отмены лицом, выдавшим эту доверенность (ч. 2 ст. 186 ГК РФ). Следовательно, нотариус может принять для удостоверения и такую доверенность, в которой в качестве срока действия указан любой период времени.
Иногда заинтересованным лицам требуются сертификаты качества продукции юридического лица, декларации владения и тому подобные документы. В этих случаях на данных документах нотариус свидетельствует подлинность подписи должностного лица, предварительно проверив его полномочия. Свидетельство верности перевода копий уставов, положений и других документов или выписок из них производится нотариусом по общим правилам ст. 81 Основ законодательства РФ о нотариате.
Для патентования российских изобретений за границей заинтересованное лицо обязано предоставить нотариально оформленные документы. Документы для патентования включают в себя: 1) доверенность на совершение действий по выдаче патентов; 2) передаточные акты; 3) различные заявления; 4) всякого рода свидетельства.
Как правило, вышеперечисленные документы составляются на двух и более языках, при этом на левой стороне документа излагается текст на русском языке, а на правой стороне - на иностранном. Лицо, подписывающее документ, указывает разборчиво и полностью имя, отчество, фамилию буквами русского и латинского алфавита в отмеченных на документе местах, при этом краткой подписи не требуется.
Доверенности на совершение действий по выдаче патентов подписываются заявителями: представителями юридических лиц или изобретателями в присутствии нотариуса. При этом следует иметь в виду, что представителем организации по вопросам патентования изобретений за границей может быть либо руководитель предприятия, учреждения, организации, либо лицо, имеющее на это специальные полномочия. При подписании доверенности слева от подписи представителя предприятия, учреждения, организации под русским и иностранным текстом ставятся печати этого юридического лица.
В некоторых иностранных государствах наряду с доверенностью требуется передаточный акт от имени изобретателя. На таких документах совершается объединенная удостоверительная надпись. Сам передаточный акт составляется не менее, чем в двух экземплярах, и подписывается буквами русского алфавита под русским текстом и буквами латинского алфавита под иностранным текстом документа.
На практике встречаются случаи, когда необходимо совершить удостоверительную надпись на документах для патентования их за границей от имени нескольких изобретателей, проживающих в разных городах России или других странах. В этих случаях удостоверительная надпись производится с соблюдением некоторых особенностей.
Так же, как и в других случаях, документ должен быть подписан всеми изобретателями. Но если в силу каких-то причин их невозможно собрать у нотариуса, то каждый изобретатель имеет право обратиться к патентному поверенному с просьбой, выдать ему письменное подтверждение о положительном результате формальной экспертизы.
Нотариус устанавливает личность, проверяет дееспособность, а в необходимых случаях полномочия гражданина, вносит в письмо его необходимые паспортные данные, а затем вместе с подписанным документом оно направляется к нотариусу по месту оформления этого документа остальными изобретателями. В этом случае удостоверительная надпись не совершается, и запись в реестровой книге не производится. У нотариуса, окончательно оформляющего документ, проставляется одна удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей всех подписавшихся изобретателей и производится запись в реестровой книге о совершении данного нотариального действия.

4. Охрана наследственного имущества и выдача свидетельства о праве на наследство. Вопросы наследственного права регулирует ст. 105 Основ. В указанной статье содержатся нормы о двух видах нотариальных действий - о принятии мер к охране наследственного имущества и о выдаче свидетельств о праве на наследство. Оба эти вида нотариальных действий осуществляются в соответствии с российским законодательством, если наследственное имущество находится на территории Российской Федерации. Подчинение такого имущества действию соответствующих положений не зависит от гражданства наследодателя или наследника.
Статьи 36 и 37 Основ предусматривают, что принятие мер к охране наследственного имущества и выдача свидетельств о праве на наследство осуществляются нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, а при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение указанных нотариальных действий поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса меры к охране наследственного имущества принимаются должностными лицами органов исполнительной власти.
При применении права по охране наследственного имущества и при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус, осуществляя свои действия, руководствуется законодательством Российской Федерации. Если в ходе принятия мер по охране наследственного имущества нотариус установит, что наследниками являются иностранные граждане, проживающие вне пределов Российской Федерации, то он обязан направить им соответствующее уведомление через местные органы юстиции и Министерство иностранных дел РФ.
Если же между Российской Федерацией и другим государством, гражданин которого наследует имущество, заключен международный договор, нотариус руководствуется нормами этого договора. В заключенных Российской Федерацией (а ранее СССР) договорах об оказании правовой помощь устанавливается, что нотариус при получении сведений о смерти гражданина иностранного государства, с которым заключен такой договор, принимает меры, необходимые для охраны и управления наследственным имуществом, устанавливает состав и стоимость наследственного имущества, выясняет круг наследников, проверяет наличие завещания и немедленно сообщает полученную информацию дипломатическому представительству или консульскому учреждению государства, гражданином или подданным которого являлся умерший. Иностранные граждане независимо от места проживания могут наследовать после российского или иностранного гражданина все наследственное имущество на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации. Они обязаны представить нотариусу документы, исчерпывающий перечень которых содержится в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате. Иностранный гражданин, проживающий вне территории России, считается принявшим наследство, если он в течение шестимесячного срока подаст заявление в посольство Российской Федерации за границей либо направит нотариусу заявление о принятии наследства лично, по почте или через своего представителя.
На основании международных договоров свидетельство о праве на наследство недвижимости, находящейся на территории Российской Федерации и принадлежащей на праве личной собственности иностранному гражданину, независимо от места его проживания, выдается нотариусом Российской Федерации в соответствии с российским законодательством. В случае открытия наследства вне Российской Федерации свидетельство выдается нотариусом по месту нахождения недвижимого имущества.
Если умерший иностранный гражданин постоянно проживал к моменту смерти в России и имел имущество на ее территории, то при отсутствии международного договора с государством, гражданином которого был умерший, свидетельство о праве на наследство выдается российским нотариусом.
При решении наследственных дел после смерти иностранного гражданина должен быть решен вопрос о том, к компетенции органов какой страны относится выдача документов, подтверждающих приобретение имущества в порядке наследования, При наличии у Российской Федерации договора о правовой помощи с государством, гражданином которого являлся умерший, производство по делам о наследовании движимого имущества ведут учреждения юстиции государства, гражданином которого наследодатель был в момент смерти, а производство по делам о наследовании недвижимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которой находится это имущество. Если международным договором ведение дела о наследстве отнесено к компетенции учреждений иностранного государства, то наследственное движимое имущество может быть передано государственной нотариальной конторой дипломатическому представительству или консульскому учреждению этого государства по его требованию.
При решении дела о наследовании по завещанию нотариус должен следовать следующей норме, установленной договорами о правовой помощи: форма завещания определяется законодательством страны, гражданином которой был наследодатель в момент составления завещания. Но если при этом было соблюдено законодательство государства, на территории которого составлено завещание, оно также признается действительным. В некоторых государствах завещание будет действительно и в том случае, если оно составлялось в соответствии с законодательством того государства, на территории которого наследодатель имел место жительства в момент смерти или в момент составления завещания.
Особое место в международном правовом обороте занимает обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах других государств (ст. 108 Основ).

5. Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах других государств. В практике часто требуется, чтобы орган одного государства исследовал доказательство, находящееся на территории другого государства. Это возможно только в рамках сотрудничества между органами двух соответствующих государств, основывающегося на общепризнанных принципах международного публичного права.
Однако правовая помощь, оказываемая российскими органами юстиции органам юстиции иностранных государств, не всегда эффективна для защиты законных интересов российских граждан и юридических лиц. Для того, чтобы российские нотариусы оказали правовую помощь в делах, где участвуют такие граждане и юридические лица, необходимо, чтобы иностранное учреждение юстиции обратилось к ним с поручением об исследовании доказательства, находящегося на территории Российской Федерации. По законодательству же многих иностранных государств обязанность представления доказательств возлагается на стороны, поскольку суд или иной орган государства играет пассивную роль и не приходит сторонами на помощь при сборе доказательств независимо от того, где они находятся. Поэтому суды таких стран часто отклоняют просьбы сторон о направлении поручений учреждениям юстиции другого государства. В то же время сторона, не сумевшая представить доказательства, признается проигравшей процесс. Особенно часто оказываются в затруднительном положении российские граждане и юридические лица, ведущие дела в органах соответствующих государств. Статья 108 Основ дает возможность российским нотариусам наладить международное сотрудничество в вопросах доказывания независимо от позиции, занятой иностранными органами.
В целях обеспечения доказательств, требующихся для ведения дел в органах иностранных государств, российские нотариусы допрашивают свидетелей, производят осмотр письменных и вещественных доказательств, назначают экспертизу. Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах иностранных государств, с одной стороны, существенно отличается от обеспечения доказательств до возникновения дела в российском суде, а с другой - имеет с этим последним действием отдельные черты сходства.
Отличие состоит в том, что доказательства, требующиеся для иностранного органа, могут быть обеспечены по просьбе обратившегося за совершением этого нотариального действия лица независимо от того, имеет ли оно основания опасаться, что представление доказательств станет впоследствии невозможным или затруднительным. Доказательство должно быть обеспечено, даже если такой опасности нет. Кроме того, доказательство, требующееся для ведения дела в иностранном органе, должно быть обеспечено, несмотря на то, что дело уже ведется в иностранном суде. Российское законодательство не содержит каких-либо ограничений в отношении характера иностранного органа, который ведет дело. Это может быть не только суд общей юрисдикции, третейский суд, арбитраж или другое учреждение юстиции, но и административный, финансовый, валютный, таможенный или иной орган другого государства. Так же не имеет значения вид дела, ведущегося за границей. Это может быть и дело о наследстве, и дело о купле или продаже недвижимости, находящейся за границей, и дело о расторжении брака, и другие дела. Доказательство обеспечивается независимо от положения дела: до его возбуждения, во время его рассмотрения, во время обжалования решения, на стадии кассационного или апелляционного обжалования и т.д. Однако обеспечение доказательств не должно производиться, если это противоречит суверенитету Российской Федерации или угрожает безопасности Российской Федерации.
В ряде отношений обеспечение доказательств для иностранных органов сходно с обеспечением доказательств для российских органов. И в том, и в другом случае целью обеспечения доказательств является представление другому органу возможности всесторонне и полностью исследовать и оценить доказательства, необходимые для правильного разрешения дела. Вследствие этого закон одинаково решает многие вопросы, возникающие перед нотариусом при совершении данных нотариальных действий.
Обеспечение доказательств для иностранных органов производится по общим правилам, предусмотренным в ст. 102 -103 Основ, и осуществляется по правилам, действующим в Российской Федерации. Лицо, заинтересованное в обеспечении доказательств для иностранного органа, подает нотариусу, в нотариальном округе которого должно быть совершено процессуальное действие по обеспечению доказательств, заявление. О совершении вышеуказанного нотариального действия может просить всякий имеющий право обращаться за его совершением гражданин РФ, российское юридическое лицо, иностранный гражданин, лицо без гражданства, а также иностранное юридическое лицо. Все они должны представить нотариусу доказательства, что совершение данного действия необходимо для ведения дела в органе иностранного государства.
При выполнении процессуальных действий по обеспечению доказательств нотариусы руководствуются соответствующими нормами Гражданского процессуального кодекса РСФСР (ст. 57, 61, 63, 66, 68, 72, 74 и др.). Нотариус обязан известить о времени и месте обеспечения доказательств другую сторону и заинтересованных лиц, однако их неявка не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательства. Обеспечение доказательств без извещения производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или тогда, когда невозможно определить, кто впоследствии будет участвовать в деле. Если свидетель или эксперт не являются по вызову, нотариус сообщает об этом судье по месту жительства свидетеля или эксперта для принятия к ним мер, предусмотренных ст. 62 и 76 ГПК РСФСР.
В обязанности нотариуса входит также предупреждение свидетеля и эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного показания или заключения и за отказ или уклонение от дачи показаний или заключения.

6. Принятие нотариусом документов, составленных за границей. Нотариус вправе свидетельствовать для доказательств, представляемых в суде или ином учреждении иностранного государства, подлинность подписи на документе, в котором гражданин подтверждает обстоятельства, удостоверение которых принадлежит государственным органам (например, время рождения, смерти, вступления в брак, нахождения в браке и т.д.).
При оформлении документов, предназначенных для действия за границей, нотариус должен разъяснить заинтересованным лицам, что на первичных документах, выданных уполномоченными на то органами (например, на свидетельстве о браке, о рождении и т.д.), проставляется апостиль (установленный Гаагской Конвенцией штамп, проставляемый на подлинном документе учреждением, выдавшим этот документ). Апостиль свидетельствует о том, что орган, выдавший документ, был вправе его выдать, и дальнейшей легализации этот документ уже не требует.
Все другие документы должны пройти легализацию. Для этого заинтересованному лицу следует представить нотариально удостоверенный документ для проставления апостиля в орган юстиции субъекта Российской Федерации или в отдел нотариата Министерства юстиции РФ для засвидетельствования подлинности подписи нотариуса, оформившего документ, а затем для легализации в консульскую службу Министерства иностранных дел РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 106 Основ нотариус уполномочен принимать документы, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов других государств или от них исходящие, при условии их легализации органом Министерства иностранных дел РФ, то есть свидетельствования подлинности подписей иностранных должностных лиц на документах в подтверждение их соответствия законодательству иностранных государств. Вышеуказанную легализацию документов проводят консулы Российской Федерации.
Акт консульской легализации имеет три основных последствия. Прежде всего, он представляет собой установление и засвидетельствование компетентным на это российским должностным лицом (консулом) подлинности подписей иностранных должностных лиц на документе или акте. Во-вторых, легализуя документ или акт, российский консул устанавливает и свидетельствует его соответствие законодательству соответствующего иностранного государства. В-третьих, посредством консульской легализации обеспечивается законность, а также интересы Российской Федерации и ее граждан.
Акт консульской легализации состоит в совершении российским консулом легализационной надписи на документе или акте. Под консулом подразумеваются генеральный консул, консул, вице-консул и консульский агент, являющиеся главами консульских учреждений Российской Федерации. На территории Российской Федерации консульская легализация производится Консульским управлением МИД РФ. Порядок консульской легализации устанавливается Министерством иностранных дел РФ.
На документе, прошедшем консульскую легализацию, должна обязательно быть соответствующая надпись, совершенная российским консулом. Во многих случаях такой документ несет на себе также удостоверительные надписи, совершенные властями иностранного государства (председателем иностранного суда, мэром города и т.п.), подписи других иностранных должностных лиц (главного судьи, губернатора или секретаря штата или провинции, префекта округа и т.п.). Наконец, может стоять подпись министра иностранных дел иностранного государства или лица, его замещающего. Однако при рассмотрении российским нотариусом вопроса о принятии иностранного документа принимается во внимание только легализационная надпись российского консула.
Таким образом, консульская легализация дает нотариусу право принять соответствующий документ к рассмотрению, однако при этом нотариус все равно обязан соблюдать общие правила российского законодательства. В частности, нотариус должен проверить, соответствует ли легализованный документ требованиям закона (ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате).
Принятый нотариусом легализованный документ расценивается им на общих основаниях. Легализационная надпись, совершенная на нем российским консулом, не сообщает ему дополнительной юридической силы.
В связи с длительным периодом прохождения процесса легализации российское законодательство предусматривает возможность установления изъятий из общего правила об обязательной консульской легализации. Одно из таких изъятий введено ч. 2 ст. 106 Основ. Это изъятие состоит в том, что нотариус имеет право принять к рассмотрению не легализованные документы и акты, составленные с участием иностранных властей или от них исходящие, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами.
17 апреля 1991 г. Верховным Советом СССР было принято постановление № 2119-1 о присоединении СССР к Гаагской Конвенции от 5 октября 1961 г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов. Российская Федерация, являясь правопреемником СССР, присоединилась к Гаагской Конвенции. Согласно указанной конвенции на территории России принимаются к рассмотрению без легализации документы, исходящие от организаций и учреждений следующих государств: Австралия. Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бельгия, Ботсвана, Босния и Герцеговина, Бруней, Великобритания, Венгрия, Греция, Германия, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Лесото, Лихтенштейн, Люксембург,, Маврикий, Македония, Малави, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, Сент-Кристофер и Невис, Свазиленд, Сейшельские острова, Словения, Соединенные Штаты Америки, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Южно-Африканская Республика, Югославия и Япония.
Единственным обязательным условием для удостоверения подлинности подписи, должности лица, подписавшего документ, подлинности печати является проставление апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. На территории Российской Федерации принимаются направляемые из стран-участниц Гаагской Конвенции официальные документы с апостилем, проставленным начиная с 31 мая 1992 г.
Апостиль проставляется по просьбе любого предъявителя документа непосредственно на свободном от текста месте документа, либо на его обратной стороне или же на отдельном листе бумаги. В последнем случае листы документа и лист с апостилем скрепляются вместе путем прошивания ниткой любого цвета (либо специальным тонким шнуром или лентой) и пронумеровываются. Последний лист документов в месте скрепления заклеивается плотной бумажной "звездочкой", на которой проставляется печать. Оттиск печати должен быть расположен равномерно на "звездочке" и на листе. Количество скрепленных листов заверяется подписью лица, проставляющего апостиль. Лист с апостилем должен быть подшит к документу указанным способом и в том случае, если документ имеет твердую обложку.

7. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других государств. Оказание правовой помощи при совершении нотариальных действий. Согласно ч. 1 ст. 109 Основ нотариус или иное должностное лицо, совершающее нотариальные действия, применяют норму международного договора не только в тех случаях, когда она расходится с правилом, которое содержится в российском гражданском или гражданско-процессуальном законодательстве, но и тогда, когда норма договора расходится с правилами российского законодательства о нотариальных действиях.
Следовательно, при совершении нотариального действия, затрагивающего иностранного гражданина или иностранное юридическое лицо, нотариус или другое должностное лицо, совершающее это действие, сначала обязаны выяснить, нет ли у Российской Федерации с соответствующим иностранным государством вступившего в силу международного договора, содержащего положения, касающиеся данного действия. При наличии такого договора они, ознакомившись с его содержанием, должны при совершении нотариального действия применить нормы этого международного договора. Если же в международном договоре нет норм, определяющих правила совершения каких-либо действий, то нотариусы и должностные лица руководствуются правилами, установленными российским законодательством.
Международные договоры, заключенные Российской Федерацией (а ранее СССР) с иностранными государствами, содержат большое количество норм о нотариальных действиях. В некоторых договорах имеются сходные правила, но очень часто между разными договорами имеются различия. Таким образом, правила международных договоров Российской Федерации о нотариальных действиях могут быть охарактеризованы лишь в общих чертах.
Соответствующие договоры Российской Федерации являются двусторонними и, как правило, бывают двух видов: это либо договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, либо консульские договоры (или консульские конвенции).
При характеристике международных договоров, прежде всего, следует отметить правила, дающие консулам одной стороны право совершать нотариальные действия на территории другой стороны. При этом консулам предоставляется право совершать нотариальные действия, содержание, а также порядок и условия, совершения которых точно поименованы в договорах. По сравнению с перечнем, содержащимся в ст. 38 и 39 Основ, иностранные консулы обладают по международным договорам более узкой компетенцией, чем российские консулы. Консулам всех стран предоставлено право удостоверять завещания от имени граждан своего государства, а также сделки, если они касаются интересов граждан или подлежат исполнению на территории государства, назначившего консула, и не противоречат законам России. Поэтому в определенных случаях иностранные граждане для оформления документов, предназначенных для действия за границей, могут обратиться как к российскому нотариусу, так и к консулу своей страны.
Кроме того, во многих международных договорах содержатся различные дополнительные условия, при которых консул вправе совершать разрешенное нотариальное действие. Эти условия могут относиться к гражданству лиц, ходатайствующих о совершении нотариального действия: согласно одним договорам консулы удостоверяют сделки только для граждан своей страны (например, США), по другим договорам - для граждан страны, назначившей консула, и граждан страны пребывания (например, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Ливия), а по третьим - и для граждан третьих государств (например, Бенин, Мали, Финляндия). Также дополнительные условия могут касаться объекта нотариального действия:
в некоторых договорах говорится, что консул составляет и удостоверяет акты и сделки, если они не касаются установления или передачи прав на недвижимое имущество (Бенин);
в других говорится, что сделки должны относиться исключительно к имуществу или правам государства пребывания (Мали):
в третьих - сделки должны касаться исключительно интересов на территории представляемого государства (Ливия). В международных консульских договорах (конвенциях) встречается и целый ряд других условиях, относящихся к месту совершения нотариального действия, соответствию совершаемых нотариальных действий законодательству страны пребывания и др.
Что касается видов нотариальных действий, то чаще всего в международных договорах говорится о праве консула свидетельствовать верность переводов документов, верность копий документов и выписок из них, а также о праве легализовывать документы (например, ст. 31 конвенции с Мали, п. 5 ст. 7 конвенции с США, п. 1 ст. 32 конвенции с Бенином). Консулам также обычно предоставляется право свидетельствовать на документах подлинность подписи граждан представляемого государства (например, п. 1 ст. 34 конвенции с Японией). Как правило, особо упоминается в консульских конвенциях право консула составлять, удостоверять и принимать на хранение завещания граждан своего государства.
В ряде международных договоров Российской Федерации консулам дано право удостоверять не только завещания, но и другие сделки (например, п. "в" ст. 31 конвенции с Мали). Однако при этом довольно часто делаются различные оговорки: о гражданстве участников сделки, о месте нахождения ее объекта и т.п.).
Значительное внимание в международных договорах уделяется регулированию деятельности консула при принятии мер к охране наследственного имущества. Права консулов в различных договорах имеют различный характер и объем: от права просить о принятии мер к охране наследственного имущества до права принимать меры к охране наследства, открывшегося после смерти гражданина представляемого государства (например, ст. 36 конвенции с Японией и ст. 34 конвенции с Бенином).
В некоторых договорах упоминается право консула получать, заверять или составлять любые декларации либо другие документы, предусмотренные законодательством представляемого государства в отношении морских судов, выдавать свидетельства на право плавания под флагом представляемого государства для приобретенного или построенного судна (например, ст. 38 конвенции с Мали, ст. 39 конвенции с Бенином).
Кроме того, в консульских конвенциях может содержаться такое право консула, как принятие на хранение имущества и документов от граждан представляемого государства или для этих граждан.
Важное практическое значение имеют нормы международных договоров, заключенных Российской Федерацией, об освобождении от консульской легализации. QHH иногда сформулированы по-разному, но смысл их, в общем, сходен. В одних договорах указывается, что документы, передаваемые одной стороной другой стороне в связи с оказанием правовой помощи, принимаются без легализации (Финляндия), в других - что принимаются без легализации документы, которые составлены или засвидетельствованы по установленной форме (Вьетнам). В ряде договоров могут устанавливаться особые правила о компетентности, в частности, правила о том, кто может вести дела о наследстве (например, ст. 38 Договора об оказании правовой помощи с Вьетнамом).
С ч. 1 ст. 109 Основ внутренне связана ч. 2 этой же статьи. В международном договоре, в котором участвует Российская Федерация, может быть предусмотрено, что учреждения юстиции договаривающихся сторон совершают определенный вид нотариального действия. Обычно в международных договорах речь идет о нотариальных действиях, которые известны законодательству обеих сторон, и в этом случае ни для одной из них не возникает препятствий при осуществлении соответствующих норм договора. Однако в международном договоре может говориться о нотариальном действии, которое существует только в одном договаривающемся государстве. Так, международным договором может предусматриваться совершение нотариальных действий, не известных российскому нотариусу, например, вскрытие и оглашение завещания, составленного по форме, установленной иностранным законодательством. В этом случая нотариус оглашает содержание завещания и составляет протокол о его состоянии и содержании. В протоколе указываются дата и место его составления, дата удостоверения завещания, имя лица, представившего завещание, состояние документа. Протокол подписывается нотариусом и лицом, представившим завещание. Этим же лицом подписывается каждая страница завещания. Если же завещание хранилось у нотариуса в запечатанном виде, все вышеуказанные действия нотариус производит единолично. К протоколу о состоянии и содержании завещания прилагается засвидетельствованная его копия, а в зависимости от требований международного договора - могут прилагаться копия протокола и подлинник завещания. Указанные документы могут быть выданы заинтересованному лицу или высланы компетентному должностному лицу иностранного государства по правилам исполнения поручения.
Часть 2 ст. 109 Основ устанавливает, что вышеуказанные действия в Российской Федерации совершаются нотариусами. Следовательно, они не могут выполняться другими органами и должностными лицами, обладающими правом совершения нотариальных действий. Порядок, совершения нотариальных действий, не известных в Российской Федерации, устанавливается Министерством юстиции РФ, так как российское законодательство не может содержать норм, исчерпывающе регулирующих порядок совершения всех известных в мире нотариальных действий.
Для развития сотрудничества с органами юстиции иностранных государств важную роль играет положение от. 107 Основ, которая устанавливает, что порядок сношения нотариусов с иностранными органами юстиции определяется законодательством Российской Федерации и международными договорами. В договорах об оказании правовой помощи говорится о том, что учреждения юстиции одной стороны оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам учреждениям юстиции другой стороны, а также другим учреждениям по указанным выше делам. Как правило, объем правовой помощи, которую могут оказывать друг другу нотариусы договаривающихся государств, во всех договорах одинаков: это - выполнение просьб о вручении документов, о допросе свидетелей, о проведении экспертизы, о составлении и пересылке документов.
В различных международных договорах порядок сношений нотариусов с иностранными органами юстиции устанавливается по-разному; они осуществляются или в дипломатическом порядке (например, Финляндия и Греция), или через министерства юстиции (например, Германия и Вьетнам).
Форма и содержание поручения во всех договорах одинаковые. В поручении указывается: наименование запрашиваемого учреждения; наименование дела, по которому запрашивается правовая помощь; имена и фамилии лиц, имеющих отношение к делу; их гражданство, занятие и место жительство и/или местопребывание; имена и фамилии представителей вышеупомянутых лиц; наименование вручаемого документа; содержание поручения; а также другие сведения, необходимые для его исполнения. Поручение подписывается компетентным лицом и скрепляется печатью. Для вручения все документы, подготавливаемые нотариусами по поручению органов иностранных государств, направляются в Министерство иностранных дел Российской Федерации через органы юстиции. Если нотариусу поступило письменное обращение от граждан и должностных лиц по вопросам справочного характера, то он может подготовить ответ и направить его адресату самостоятельно.
Рассмотрев вопросы о применении российским нотариусами законодательства иностранных государств и соотношении российского законодательства о нотариальных действиях и международных договоров, имеющих нормы, касающиеся вышеуказанных действий, можно сделать вывод о том, что органы нотариата способствуют развитию сотрудничества с иностранными государствами в области оказания правовой помощи их учреждениям юстиции по гражданским и семейным делам; содействуют наиболее полному обеспечению защиты прав и законных интересов иностранных физических и юридических лиц на территории Российской Федерации, а также российских граждан и организаций на территории иностранных государств. Развитие и совершенствование системы нотариата будет способствовать и расширению экономического сотрудничества между странами, поскольку для зарубежных инвесторов чрезвычайно важно, чтобы органы нотариата несли полную и реальную материальную ответственность в процессе регулирования гражданских правоотношений.


НОТАРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

Лекция 20.

ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

1. Понятие наследования. Наследование представляет собой переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Следовательно, наследство (наследственное имущество) - это совокупность принадлежащего наследодателю на праве частной собственности имущества, его имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п.
Согласно ст. 8 Конституции Российской Федераций в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и с оставляющими институт наследственного права. Порядок наследования регулируется Гражданским кодексом РСФСР и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. Кроме того, при разрешении споров, связанных с правом наследования, применяются нормы Семейного кодекса Российской Федерации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и частей первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Субъекты наследственных правоотношений. Наследодателем признается лицо, после смерти, которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.
Наследниками могут быть лица, указанные в законе или в завещании, т.е. правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и его гражданства. В соответствии со ст. 530 ГК РСФСР наследниками могут быть: при наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти; при наследовании по завещанию - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.
Наследниками могут быть государственные, общественные и религиозные организации и объединения, а также другие юридические лица.
Согласно ст. 552 ГК РСФСР наследственное имущество по праву наследования переходит к государству:
1) если имущество завещано государству;
2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
3) если все наследники лишены завещателем права наследования;
4) если ни один из наследников не принял наследства (ст. 546, 550 ГК РСФСР).
В случае, если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества, а если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству. При этом государству не нужно осуществлять никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу1 опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.

3. Основания наследования и устранения от наследования. В Российской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию (ст. 527 ГК РСФСР 1964 г.), при этом наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием. При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе. Имущество наследодателя делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью. В случаях, когда основанием наследования является завещание, распределение прав и обязанностей между наследниками, а также назначение наследников зависит исключительно от воли завещателя.
Основание наследования, как по закону, так и по завещанию, не может быть предметом соглашения.
Закон предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство. В соответствии с ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.п. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер. В отношении лиц, совершивших противоправные действия по неосторожности, норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР, не применяется. Направленность умысла значения не имеет. Лицо может быть отстранено от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его противоправные действия были вызваны другими побуждениями. Результатом противоправных действий должно быть призвание к наследованию или увеличение доли в наследстве. В соответствии с ч. 2 ст. 531 ГК РСФСР не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке. Часть 2 ст. 531 ГК РСФСР в отличие от ч. 1 этой же статьи распространяется только на случаи наследования по закону. Лишение родительских прав или злостное уклонение от уплаты алиментов не является препятствием к наследованию по завещанию.
Граждане, лишенные на основании ст. 531 ГК РСФСР права на наследство, не призываются к наследованию обязательной доли, поскольку наследование обязательной доли относится к наследованию по закону.
Противоправные деяния и обстоятельства, являющиеся основанием к устранению от наследования, должны быть установлены в судебном порядке:

1 Здесь и далее следует учитывать, что деятельность по учету, оценке и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству, осуществляется соответствующими территориальными органами Министерства по налогам и сборам РФ, расположенными по месту открытия наследства.
1) совершение деяний, преследуемых в уголовном порядке, - приговором суда;
2) лишение родительских прав - ранее состоявшимся об этом решением суда;
3) злостное уклонение от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя - приговором суда либо материалами гражданского дела о взыскании алиментов (могут быть приняты во внимание и другие доказательства, подтверждающие злостный характер уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя).
При бесспорности оснований к устранению от наследования (например, при наличии решения суда о лишении родительских прав и т. п.) и отсутствии спора о наследстве гражданин может быть исключен из состава наследников самим нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство. Дополнительного решения суда о лишении наследника права наследования в этих случаях не требуется.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Что включают в себя понятия "наследство" и "наследственные правоотношения"?
2. Какие лица являются сторонами наследственных правоотношений?
3. Какие лица и при соблюдении каких условий могут быть признаны наследниками?
4. В каких случаях государство может быть признано наследником?
5. Какие существуют основания наследования?
6. Каковы основания лишения права на наследство?
































Лекция 21.

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА

1. Время открытия наследства. Наследство открывается со смертью наследодателя. Со временем открытия наследства закон связывает определение:
1) круга наследников, призываемых к наследству;
2) состава наследственного имущества;
3) начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками;
4) начала исчисления сроков на предъявление претензий кредиторами;
5) момента возникновения права наследников на наследственное имущество;
6) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
7) законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).
Согласно ст. 528 ГК РСФСР временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. При объявлении судом общей юрисдикции безвестно отсутствующего лица умершим, в соответствии с положениями главы 28 ГПК РСФСР, временем открытия наследства в этом случае считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.
По действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.
Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны РФ или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.
В исковом заявлении об объявлении лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица; последнее известное им его место жительства и место работы; для какой цели необходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства). В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия1.

1 В рассматриваемых случаях обязательно следует учитывать норму ст. 46 ГК РФ, определяющую последствия явки гражданина, объявленного умершим. Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключением составляют денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы им от добросовестного приобретателя.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками). Например, в автомобильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от полученной травмы скончалась жена. После умерших остались наследники: мать жены и брат мужа. Наследственное имущество: автомашина, зарегистрированная на имя мужа, денежный вклад в банке, числящийся на имя жены, и описанные нотариусом предметы домашней обстановки и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследнику мужа - его брату свидетельство о праве на наследство на автомашину и 1/2 долю предметов домашней обстановки и обихода, а наследнице жены - ее матери выдать свидетельство о праве на наследство на денежный вклад и 1/2 долю предметов домашнего обихода нотариус заводит два самостоятельных наследственных дела).
Однако в случае спора между наследниками либо при их желании оформить наследство на причитающуюся каждому из умерших супругов долю в общем имуществе, нажитом ими во время брака, нотариус рекомендует наследникам обратиться в суд.
Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свидетельством органов загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданным органом Министерства обороны РФ (в случае гибели наследодателя в связи с военными действиями). Решения суда общей юрисдикции об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти либо факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и получения свидетельства о смерти, в последствии представляемого наследниками нотариусу (в государственную нотариальную контору)2. В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов загса копию актовой записи о смерти наследодателя.
Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства, по аналогии со ст. 192 ГК РФ, следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года.

2. Место открытия наследства. В соответствии со ст. 529 ГК РСФСР местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя3, а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части.
Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса (государственной нотариальной конторы), к которому необходимо:
1) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;
2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

2 Здесь и далее следует учитывать, что в соответствии со ст. 36 Основ оформление наследственных прав граждан осуществляют нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах. Нотариусу, занимающемуся частной практикой, может быть поручено совершение названных нотариальных действий в исключительном случае, а именно, при отсутствии государственной нотариальной конторы в нотариальном округе, в котором осуществляет свою деятельность этот нотариус, и только совместным решением соответствующего органа юстиции и нотариальной палаты.
3 Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей- родителей/усыновителей или опекунов.

3) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;
4) обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство.
В том случае, если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусу по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране. Если наследодатель не имел постоянного места жительства, наследственное дело оформляется по месту нахождения наследственного имущества или большей его части.
Доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиции, а также справка с места работы наследодателя о месте его жительства. Место открытия наследства может быть также подтверждено:
выпиской из домовой книги;
справкой адресного бюро;
справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу4;
копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных паспорта о прописке умершего5.
Свидетельство о смерти наследодателя не является документом, подтверждающим место открытия наследства, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.
Когда невозможно установить постоянное место жительства наследодателя, нотариус в подтверждение этого факта истребует справку соответствующего муниципального органа о выбытии наследодателя с постоянного места жительства в другой населенный пункт, а также справку адресного стола этого населенного пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населенном пункте, и решает вопрос о возможности выдачи свидетельства по месту нахождения наследственного имущества (его основной части). С этой целью нотариус истребует справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения имущества наследодателя.
При решении вопроса о месте открытия наследства нотариус во всех случаях должен принимать во внимание постоянное, а не временное, место жительства умершего, даже если наследодатель проживал значительное время вне постоянного места жительства. Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования, находящихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до ареста. Свидетельство о праве на наследство после смерти наследодателя, работавшего в районах Крайнего Севера по срочному трудовому договору, выдается нотариальной конторой по месту постоянного жительства наследодателя, указанному в трудовом договоре. Вместе с тем нотариус в каждом конкретном случае должен выяснить характер и размер наследственной массы и решить вопрос применительно к ст. 529 ГК РСФСР. При этом нотариус должен направить в нотариальную контору по последнему или прежнему месту жительства наследодателя сообщение об открывшемся наследстве и выяснить, не заведено ли второе наследственное дело.


4 Справка военкомата может быть доказательством адреса постоянного места жительства наследодателя, погибшего, умершего либо признанного судом, умершим в связи с военными действиями.
5 В этом случае копия актовой записи о смерти наследодателя может одновременно служить документом, подтверждающим и время, и место открытия наследства.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших на территории Российской Федерации постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку военкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в России он не имел и находился за границей. Например, после смерти офицера, проходившего службу за границей, свидетельство о праве на наследство будет выдаваться Первой московской нотариальной конторой, если наследственное имущество состоит из вклада в российском банке (зачисленные суммы денежного довольствия), либо консулом Российской Федерации за границей, если наследственное имущество будет составлять лишь заработная плата наследодателя.
Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, может выдать консул Российской Федерации, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.
При отсутствии у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства, нотариус должен рекомендовать им обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением об установлении места открытия наследства в порядке особого производства (ст. 247 ГПК РСФСР). Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются.

3. Принятие наследства. Наследники могут принять наследство в силу предписаний закона или в соответствии с волей наследодателя, изложенной им в завещании. Поэтому основаниями призвания наследников к наследованию6 являются:
родство (при определенной степени родства и очередности наследников);
супружеские отношения;
усыновление;
нахождение нетрудоспособного лица на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти;
завещание.
Принятие наследства является фактом, отражающим волю наследника вступить в права владения, пользования и распоряжения имуществом после смерти наследодателя, основываясь на законе или на завещании. Действующим законодательством РФ установлен единый порядок принятия наследства для наследников по закону и по завещанию7. Согласно ч. 2 ст. 546 ГК РСФСР наследник признается принявшим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о его принятии8 или когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом. Эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
В соответствии со ст. 547 ГК РСФСР наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. При решении вопроса о включении в свидетельство наследников, пропустивших срок на принятие наследства, не имеет значения, если меньшинство наследников приняло наследство и дает согласие большинству наследников, пропустивших срок.

6 Призвание к наследованию означает, что лицо является наследником той очереди, которая наследует, или наследником по завещанию.
7 Подробно вопросы наследования по закону и по завещанию рассмотрены в лекциях 22 и 23 соответственно.
8 Заявления от имени несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, подаются родителями или опекунами. В заявлении указывается, что они действуют от имени несовершеннолетних наследников, а также фамилии, имена, отчества заявителя и наследника, обязательно год рождения наследника, в необходимых случаях дата и месяц. Наследник от 14 до 18 лет подписывает такое заявление с согласия родителя или попечителя.
Согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство. Подлинность подписей наследников на заявлении должна быть засвидетельствована органом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. В рассмотренных случаях наследнику, пропустившему срок для принятия наследства, передается лишь то из причитающегося ему имущества, принятого другими наследниками или перешедшего к государству, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации другой части причитающегося ему имущества.
Норма ст. 547 ГК РСФСР не применяется, когда срок пропущен единственным наследником или когда все наследники пропустили этот срок. Также не может быть принято взаимное согласие наследников на включение их в свидетельство о праве на наследство, если один из двух наследников пропустил установленный законом срок для принятия наследства, но имеет документы, подтверждающие родственные или иные отношения с наследодателем, а второй - своевременно принял наследство, но не имеет возможности представить доказательства о наличии отношений, являющихся основанием для призвания его к наследованию. В этих случаях указанный срок может быть продлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными, а нотариус разъясняет наследникам порядок обращения в суд с заявлением о продлении срока на принятие наследства либо об установлении факта фактического принятия наследства.
Если наследнику, располагающему сведениями об открытии в его пользу наследства, неизвестно, в чем конкретно состоит наследственное имущество, наследник самостоятельно или по рекомендации нотариуса до представления всех необходимых для оформления наследственных прав документов подает заявление о принятии наследства. Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме и направляется нотариусу по месту постоянного жительства наследодателя. В этом заявлении сообщается, что принимается наследство и указывается: нотариальная контора, куда оно адресовано, фамилия, имя, отчество заявителя и его адрес, дата открытия наследства, фамилия, имя, отчество наследодателя и адрес, по которому он проживал.
Однако на практике наследники чаще подают нотариусу заявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство, в которых указывают нотариальную контору, куда оно адресовано, фамилии, имена, отчества наследника и наследодателя, адреса мест их постоянного проживания, дату открытия наследства и сообщают о своем желании принять наследство умершего родственника (указываются родственные отношения), указывают состав наследственного имущества (с указанием, по возможности его характеристики и оценки). Кроме того в заявлении они могут перечислить всех других известных им наследников9. Поскольку в этом заявлении уже выражено желание лица быть наследником, нотариусу не нужно требовать от него отдельного заявления о принятии наследства: если такое заявление подано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, его следует рассматривать одновременно и как заявление о принятии наследства.
Особо, еще раз, хотелось бы обратить внимание на то, что при подаче заявления о принятии наследства от наследника не требуется представления нотариусу доказательств наличия самого наследства, родства, иждивения или супружеских отношений между умершим и наследниками. И наоборот, при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство наследник представляет нотариусу все необходимые документы, так как подача такого заявления влечет юридические последствия в совокупности с другими юридическими фактами (родства, иждивения).


9 Нотариус должен разъяснить наследнику, что последующее появление других наследников хотя и не влечет автоматического аннулирования выданного свидетельства, однако может повлечь судебный спор.


Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство должна быть нотариально засвидетельствована, за исключением случаев, когда наследник лично явился к нотариусу по месту открытия наследства и подал заявление. При этом нотариус не должен ограничиваться отметкой на заявлении о данных паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. На заявлении следует также указать, что нотариусом установлена личность наследника и проверена подлинность его подписи. Эта отметка скрепляется подписью нотариуса (проставлять печать нотариуса либо государственной нотариальной конторы не требуется). Нотариус также обязан принять заявление и в том случае, если подпись наследника не засвидетельствована, и предложить наследнику выслать надлежащим образом оформленное заявление или лично явиться к нотариусу.
Заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство может быть подано лично наследником, его представителем, действующим по доверенности, а также выслано ими по почте, При этом заявления считаются поданными своевременно в следующих случаях:
если в течение шести месяцев с даты открытия наследства в нотариальную контору поступило по почте или передано другим лицом заявление о принятии наследства, содержание которого изложено неправильно либо подлинность подписи на нем не засвидетельствована органом, совершающим нотариальные действия, - заявление принимается нотариусом, а наследнику направляется письмо с предложением выслать надлежаще оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору;
если заявление о принятии наследства, сданное на почту до истечения шестимесячного срока, поступило в нотариальную контору по истечении этого срока (в наследственном деле подшивается почтовый конверт);
если наследник подал заявление о принятии наследства в соответствующий орган исполнительной власти по месту открытия наследства, а не в нотариальную контору, в результате чего он обратился к нотариусу по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
Оказывая помощь наследнику в составлении заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства, нотариус должен очень внимательно отнестись к содержанию заявления и правильности его написания. Нотариус разъясняет обратившемуся лицу, что не допускается принятие наследства под условием или с оговорками10. Нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться, так как принятие наследства означает, что наследники принимают весь актив и пассив наследства, который приходится на их долю: волеизъявление наследника может быть направлено на приобретение наследства в целом, а не на отдельные его части. Не допускается отказ от наследства после того, как наследник уже подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии им наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство, а нотариус соответственно принял это заявление11. Этот запрет установлен в силу того, что поскольку принятие наследства является сделкой, оно может быть оспорено наследником только в судебном порядке при наличии обстоятельств, делающих волю лица, призванного к наследованию, недействительной, например, в случае принятия наследства под влиянием обмана, насилия, угроз и тому подобных обстоятельств.


10 См. п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР "О судебной практике по делам о наследовании" от 1 июля 1966 г. № 6.
11 Если наследник оформил заявление о принятии наследства и отправил его по почте в нотариальную контору по месту открытия наследства, а затем лично явился в эту нотариальную контору и подал заявление об отказе от наследства, в этом случае нотариус принимает то заявление, которое первым поступило в нотариальную контору по месту открытия наследства.


4. Фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом. Следует отметить, что на практике самым распространенным способом принятия наследства является фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом. Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом понимаются любые действия наследников по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, уплата налогов и других платежей и т.д. При этом фактическое вступление во владение частью наследуемого имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Доказательством фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом могут являться:
справка жилищно-коммунального органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем, или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства;
справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал соответствующие налоги;
справка местной администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым имуществом;
иные документы, свидетельствующие о фактическом вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.
Например, если в нотариальную контору представлена справка жилищно-коммунального органа о том, что наследник на похоронах умершего взял часть его вещей, эту справку следует рассматривать, как доказательство принятия наследства путем фактического вступления во владение наследственным имуществом. Если наследственное имущество состоит лишь из денежного вклада, хранящегося в банке (кредитной организации), наличие у наследника сберегательной книжки (иного документа, удостоверяющего наличие банковского вклада) может служить доказательством его вступления во владение наследственным имуществом при условии, если нотариус будет располагать данными, подтверждающими получение наследником этой книжки (иного документа) в шестимесячный срок со дня открытия наследства.
Нотариус должен тщательно выяснить все необходимые обстоятельства с тем, чтобы посоветовать наследнику, как и каким документом он может доказать, что фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом. При невозможности представления документов о вступлении во владение наследственным имуществом факт принятия наследства подлежит установлению в судебном порядке.

5. Наследственная трансмиссия. В соответствии с ч. 4 ст. 546 ГК РСФСР лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
В ст. 548 ГК РСФСР предусмотрен переход права (т.е. наследственная трансмиссия) на принятие наследства. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный шестимесячный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам. Это право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока для принятия наследства менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев, Переход права на принятие наследства возможен и при наследовании по закону, и при наследовании по завещанию. Наследник, принявший таким образом наследство, должен обратиться к нотариусу с просьбой о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.
Например, после умершей 02.12.78 г. гр-ки С. в нотариальную контору обратился ее племянник Г., отец которого П. (брат умершей) умер 13.04,79 г., не успев принять наследство после смерти сестры. Для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону нотариусу должны быть представлены свидетельства о смерти С. и П., свидетельства о их рождении, свидетельство о браке С. и свидетельство о рождении Г.
В соответствии со ст. 69 Основ и ст. 549 ГК РСФСР наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство. Он имеет право производить за счет наследственного имущества лишь следующие расходы:
1) на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на обустройство места захоронения;
2) на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя;
3) на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним;
4) по охране наследственного имущества и по управлению им, а также на публикацию сообщения о вызове других наследников,

6. Отказ от наследства. Согласно ст. 550 ГК РСФСР наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства имеет право отказаться от наследства, если, как уже было ранее отмечено, он не подал нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, а также не предпринял каких-либо действий, которые могли бы свидетельствовать о фактическом вступлении им во владение (управление) наследственным имуществом12. При этом не требуется, чтобы наследники, в пользу которых совершается отказ, являлись призванными к наследованию по закону или по завещанию13. Поэтому при наличии наследников по закону первой очереди наследник может отказаться от наследства в пользу наследников, как первой, так и второй очереди. Наследник по завещанию может отказаться в пользу наследников, указанных в завещании, а также в пользу наследника по закону любой очереди, в пользу государства или отдельной государственной, кооперативной, общественной организации или любого другого юридического лица. Вследствие отказа от наследства доля отказавшегося наследника переходит к тому наследнику, в пользу которого был сделан отказ.
Необходимо учитывать, что отказ от наследства может быть совершен в пользу нескольких наследников или одновременно в пользу наследника, государства и организации. Наследник вправе определить доли лиц, в пользу которых он отказывается от наследства (например, 1/4 доля наследства отказывается в пользу одного и 3/4 - в пользу другого наследника). Однако заявления об отказе от наследства с указанием в них конкретного имущества, которое должно перейти в пользу каждого из наследников, не могут приниматься, поскольку такой отказ не следует из предписаний закона.


12 К отказу от наследства приравнивается несовершение лицом в установленные законом порядке и сроки действий, свидетельствующих о принятии наследства.
13 В данном случае речь идет о наследниках, имеющих право наследовать по закону или по завещанию, но которые не обратились к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о его принятии (выдаче свидетельства о праве на наследство), не вступили фактически во владение или управление наследством, а равно не были извещены нотариусом об открытии наследства в их пользу.



Совершение отказа от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, влечет те же последствия, что и непринятие наследства: в этом случае доля отказавшегося от наследства наследника распределяется поровну между всеми наследниками, принявшими наследство.
Отказ от наследства является универсальным: наследник, отказавшийся от части наследства, признается отказавшимся от всего наследства, - и безусловным: наследник, подавший нотариусу заявление об отказе от наследства, не может впоследствии на это наследство претендовать. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, имеет право на безоговорочный отказ от наследства. В этом случае имущество переходит к наследникам по завещанию. Нельзя изменить содержание отказа с тем, чтобы безоговорочный отказ от наследства дополнить указанием, в пользу кого он совершен, или заменить указанного ранее наследника другим.
Об отказе от наследства наследник подает соответствующее заявление нотариусу по месту открытия наследства, в котором указывается наименование нотариальной конторы, куда адресуется заявление; фамилия, имя и отчество наследодателя; адрес его постоянного места жительства и дата его смерти; фамилия, имя и отчество наследника, отказавшегося от наследства, адрес его местожительства, а в необходимых случаях также фамилии, имена и отчества наследников или полное наименование организаций, в чью пользу совершается отказ14, В заявлении указывается также основание наследования - осуществляется ли оно по закону или завещанию. Подлинность подписи на заявлении об отказе свидетельствуется органом или должностным лицом, совершающим нотариальные действия. Заявление об отказе от наследства может быть подано как лично наследником, так и его поверенным, имеющим нотариально заверенную доверенность, а также направлено по почте.
При получении заявления об отказе нотариус проверяет своевременность его подачи наследником, Если заявление об отказе от наследства подается в нотариальную контору по месту открытия наследства, то это заявление остается в делах этой Нотариальной конторы и на его основании заводится наследственное дело.
Отказ от наследства не допускается:
1) в пользу лиц, не являющихся наследниками ни по закону, ни по завещанию;
2) в пользу лиц, лишенных наследодателем наследства путем указания об этом в самом завещании;
3) в пользу граждан, не имеющих права наследовать;
4) по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства.
Кроме того, в случаях, когда наследство по закону или по завещанию переходит к государству, также не допускается отказ финансового органа от принятия наследственного имущества.
Признание отказа от наследства недействительным возможно только в судебном порядке. Суд может признать отказ недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Отказ от наследства от имени несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным, может быть удостоверен нотариусом только в том случае, если опекун или попечитель действовали с согласия органов опеки и попечительства.
В случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, не примет наследственное имущество в установленный срок либо откажется от наследства, имущество переходит к наследникам по завещанию.

14При этом, следует указывать родственные отношения между наследодателем и наследником, в пользу которого производится отказ, а, не отношения между отказывающимся от наследства наследником и наследником, в пользу которого производится отказ. Например, следует указать, в пользу "жены наследодателя", а не в пользу "моей матери".
Поскольку внуки и правнуки наследодателя становятся наследниками по закону только по праву представления, отказ от наследства в их пользу может иметь место, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей внука, который был бы наследником.
В случае отказа от наследства лица, на которое было возложено исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного отказа, оно переходит на других наследников, получивших долю указанного лица.

7. Приращение наследственных долей15. Приращение наследственных долей представляет собой переход к другим наследникам доли в наследственном имуществе отпавшего наследника, т.е. не принявшего наследство или отказавшегося от наследства без указания, в пользу кого произведен отказ. Вопрос о приращении наследственных долей решен в ст. 551 ГК РСФСР16. Согласно ст. 551 ГК РСФСР в случае непринятия наследства наследником по закону или по завещанию либо лишения завещателем наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях. Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях.
Например, завещатель Р - завещал все имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, в том числе жилой дом, детям: дочери А. - 1/2 долю, сыновьям П. и Д. по 1/4 доли каждому. Сын П. умер до открытия наследства. В этом случае причитавшаяся ему 1/4 доля наследства распределяется между наследниками по завещанию, т.е. между дочерью А. и сыном Д - в равных долях, т.е. по 1/8 (1/4 : 2). (1/2 + 1/8 + 1/4 + 1/8 = 1). Следовательно, свидетельство о праве на наследство по завещанию должно быть выдано: дочери А. на 5/8 долей всего наследства сыну Д. на 3/8 доли.
Иначе распределяется доля отпавшего наследника по завещанию17, если завещана лишь часть наследственного имущества. В этом случае доля наследства отпавшего наследника переходит к наследникам завещателя по закону.
Например, наследодатель Р. из всего принадлежащего ему имущества жилой дом завещал детям: дочери А., сыновьям П. и Д. в равных долях каждому. Сын К. в завещании указан не был. Сын П. умер до открытия наследства. В этом случае причитавшаяся сыну П. 1/3 доля дома переходит к наследникам по закону умершего Р., т. е. наследуется сыновьями Д. и К., дочерью А. по 1/9 доли дома каждым (1/3:3 = = 1/9). В результате сын Д. и дочь А. каждый получит по завещанию 1/3 и по закону 1/9 долю, а также сын К. по закону - 1/9 долю дома (1/3 + 1/9 + 1/3 + + 1/9+1/9 = 1).


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.С какого момента открывается наследство, и с какими юридическими фактами связано время открытия наследства?
2.Какими документами подтверждается факт и дата смерти наследодателя?
3.Что признается местом открытия наследства?


15 О порядке приращения наследственны/ долей см. также лекцию 23.
16 Правила ст. 551 ГК РСФСР не применяются к случаям, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника, государства или государственной, кооперативной, общественной организации, а также иного юридического лица либо отпавшему наследнику подназначен наследник.
17 Отпавшим наследником считается наследник, не принявший наследство, наследник, отказавшийся от наследства, либо наследник, умерший ранее или одновременно с наследодателем.

4.В каких случаях свидетельство о праве на наследство выдается должностными лицами консульских учреждений РФ?
5.Какие существуют основания призвания наследников к наследованию?
6.В каких случаях наследник признается принявшим наследство?
7.Какие сроки установлены для принятия наследства?
8.Каковы последствия пропуска сроков принятия наследства?
9.Какие сведения включает заявление о принятии наследства ?
10.Какие сведения содержит и что выражает заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство?
11.В какие сроки могут быть поданы заявление о принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство?
12.Какие документы являются доказательством фактического вступления наследника во владение наследством?
13.Что такое наследственная трансмиссия?
14.Что означает отказ от наследства, и каковы его последствия?
15.В пользу, каких лиц может быть совершен отказ от наследства?
16.Как оформляется, и какие сведения включает отказ от наследства?
17. В пользу, каких лиц не допускается отказ от наследства?
18. В каком порядке осуществляется приращение наследственных долей?
































Лекция 22.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

1. Наследники по закону. Круг лиц, являющихся наследниками по закону1, определяется в соответствии со ст. 532 ГК РСФСР. Они призываются к наследованию согласно очередности:
наследниками первой очереди являются дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти;
наследниками второй очереди являются братья и сестры умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования.
К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников (т.е. наследников первой или второй очереди) они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником; они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.
Ст. 532 ГК РСФСР содержит исчерпывающий перечень наследников: произвольное расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, недопустимо.
Дети - это сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти матери, и после смерти отца. Дети родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г Вопросы установления происхождения детей регулируются главой 10 Семейного кодекса Российской Федерации.
Усыновленные - это дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено. Усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение) имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 1926 г. От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Согласие родителя на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или па месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:

1 Согласно ст. 530 ГК РСФСР наследниками при наследовании по закону признаются граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

1) неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
2) признаны судом недееспособными;
3) лишены судом родительских прав.
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2)супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права.
Усыновление влечет утрату усыновленным (удочеренной) своих прав в отношении кровных родителей.
Пасынки и падчерицы не являются наследниками по закону после смерти отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы. Не являются наследниками и дети, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наследниками по закону в соответствии с ч. 3 ст. 532 ГК РСФСР только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства и получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования не менее года до дня открытия наследства.
Супруг - это лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном или приравненном к нему браке. В соответствии со ст. 10 Семейного кодекса права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСа. Супруг является наследником по закону в случае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но фактические брачные отношения с умершим возникли до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. и были установлены судом.
Семейный кодекс Российской Федерации, введенный в действие с 1 марта 1996 г., установил понятие брачного договора, ранее отсутствовавшее в российском законодательстве. В соответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Он может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Если брачный договор заключен до государственной регистрации заключения брака, то он вступает в силу со дня такой регистрации. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов; при этом брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов, Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав, регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей, предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания, содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства (п. 3 ст. 42 СК РФ). Соглашение об изменении или расторжении брачного договора совершается в любое время и в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Действие брачного договора в соответствии со ст. 25 СК РФ прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обстоятельств, которые предусмотрены этим договором на период после прекращения брака. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора. Кроме того, брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие другие требования п. 3 ст. 42 СК РФ, являются ничтожными.
Родители и усыновители наследуют при наличии тех же условий, которые требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных.
Внуки и правнуки наследодателя наследуют только по праву представления в том случае, если нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Дети усыновленных, умерших ранее усыновителя, также обладают правом наследования. Законодательством строго определен круг лиц, наследующих по праву представления: только внуки и правнуки наследодателя. Право представления состоит в том, что в случае смерти кого-либо из детей наследодателя до открытия наследства (т.е. до смерти наследодателя) его наследственная доля переходит к его детям (т.е. к внукам наследодателя), а в случае смерти последних - к их детям (т.е. к правнукам наследодателя). Если внуков и правнуков, призываемых к наследованию по закону, несколько, они делят между собой поровну ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия наследства. При призвании внуков и правнуков к наследованию по закону они выступают в качестве непосредственных и самостоятельных наследников, а не в качестве наследников тех лиц, которых они представляют2.
Наследником-иждивенцем по закону может быть любое лицо, не имеющее родственного отношения с наследодателем. Кроме того, не требуется совместного проживания наследодателя и наследника-иждивенца. Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости (т.е. женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет), и несовершеннолетние дети. Кроме того, нетрудоспособными признаются инвалиды I, II и III групп, независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет. Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником существования. Не имеет правового значения, оказывалась ли указанная помощь добровольно или на основании решения суда. Если иждивенец владеет каким-либо имуществом или располагает дополнительным источником существования, то это не лишает его права наследования по закону как иждивенца. Для того чтобы нетрудоспособный иждивенец мог считаться наследником, он должен находиться на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. Отношения между наследодателем и наследником-иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, сколько бы длительными они ни были, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя. Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем иждивении наследодателя, не приобретает права на наследование его имущества. В соответствии со ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

2 Право представления применяется только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию в случае смерти до открытия наследства кого-либо из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления к его детям (т.е. внукам завещателя).



1) бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка;
2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;
3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
Указанные разведенные супруги могут быть иждивенцами, а следовательно, и наследниками.
Наследниками по закону могут быть братья и сестры, между которыми есть родство, т.е. кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные братья и. сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей - неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не призываются. Также не являются наследниками по закону двоюродные братья и сестры.
Деда и бабку с внуком или внучкой связывает кровное родство, поэтому дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца - только если имеется юридическая связь ребенка с отцом.

2. Доказательства права наследования по закону. Определив круг наследников по закону, нотариус обязан проверить степень родства или наличие супружеских отношений наследника с наследодателем либо факт нахождения наследника на иждивении наследодателя путем истребования соответствующих документов. Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков являются свидетельства органов загса о рождении и усыновлении, выписки из метрических книг, запись в паспортах о детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственными учреждениями и организациями по месту работы или жительства наследодателя или наследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений, а также другие документы. Справки, заменяющие первичные документы органов загса, должны быть составлены правильно, со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указанием фамилии, имени и отчества наследника и наследодателя3.
В отдельных случаях при невозможности представления документов органов загса о родственных и иных отношениях наследников с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту их работы или жительства, если в совокупности с другими документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, справки отделов кадров с места работы наследника и наследодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном деле наследодателя значится такой-то сын, а в личном деле наследника значится такой-то отец. Или справка отдела кадров с места работы наследника о том, что согласно его личному делу умерший значится его отцом, и справка с места жительства наследника, подтверждающая тот же факт на основании домовой книги.


3 В наследственном деле нотариус оставляет копии этих документов, заверенные им в упрощенном порядке с учинением удостоверительной надписи следующего содержания: "С подлинным верно. Нотариус - подпись".



Предупреждая незаконные действия третьих лиц в отношении открывшегося наследства и нарушение прав наследников, нотариус должен особо критически оценивать предъявляемые ему документы в подтверждение иждивенчества, когда единственным наследником по обстоятельствам дела является иждивенец наследодателя. В этом случае нотариус вправе истребовать дополнительные доказательства, например, решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении.
Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства родственных отношений с наследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем4. Согласие наследников оформляется в виде письменного заявления,, подлинность их подписей на котором должна быть засвидетельствована органом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать нотариальные действия. Законодательством не предусмотрено подтверждение факта родственных отношений наследников с наследодателем свидетельскими показаниями.
При невозможности представления наследниками документов, подтверждающих родственные или иные отношения, которые являются основанием для призвания их к наследованию, или при отсутствии других наследников, которые могли бы подтвердить такие отношения, либо в случае отказа этих наследников от свидетельствования, нотариус рекомендует наследникам, не имеющим возможности подтвердить свои родственные (иные отношения) с наследодателем, обратиться в суд общей юрисдикции для установления факта родственных или брачных отношений либо факта иждивенчества (ст. 247 ГПК РСФСР). В этом случае нотариусу представляется удостоверенная в соответствии с законом копия вступившего в законную силу решения суда.
Порядок раздела наследственного имущества рассмотрен в лекции 7 "Выдача свидетельства о праве на наследство".


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Какие лица могут являться наследниками по закону, и в каком порядке они призываются к наследованию?
2.Что включает право представления?
3.Кто является наследником по .праву представления?
4.В каком порядке лицо признается иждивенцем наследодателя?
5.На основании каких документов устанавливается право наследования по закону?













4 Такой же порядок установлен в случае выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленных в первоначально выданном свидетельстве, если в такое свидетельство включается дополнительный наследник, лишенный возможности представить доказательства своих родственных отношений с наследодателем.

Лекция 23.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Завещание - это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.
Удостоверение завещаний занимает особое место в числе нотариальных действий, так как его исполнение производится только после смерти завещателя, что делает невозможным исправить неправильно оформленное завещание. Поэтому составление завещания, соответствующего действительной воле завещателя, его надлежащее, в строгом соответствии с законом, оформление имеет важное значение.

1. Гражданско-правовая природа завещания. Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Свобода завещательного распоряжения ограничивается обеспечением интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников первой очереди, а также иждивенцев.
Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной с личностью завещателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые ему лично представлены завещателем. Поэтому не допускается удостоверение завещания через представителя последнего (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Не может быть удостоверено также одно завещание от имени нескольких лиц. При удостоверении завещания нотариусом устанавливается личность завещателя на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно его личности. Во избежание возможных в дальнейшем споров фамилия, имя и отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность и истребованном нотариусом.
Завещание является сделкой строгой формы, В соответствии со ст. 540 ГК РСФСР оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. Нотариус обязан разъяснить завещателю его права и обязанности по составлению завещания (вытекающие из наследственных правоотношений) и оказать ему содействие в составлении проекта завещания. Если же проект завещания представлен нотариусу уже составленным, он обязан проверить содержание завещания и законность сделанных завещателем распоряжений. В указанных случаях нотариус для выяснения действительной воли завещателя должен побеседовать с завещателем без посторонних лиц. Это обстоятельство особенно важно, когда нотариус выезжает для удостоверения завещания на дом или в больницу, так как там завещатель особенно часто может находиться под влиянием заинтересованных лиц и сделать завещательное распоряжение, не соответствующее его воле. Сведения, полученные нотариусом в беседе с завещателем и отражающие волю завещателя, необходимо точно воспроизводить в тексте завещания. Поэтому при его изложении не допускается использование выражений, содержащих противоречия и различные толкования.

2. Нотариальное удостоверение завещания. Завещатель подписывает завещание в присутствии нотариуса или иного лица, полномочного совершать рассматриваемое нотариальное действие. Так, в местностях, где нет нотариальной конторы (не учреждена должность нотариуса), завещание может быть удостоверено должностным лицом органа исполнительной власти (местной администрации) согласно п. 1 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти. Кроме того, в соответствии со ст. 541 ГК РСФСР к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под, флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;
5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Перечень должностных лиц и случаев, при которых вышеуказанные должностные лица вправе удостоверять завещания, является исчерпывающим.
Граждане Российской Федерации, проживающие или временно находящиеся за границей1, имеют право обратиться за удостоверением завещания в консульское учреждение Российской Федерации.
В тех случаях, когда нотариусу (указанному иному лицу) представлено подписанное завещание, завещатель должен лично подтвердить, что завещание подписано им самим. Особый порядок установлен для подписания завещания, когда завещатель ввиду болезни, неграмотности2 или по иным причинам не может сам расписаться на завещании. В этом случае по просьбе завещателя в его присутствии и в присутствии нотариуса завещание может быть подписано другим лицом. Причины, по которым завещатель не смог сам подписать завещание, должны быть дополнительно указаны в тексте завещания и в удостоверительной надписи. Лицо, в пользу которого завещается имущество, не вправе подписывать завещание, а также присутствовать при его составлении, за исключением случаев, когда об этом имеется просьба самого завещателя, О наличии такой просьбы делается отметка на обоих экземплярах завещания, подтверждается подписями завещателя (лица, подписавшего завещание по его поручению), нотариуса и оттиском его печати (печати государственной нотариальной конторы).


1В случае, когда в период своего пребывания вне территории Российской Федерации граждане изъявят намерение составить и удостоверить завещание.
2 Если завещатель неграмотный, нотариус должен прочитать ему завещание, сделав об этом отметку в тексте завещания.

Требование закона об указании места и времени составления завещания имеет важное значение в случае оспаривания подлинности завещания или возникновения спора о дееспособности завещателя в момент составления завещания, или когда имеются два или более завещаний и необходимо установить, какое из них имеет силу как составленное позднее. Завещания, как правило, удостоверяются в помещении нотариальной конторы.
Однако в тех случаях, когда завещатель по болезни, инвалидности или по другой причине не может явиться в помещение нотариальной конторы, нотариус может удостоверить завещание на дому, в больнице и т.д. В этом случае в удостоверительной надписи и в реестре для регистрации нотариальных действий должно быть обязательно указано, где удостоверено завещание (квартира завещателя, наименование соответствующего лечебного учреждения или иное помещение и точный адрес их местонахождения).
Завещание должно быть написано ясно и четко чернилами от руки или напечатано на пишущей машинке либо с использованием компьютерной техники. Так как в нотариальной практике сохраняют силу некоторые правила о форме совершения нотариальных действий, применявшиеся ранее исключительно в деятельности государственных нотариальных контор, то использование типовых типографских бланков завещаний должно осуществляться со строгим соблюдением их целевого назначения. Поэтому, в частности, недопустимо использовать бланк, рассчитанный для завещания всего имущества, если завещатель делает распоряжение только на определенное имущество, например на дом или вклад3.
Следует иметь в виду, что подчистки в тексте завещания не допускаются. Приписки и иные исправления в тексте завещания должны быть сделаны так, чтобы ошибочно написанное, а затем зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном виде. Например, если в тексте завещания исправлены слова "жилой дом" на слова "одна вторая доля жилого дома", то следует исправление оговорить так: "зачеркнутые слова "жилой дом" не читать, написанному "одна вторая доля жилого дома" верить". Все исправления и приписки должны быть оговорены завещателем и нотариусом: оговорка делается в присутствии нотариуса завещателем (или другим лицом, которое по просьбе завещателя подписало завещание) непосредственно в тексте завещания перед его подписью либо в конце завещания, но в этом случае текст оговорки подписывается завещателем дополнительно. Нотариус делает соответствующую оговорку в конце удостоверительной надписи и скрепляет ее своей подписью и печатью.
Завещание составляется обязательно в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и из которых один остается у завещателя, а другой - на хранении у нотариуса (в делах нотариальной конторы). При удостоверении завещания должностными лицами органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных законодательством, один экземпляр остается на хранении в соответствующем органе. Если завещание удостоверяется иными лицами, на которых такие полномочия возложены ст. 541 ГК РСФСР, один экземпляр завещания передается (направляется по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) ими на хранение нотариусу (в государственные нотариальные конторы) по известному последнему постоянному месту жительства завещателя. Получив завещание на хранение, нотариус должен проверить его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверившему, для принятия мер к устранению выявленных нарушений.



3 В целях предупреждения спора необходимо использовать бланки соответствующей формы, а при их отсутствии печатать текст завещания на машинке (с использованием компьютерной техники) или писать его от руки.



Особое внимание необходимо обратить на то, что форма завещания, как было указано ранее, предусмотрена законом и данное положение носит императивный характер. Поэтому несоблюдение нотариальной формы этой сделки, а равно отсутствие требуемых законом реквизитов в завещании (отсутствие подписи завещателя, отсутствие даты составления завещания и его удостоверения, удостоверение завещания неполномочным должностным лицом и т.п.) влечет ее недействительость и такая сделка признается ничтожной согласно ч. 1 ст. 165 ГК РФ.
После проверки представленного проекта или составления по просьбе завещателя проекта завещания нотариус совершает действия по его удостоверению. Удостоверение завещания заключается в совершении на нем удостоверительной надписи4, подписании ее нотариусом и проставлении его печати (печати государственной нотариальной конторы).
Однако, следует учитывать, что удостоверение завещания состоит не только в простом заверении подписи завещателя и учинении удостоверительной надписи. При совершении этого нотариального действия нотариусом должны быть разъяснены завещателю, помимо выяснения его подлинной воли, требования действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав его нетрудоспособных, несовершеннолетних наследников и иждивенцев.

3. Проверка дееспособности завещателя. Право завещать свое имущество по своему усмотрению, предоставленное гражданам статьей 534 ГК РСФСР, принадлежит только дееспособным физическим лицам: не могут завещать свое имущество лица, полностью лишенные дееспособности и ограниченно дееспособные лица. Поэтому при удостоверении завещания нотариус должен не только, как было указано выше, проверить личность завещателя, но и убедиться в его дееспособности, руководствуясь предписаниями статьи 43 Основ.
Дееспособность граждан согласно ст. 21 ГК РФ возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста либо при вступлении в брак до достижения указанного возраста, либо в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ). Однако недееспособным может оказаться и совершеннолетнее лицо. Поэтому, если у нотариуса из беседы с завещателем возникнут сомнения относительно дееспособности завещателя, нотариус может отложить удостоверение завещания на срок, предусмотренный статьей 41 Основ и не превышающий одного месяца с даты вынесения соответствующего постановления об отложении совершения данного нотариального действия. Это право предоставлено нотариусу для того, чтобы выяснить, не выносилось ли судом решения о признании завещателя недееспособным. Если такого решения не имеется, нотариус должен сообщить о своем предположении одному из лиц или одной из организаций, указанных в ст. 258 ГПК РСФСР, которые вправе поставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным5. В зависимости от принятого этим лицом (организацией) решения нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает удостоверение завещания до разрешения дела судом.

4Удостоверителыная надпись должна соответствовать формам реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах, утвержденным Министерством юстиции СССР 29 декабря 1973 г. и сохраняющим действие на территории Российской Федерации:
форма 34 представляет собой удостоверительную надпись на завещании, подписанном самим завещателем;
форма 35 - удостоверительную надпись на завещании от имени лица, не могущего подписаться на завещании лично вследствие физического недостатка, болезни или по каким-либо иным причинам.
5Согласно ст. 258 ГПК РСФСР дело о признании гражданина ограничено дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами либо недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия может быть начато судом общей юрисдикции по заявлению профсоюзов и иных общественных организаций, членом которых является завещатель, а также по заявлению прокурора, органа опеки и попечительства, психиатрического лечебного учреждения.
В случаях, когда с просьбой об удостоверении завещания обратилось лицо, хотя и дееспособное, но находящееся в данный момент в таком состоянии, что не может понимать значения своих действий или не может руководить ими (например, в нетрезвом состоянии), нотариус вправе отказать в удостоверении завещания, разъяснив, что это не лишает гражданина права вновь обратиться к нотариусу с такой же просьбой после того, как отпадут обстоятельства, послужившие мотивом к отказу.

4. Наследственное имущество. Гражданин может по завещанию6 оставить указанным им наследникам имущество и имущественные права, которые будут принадлежать ему на момент открытия наследства7. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления обратившимся лицом доказательств его прав на завещаемое имущество, так как наследственная масса определяется на момент смерти завещателя и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. При завещании части имущества его незавещанная часть переходит к наследникам по закону.
В соответствии со ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным юридическим лицам. В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть определены в идеальном (абсолютном) выражении (например: в равных долях, 1/2 доля вклада, 1/4 доля дома и т.д.). Однако при составлении завещания на дом завещатель, кроме определения долей наследников в идеальном выражении, может указать, какая конкретно часть дома предназначается им в пользование каждому из названных им наследников (например: сыну - южная половина дома, дочери - северная), что предотвратит возможные в дальнейшем споры между наследниками. Нотариус должен проследить также, чтобы доли между наследниками были точно распределены. Так, если условно все имущество принять за 1, то сумма долей не должна ее превышать. Например, не может быть удостоверено завещание, в котором завещатель указал, что половину имущества он завещает жене, одну треть - дочери, одну четверть - сыну: 1/2+1/3+1/4=1 1/12,- сумма долей превышает условную 1.

5. Обязательная доля. Завещатель может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако завещателю в соответствии со ст. 119 Основ гражданского законодательства Союза ССР и ст. 535 ГК РСФСР не предоставлено право, полностью лишить наследства своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных), нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супруга, а также иждивенцев.

6Граждане, имеющие вклады в банках или иных кредитных организациях, вправе, не составляя завещания в отношении этих вкладов, сделать распоряжение банку (кредитной организации) в форме заявления о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу, а также государству или отдельным юридическим лицам и организациям. На указанном заявлении нотариусом свидетельствуется подлинность лишь подписи заявителя. Оформив заявление, нотариус разъясняет гражданину необходимость своевременного направления его в соответствующий банк (кредитную организацию).
7Оставшиеся на дату смерти завещателя им недополученными пособия по временной нетрудоспособности и (или) по беременности и родам, выдаются совместно проживавшим с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего (п. 50 Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС "О пособиях по государственному социальному страхованию" от 23 февраля 1984 г. № 191. - СП СССР, 1984, № 8, ст. 46). Таким образом, указанные суммы не включаются в состав наследственного имущества.
При этом следует учитывать, что в соответствии со ст. 125 Закона РФ "О государственных пенсиях в Российской Федерации" (от 20 ноября 1990 г. № 340-I) суммы пенсии, причитающиеся пенсионеру и недополученные им в связи с его смертью, выплачиваются его наследникам на общих основаниях. Членам семьи умершего, производящим похороны, эти суммы выплачиваются до принятия наследства.

Перечень наследников, имеющих право на получение части наследственного имущества независимо от содержания завещательного распоряжения8, является исчерпывающим: указанные наследники, независимо от содержания завещания, получают не менее 2/3 той доли наследства, которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля). При этом ни суд, ни нотариус не вправе, ни увеличить, ни уменьшить размер обязательной доли.
При определении размера обязательной доли нотариусом учитываются как стоимость наследственного имущества, в состав которого также включаются предметы обычной домашней обстановки и обихода, так и все наследники по закону, известные на день открытия наследства. Рассмотрим это положение подробнее.
Итак, при определении размера обязательной доли нотариус учитывает стоимость всего наследственного имущества, в том числе и стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода. Следует отметить, что в случае, когда наследник, имеющий право на обязательную долю, проживал совместно с наследодателем, стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода также зачисляется в эту обязательную долю. Для определения всей наследственной массы полностью наследник по завещанию или наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем, имуществе наследодателя приходится доля, больше обязательной доли или равная ей, тогда ст. 535 ГК РСФСР не применяется, то есть доля наследника не ограничивается размерами обязательной доли.
Например, наследодатель завещал брату автомашину стоимостью 60.000 рублей и дочери - паенакопление в ЖСК в сумме 80.000 рублей. Единственная наследница по закону дочь наследодателя, будучи инвалидом III группы, обратилась в нотариальную контору с просьбой выделить ей обязательную долю в автомашине. В свою очередь наследник по завещанию просил принять меры к охране наследственного имущества в квартире умершего, в результате чего нотариусом были описаны предметы домашней обстановки и обихода на сумму 40.000 руб. В данном примере дочери положена обязательная доля в сумме 120.000 руб. (60.000 руб. + 80.000 руб. + 40.000 руб. = = 180.000 руб.; 2/3 от 180.000 руб. = 120.000 руб.). Между тем по завещанию ей причитается паенакопление 80.000руб., а также к ней перешло имущество на сумму 40.000 руб., находящееся в квартире, в которой она проживала совместно с наследодателем. Таким образом, ей обеспечена обязательная доля и нотариус в данной ситуации должен выдать наследникам по завещанию свидетельства согласно воле завещателя.
В случае, когда завещана лишь часть имущества, обязательная доля исчисляется, исходя из стоимости всего наследственного имущества, но выделяется обязательному наследнику из той части имущества, которая осталась вне завещания, а оставшаяся часть незавещанного имущества делится поровну между остальными наследниками по закону. Если этого имущества недостаточно, тогда недостающие суммы могут быть удержаны из завещанной части имущества. В том случае, если наследник по завещанию является одновременно и наследником по закону, оставшаяся вне завещания часть имущества делится поровну между всеми наследниками по закону, в том числе и наследником, указанным в завещании.
Например, наследодатель завещал 1/2 долю дома дочери, а другая половина осталась незавещанной. На момент открытия наследства наряду с дочерью - наследницей по завещанию - оказались жена и двое несовершеннолетних детей. В этом случае обязательные доли несовершеннолетних детей определяются, исходя из всего наследственного дома, т.е. 2/3 от 1/4 (всего четверо наследников) и равняются 2/12 доли дома.

8Если в отношении вкладов, хранящихся в банках (кредитных организациях), сделано завещательное распоряжение этому банку (кредитной учреждении) или удостоверено нотариальное завещание, право на обязательную долю на вклады не распространяется (ст. 561 ГК РСФСР).
Поскольку по завещанию 1/2 (или 6/12) доля дома переходит к дочери, то вне завещательного распоряжения остаются 6/12. Эта часть имущества согласно ст. 537 ГК РСФСР должна была бы быть разделена между всеми четырьмя наследниками по закону поровну. Однако закон, охраняя права нетрудоспособных наследников, закрепляет за каждым из несовершеннолетних детей по 2/12. Эти доли выделяются из незавещанной доли дома: 6/12 - 2/12 - 2/12 = 2/12. Оставшиеся 2/12 делятся поровну между женой и дочерью. Таким образом, дочь получает по завещанию 1/2 дома и по закону 1/12 от незавещанной части имущества. Каждый несовершеннолетний ребенок - обязательный наследник- получает по 2/12, жена наследодателя получает всего 1/12 долю дома (1/2 + 1/12 + 2/12 + + 1/12 + 2/12= 1).
Необходимо учитывать, что нотариус, как правило, выделяет обязательную долю лишь из известного ему завещанного имущества. Такой упрощенный расчет объясняется тем, что в нотариальных конторах большинство свидетельств о праве на наследство выдаются не на все имущество наследодателя, а только на часть его (например, автомашина или жилой дом). Поэтому нотариус обязан разъяснить наследнику, что обязательную долю из другой части наследственного имущества он может самостоятельно и непосредственно истребовать от наследников по завещанию либо предъявить иск в судебном порядке о выделении этой доли.
Вторым важным критерием при определении размера обязательной доли в наследстве нотариус должен учитывать число всех наследников по закону, которые могли бы наследовать, если бы порядок наследования не был изменен завещателем (в том числе учитывать и внуков, имеющих право на наследство по праву представления). Поэтому нотариус предлагает как наследнику по завещанию, так и наследнику, имеющему право на обязательную долю, указать в своих заявлениях о принятии наследства количество всех известных им наследников по закону. Например, наследодатель завещал все имущество в пользу дочери. Однако на день открытия наследства были в живых жена наследодателя, которой исполнилось 55 лет, дочь и два сына, один из которых - инвалид III группы. Следовательно" жене и сыну-инвалиду положены по закону обязательные доли как нетрудоспособным иждивенцам (соответственно по возрасту и состоянию здоровья). Кроме того, жена просила о выдаче свидетельства о праве собственности, как пережившей супруге. Если бы не было завещания, каждому из наследников по закону после выдачи свидетельства о праве собственности причиталось бы 1/2 : 4 = = 1/8 доля9. Обязательная доля равна 2/3 от 1/8, т.е. 2/24, или 1/12 доли. Таким образом, жена получит свидетельство о праве собственности на 1/2 долю имущества и свидетельство о праве на наследство по закону на 1/12 (обязательная доля). Такая же доля 1 /12 имущества переходит сыну-инвалиду. Оставшуюся 1/3 долю имущества получит дочь по завещанию (1 - 1/2 - 1/12 - 1/12 - 4/12, или 1/3)10. Необходимо обратить особое внимание, что закон охраняет лишь права несовершеннолетних наследников, нетрудоспособных наследников первой очереди, а также нетрудоспособных иждивенцев, состоявших на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, сохраняя за ними во всех случаях право на обязательную долю. Однако наследники второй очереди, а также внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, могут получить обязательную долю только в случае, если они призваны к наследованию как иждивенцы наследодателя. Нетрудоспособность иждивенцев может быть связана законодательством РФ с достижением определенного возраста (выход на пенсию по возрасту) или с состоянием здоровья (инвалидность в связи с увечием, общим заболеванием и т.п.).


9 Наследственная масса завещателя составляет 1/2 совместного имущества супругов.
10Однако при оформлении свидетельства о праве на наследство часть каждого наследника определяется в идеальной доле. При этом наследственное имущество всегда принимается за I. Следовательно, жене и сыну, имеющим право на обязательные доли в наследстве, свидетельства о праве на наследство должны быть выданы на 1/6 долю каждому (1:4= 1/4 ? 2/3 = 2/12, или 1/6). Далее в свидетельстве указывается, из чего состоит наследство. В данном примере: из 1/2 доли всего наследственного имущества.
Нотариус при открытии наследства разъясняет наследнику, имеющему право на обязательную долю, его право получить причитающуюся долю наследства. Этот наследник может отказаться от подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство на обязательную долю. В этом случае он подает заявление, что с содержанием завещания ознакомлен, содержание ст. 535 ГК РСФСР ему разъяснено и претендовать на получение обязательной доли он не будет.
Наследник вправе также просить выдать ему свидетельство о праве на наследство на обязательную долю в размере менее установленного законом лимита в две третьих либо, являясь одновременно и наследником по завещанию, он вправе ограничиться получением наследства по завещанию, даже если причитающаяся ему по завещанию наследственная доля менее 2/3 доли наследства, о чем подается нотариусу заявление соответствующего содержания. Указанные заявления от имени опекунов или попечителей обязательных наследников могут быть приняты только при наличии согласия органов опеки и попечительства.
Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает такого согласия. Поэтому в случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, нотариус при наличии от такого наследника заявления о выдаче ему свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю должен выдать этому наследнику свидетельство, независимо от содержания завещания и без предварительного обращения в суд по вопросу признания частично недействительным завещания, которым наследник формально лишен обязательной доли. Если наследники по завещанию возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, нотариус разъясняет им их право обратиться в суд и откладывает выдачу свидетельства на обязательную долю на срок не более десяти дней. При получении сообщения о поступлении в суд заявления наследника по завещанию, оспаривающего право наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, выдача свидетельства на обязательную долю приостанавливается до разрешения дела судом. При неполучении в десятидневный срок такого сообщения нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследнику, имеющему право на обязательную долю (ст. 41 Основ).

6. Завещательный отказ. В соответствии со ст. 538 ГК РСФСР завещатель имеет право возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. В основе завещательного отказа лежит обязательственное отношение между наследником, на которого возложено исполнение отказа, и отказополучателем, имеющим право требовать исполнения отказа. Завещательный отказ подлежит исполнению только после того, как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя. Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства. В случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли.
На наследника, к которому переходит жилой дом или квартира, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или квартирой либо определенной их частью. При последующем переходе права собственности на жилой дом или квартиру либо их часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Указанное обязательство сохраняется при любой форме отчуждения жилого дома или квартиры (продажа, мена, дарение) и при переходе жилого дома или квартиры в порядке наследования.
Наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя.
Отказополучатель может отказаться от завещательного отказа, что равносильно сложению долга. Такой отказ может быть только безусловным. Кроме того, Отказополучатель может быть лишен права на получение отказанного ему наследственного права, если его действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали получению завещательного отказа. Отказополучатель имеет право воспользоваться своими правами в течение общего срока исковой давности - трех лет.

7. Исполнение наследником обязанности неимущественного характера. Завещанием может быть возложена на наследников обязанность неимущественного характера, т.е. исполнение каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. Если эти действия носят имущественный характер, то применяются правила, относящиеся к завещательному отказу. Различие между завещательным отказом и возложением заключается в том, что отказ представляет собой обязанность, исполнение которой дает выгоду отказополучателю, а возложение может быть не связано с имущественной выгодой, и делается оно не в пользу определенного лица, а направлено на осуществление общеполезной цели.

8. Содержание завещания. Допускается свобода изложения завещательных распоряжений, однако они должны содержать все необходимые для завещания реквизиты. В соответствии со ст. 544 ГК РСФСР завещатель имеет право назначить исполнителя воли, который после открытия наследства принимает меры к ее исполнению. Исполнителем воли может быть и наследник, указанный в завещании, и другое назначенное завещателем лицо (исполнитель завещания). В последнем случае требуется согласие исполнителя завещания, выраженное им в надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию. На исполнителя завещания может быть возложено исполнение завещания в целом или отдельных распоряжений завещателя. В том случае, если не назначен исполнитель воли, считается, что воля завещателя должна быть исполнена наследниками по завещанию. Исполнитель воли завещателя имеет право совершать все действия, необходимые для исполнения завещания, однако он не получает вознаграждения за свои действия по исполнению завещания, но имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, понесенных им по охране наследственного имущества и по управлению этим имуществом. По исполнению завещания исполнитель завещания обязан представить наследникам по их требованию отчет. В случае несогласия наследников с действиями исполнителя завещания они вправе обжаловать его действия в - судебном порядке. В любое время исполнитель завещания может отказаться от выполнения своих обязанностей по исполнению завещания, о чем ставит в известность наследников по завещанию. Поскольку поручение по исполнению завещания носит личный характер, исполнитель завещания не вправе передоверить исполнение завещания другим лицам.
Завещатель не имеет права составить, а нотариус соответственно не вправе удостоверить завещание под условием, заключающимся, например, в получении им от наследника пожизненного содержания. В этом случае односторонняя сделка, какой является завещание, превращается в двустороннюю возмездную сделку, совершенную на случай смерти. Такое завещание не может быть признано законным, так как ставит силу завещания в зависимость от выполнения определенных обязательств лицом, назначенным наследником, и ограничивает завещателя в свободе отмены или изменения завещания. Как видно из вышеизложенного, это в корне не соответствует правовому содержанию данной сделки.
Также не может быть удостоверено завещание, в котором завещатель ограничивает права наследника по распоряжению в дальнейшем полученным по наследству имуществом (например, завещание, в котором завещатель завещает своей жене принадлежащий ему дом, обязывая ее продать этот дом и выплатить часть вырученных от продажи дома денег своему племяннику), так как наследник, становясь собственником этого имущества, не может распорядиться им по своему усмотрению, что нарушает его конституционно гарантированное право.
Подлинность подписи на заявлении об отмене завещания должна быть нотариально засвидетельствована даже в том случае, если завещатель явился в нотариальную контору лично. Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписи должна соответствовать формам № 49 и 53, утвержденным Министерством юстиции СССР 29 декабря 1973 г. и сохраняющим действие на территории Российской Федерации.

9. Отмена или изменение завещания. Поскольку завещание является односторонней сделкой, в соответствии со ст. 543 ГК РСФСР завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, т.е. при жизни наследодателя завещание не создает никаких прав для наследников. Изменить завещание можно путем составления нового завещания, в котором завещатель отменяет или изменяет отдельные распоряжения первого завещания. Позднее составленное завещание, может, не отменяя и не изменяя ранее составленное, лишь дополнить его. В том случае, если последующее завещание охватывает все имущественные распоряжения первого завещания, ранее составленное завещание оказывается отмененным последним завещанием. Отмена завещания путем составления нового завещания является окончательной и бесповоротной. Однако отмена завещания может быть произведена не только составлением нового завещания, но и путем подачи нотариусу заявления об отмене завещания, а в местностях, где, нет нотариуса, указанное заявление подается должностному лицу органа исполнительной власти. Нотариус или уполномоченное должностное лицо, удостоверившие новое завещание или принявшие заявление об отмене завещания, направляют его нотариусу или должностному лицу, удостоверившим отмененное завещание. Получив заявление об отмене завещания либо новое завещание, отменяющее или изменяющее предыдущее, нотариус (должностное лицо) должен сделать об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у него (в делах государственной нотариальной конторы), в реестре для регистрации нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Если при этом сам завещатель представит имеющийся у него экземпляр завещания, то отметка о его отмене должна быть сделана и на этом экземпляре, который в свою очередь должен быть приобщен к экземпляру завещания, хранящемуся у нотариуса (в делах государственной нотариальной конторы): изъятие из нарядов отмененных завещаний, а также ведение отдельного наряда отмененных завещаний не допускается.
Отмена завещания представляет собой разновидность завещательного распоряжения, поэтому она может осуществляться во всех формах, которые допускаются для завещательных распоряжений. Исправления и дописки, сделанные завещателем на остающемся у него экземпляре завещания, не имеют юридической силы. В таких случаях наследование осуществляется в соответствии с экземпляром завещания, хранящимся у нотариуса.

10. Доказательства права наследования по завещанию.
При оформлении наследства по завещанию наследники представляют все документы, необходимые для удостоверения места и времени открытия наследства и для подтверждения факта наличия наследственного имущества. В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания, К такому заявлению прилагается копия свидетельства о смерти.

11. Приращение наследственных долей. В соответствии со ст. 551 ГК РСФСР в случае непринятия наследства наследником по закону или по завещанию или лишения завещателем наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях. Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях. Отпадение наследника происходит в следующих случаях: непринятия наследства; отказа от наследства без указания, в чью пользу наследник отказывается от наследства; лишения завещателем наследника права наследования.
Приращение наследственных долей не наступает в случаях, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника по завещанию или по закону, либо в пользу государства или юридического лица, либо когда отпавшему наследнику подназначен наследник. При переходе наследственной доли в порядке наследственной трансмиссии приращения наследственных долей также не наступает.
В соответствии со ст. 552 ГК РСФСР наследственное имущество по праву наследования переходит к государству в следующих случаях:
1) если имущество завещано государству;
2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
3) если все наследники лишены завещателем права наследования;
4) если ни один из наследников не принял наследства. В случае, если кто-либо из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. При завещании только части имущества наследодателя и отсутствии наследников по закону к государству переходит незавещанная часть наследства,

12. Обобщение нотариальной практики. В завершении изложения материала настоящей главы хотелось бы обратить внимание на некоторые обобщения нотариальной практики по удостоверению завещаний. Как правило удостоверяются завещания, в которых одному или нескольким наследникам завещается все или какое-то определенное имущество, например дом или вклад. Однако сложные завещания, такие, как, например, с подназначением наследника, с возложением на наследника исполнения каких-либо обязательств в пользу других лиц или с назначением исполнителя завещания, удостоверяются лишь в исключительных случаях. По-видимому, это свидетельствует о нежелании нотариусов составлять проекты завещаний, содержание которых могло бы учитывать весь правовой массив наследования по завещанию. В то же время, несмотря на то; что согласно ст. 1 Основ нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституциями республик в составе Российской Федерации, Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации, анализ практики указывает на ряд существенных нарушений и ошибок, допущенных нотариусами при удостоверении завещаний:
удостоверялись завещания с условием пожизненного содержания или с условием, ограничивающим свободу распоряжения полученным по наследству имуществом (например, завещатель обязывает наследника продать полученный по наследству дом);
в некоторых завещаниях не ясно, а порой неграмотно, излагалась воля завещателя (например, в одном из завещаний указано: "Из принадлежащего мне имущества: а) камышитового дома из трех комнат, кухни, веранды завещаю жене С,, внуку Е. в равных долях. После моей смерти свою долю завещаю племяннику Ю.; б) все остальное имущество - им же");
имелись случаи удостоверения в присутствии свидетелей завещаний, не подписанных завещателем или нотариусом, а также завещаний, составленных от имени нескольких лиц;
при составлении завещания в пользу нескольких лиц не всегда определялись их доли в наследственном имуществе;
многие завещания составлялись небрежно, при использовании бланков текст завещания печатался прямо по тексту бланка, допускались искажения фамилий и ошибки в их написании, сокращения и ошибки в тексте завещания, не прочеркивались свободные места;
нередко исправления в текстах завещаний делались небрежно и неправильно оформлялись;
не делалось необходимых отметок при удостоверении завещаний на дому или в больнице;
в ряде случаев не соблюдались правила отмены завещаний, в частности, не делались отметки об Отмене завещаний в реестре и в алфавитной книге, заявления об отмене подшивались отдельно от отмененных завещаний; нотариусами при удостоверении завещаний не соблюдались формы удостоверительных надписей, особенно в случаях, когда завещание из-за неграмотности или болезни завещателя подписывало по его просьбе другое лицо: в удостоверительных надписях не всегда указывались причины, по которым завещатель не смог подписать завещание, в них часто не было отметок об установлении личности лица, подписавшего завещание, применялись такие устаревшие термины, как "самоличность", "собственноручно", не всегда отмечалось, что завещание подписано завещателем в присутствии нотариуса, не указывалась фамилия нотариуса, удостоверившего завещание. Имелись случаи, когда в удостоверительной надписи указывались фамилия, имя, отчество одного нотариуса, а завещание подписывалось другим нотариусом. Принимая во внимание вышеизложенное, хотелось бы надеяться, что приведенные ошибки будут учтены при изучении курса "Наследственное право Российской Федерации".


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Что такое завещание и в чем его сущность?
2.В чем отличие наследования по завещанию от наследования по закону?
3.В каком порядке нотариус удостоверяет завещание?
4.Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным?
5.С какой целью нотариус должен проверить дееспособность завещателя?
6.Что включает наследственное имущество?
7.Как определяются доли наследственного имущества?
8.В каком порядке исчисляется обязательная доля?
9.Какие наследники имеют право на обязательную долю?
10.В чем заключается сущность 'завещательного отказа?
11.В пользу какого лица завещатель совершает завещательный отказ?
12.В каком порядке наследник исполняет завещательный отказ?
13.С какой целью завещатель может возложить на наследников обязанность неимущественного характера?
14.Кем и в каком порядке могут производиться изменения или отмена завещания?
15.В каком порядке осуществляется приращение наследственных долей и в каких случаях оно не допускается?





Лекция 24.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКА ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

1. Основания наступления ответственности наследников по долгам наследодателя. Граждане (физические лица) согласно ч. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ являются участниками отношений, регулируемых гражданским законодательством Российской Федерации, в соответствии с его положениями приобретают и реализуют гражданские права, осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ст. 23 ГК РФ), несут обязанности, возникающие из гражданских правоотношений, и отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание (ст. 24 и 25 ГК РФ)1. Обязательства гражданина (должника) прекращаются с даты его смерти, если исполнение этих обязательств не может быть произведено без личного участия умершего либо эти обязательства иным образом неразрывно связаны с личностью должника (п. 1 ст. 418 ГК РФ). Из этого следует, что неисполненные обязательства умершего перед его кредиторами по выплате в счет долга денежных средств или передаче определенной содержанием обязательства вещи2 после его смерти должны быть исполнены его правопреемниками. Устанавливая данную норму, законодатель обеспечивает ее исполнение положениями раздела VII "Наследственное право" ГК РСФСР, регулирующими в настоящее время порядок удовлетворения требований кредиторов наследодателя.

2. Порядок исполнения обязательств по долгам наследодателя. В соответствии со ст. 553 ГК РСФСР наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя только в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества и не обязан платить долг, превышающий этот размер. На таких же основаниях отвечает по долгам наследодателя государство, к которому поступило имущество в порядке перехода наследства к государству.
Ответственность наследников по долгам наследодателя всегда долевая, т.е. наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам пропорционально их доле в наследственном имуществе. При определении действительной стоимости наследственного имущества необходимо исходить из розничных цен на соответствующие вещи с учетом их износа, а при отсутствии розничных цен стоимость определяется по экспертной оценке. Стоимость жилых домов и квартир определяется исходя из инвентаризационной оценки, а если инвентаризация в местности не проведена, - исходя из страховой оценки. Стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода должна быть включена в общую стоимость наследственного имущества того из наследников, который получил эти предметы.
На основании ст. 554 ГК РСФСР кредиторы наследодателя вправе в течение шести месяцев со дня открытия наследства предъявить свои претензии принявшим наследство наследникам или исполнителю завещания, или нотариусу (государственной нотариальной конторе) по месту открытия наследства либо предъявить иск в суде к наследственному имуществу. Претензии кредиторов предъявляются ими к указанным лицам независимо от наступления срока соответствующего требования, то есть право кредитора наследодателя на предъявление претензии возникает со дня смерти указанного должника, а не с даты, когда наследодатель должен был бы погасить долг.

1Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам определен в Приложении № 1 к ГПК РСФСР.
2Исключение составляют обязательства по передаче индивидуально определенной вещи, которая является результатом исполнения умершим должником договора подряда (иного гражданско-правового договора), из содержания которого следовало бы, что должник, используя свои профессиональные умения и навыки, изготавливает указанную вещь. Если же эта вещь была им изготовлена и не была передана кредитору до дня смерти должника, то его наследники обязаны передать эту вещь кредитору.
Таким образом, закон гарантирует кредиторам исполнение обязательства должника его наследниками (указанными лицами) и защищает имущественные интересы кредитора. В соответствии со ст. 63 Основ претензии должны быть предъявлены кредиторами в письменной форме.
Шестимесячный срок на предъявление претензий кредиторами установлен только для требований, вытекающих из обязательств наследодателя, и не распространяется на требования третьих лиц о признании права собственности на имущество и его истребовании. Указанный срок не распространяется и на требования о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, а также на требования о возмещении расходов по охране наследственного имущества и управлению им - к этим требованиям применяется общий срок исковой давности, составляющий согласно ст. 196 ГК РФ три года.
Несоблюдение требований ст. 554 ГК РСФСР влечет за собой утрату кредиторами принадлежащих им прав требования. Правила о восстановлении, перерыве и приостановлении сроков давности и последствиях их истечения на сроки для предъявления претензий кредиторами наследодателя не распространяются.

3. Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств наследодателя. Как было отмечено выше, кредитор вправе предъявить претензии по неисполненным обязательствам не только к наследникам должника или исполнителю его завещания, но и к нотариусу (в государственную нотариальную контору), который обязан принять меры к удовлетворению заявленного требования. В этом случае нотариус обязан принять заявление кредитора и зарегистрировать его в книге учета наследственных дел. Заявление кредитора о принятии мер к охране наследственного имущества регистрируется нотариусом в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества. Если до даты обращения кредитора к нотариусу им не было заведено наследственное дело на умершего, оно заводится по заявлению кредитора. Однако нотариус, которым принято указанное заявление кредитора, не вправе самостоятельно выдавать распоряжения об удовлетворении претензии за счет наследственного имущества, а обязан лишь в необходимых случаях принять меры к охране наследственного имущества, сообщить наследникам о поступившем заявлении кредитора и предложить им добровольно погасить долг, когда нотариусу известно, что у наследодателя есть наследники и их место жительства или работы удалось установить.
При отказе наследников добровольно удовлетворить претензии кредитора и предъявить имущество к описи нотариус составляет акт об этом и разъясняет кредитору порядок обращения в суд общей юрисдикции с иском к этим наследникам. Акт составляется в двух экземплярах: один - подшивается в наследственное дело, другой - передается кредитору.
Если у умершего должника отсутствует имущество, подлежащее описи, нотариус должен составить акт об отсутствии имущества и сообщить об этом кредитору.
В тех случаях, когда от кредитора поступило заявление о предъявлении претензии, а наследников нет и имущество в порядке наследования будет передано государству, нотариус принимает меры к охране наследственного имущества, сообщает кредитору о наличии имущества и разъясняет ему порядок предъявления претензии к соответствующему финансовому органу.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.В каком объеме наследник отвечает перед кредитором наследодателя?
2.Как оформляются претензии кредитора наследодателя?
3.К кому и в течение, какого срока кредиторы предъявляют свои требования по долгам наследодателя?
4.К каким требованиям в отношении наследственного имущества предъявляется общий срок исковой давности?
Лекция 25.

МЕРЫ ОХРАНЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

1. Принятие мер к охране наследственного имущества.
Для обеспечения сохранности наследственного имущества, устранения возможности его повреждения, гибели и расхищения возникает необходимость в принятии мер его охраны, которые гарантируют защиту имущественных интересов наследников - физических и юридических лиц, иных организаций и государства, - отказополучателей, а также кредиторов наследодателя. Поэтому принятие нотариусами мер к охране наследственного имущества является одним ,из важных нотариальных действий, совершение которого должно быть произведено в точном соответствии с законодательством РФ.
В соответствии со ст. 64 Основ и ст. 555 ГК РСФСР нотариус по месту открытия наследства1 (в местностях, где нет нотариальной конторы, - должностное лицо соответствующего органа исполнительной власти) по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. Сообщения указанных лиц об оставшемся после смерти гражданина имуществе или их заявления о принятии мер к охране наследственного имущества могут быть сделаны как письменно, так и устно (например, по телефону или при личном обращении к нотариусу). Поступающие в нотариальную контору сообщения (заявления) сразу же должны быть зарегистрированы нотариусом в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно ими не принято, - до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Охрана наследственного имущества может продолжаться и после шести месяцев со дня открытия наследства в случае, если в течение оставшейся части срока для принятия наследства, составляющей менее трех месяцев, нотариусу или должностному лицу органа исполнительной власти поступит заявление о принятии наследства от лиц, право наследования, для которых возникает в случае непринятия наследства другими наследниками.
При совершении действий по охране наследственного имущества нотариус проводит ряд мероприятий, обеспечивающих полную охрану этого имущества, в частности:
нотариус должен установить место открытия наследства, наличие имущества, его состав и местонахождение;
если нотариусу стало известно, что у умершего имеются наследники, местонахождение которых удалось установить, он должен известить их об открывшемся наследстве и о предстоящей описи наследственного имущества;
в подтверждение факта смерти наследодателя нотариус истребует от должностных лиц медицинских или иных учреждений свидетельство о смерти, свидетельствует с него копию (учиняя на копии удостоверительную надпись "с подлинным верно"), которая оставляется в делах нотариальной конторы;
если свидетельство о смерти сразу истребовать не представляется возможным, меры к охране могут быть приняты при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя;
нотариус должен уточнить, были ли приняты предварительные меры к охране оставшегося имущества, если были, то кем, было ли опечатано помещение с имуществом умершего, где (у каких лиц) находятся ключи от этого помещения;

1Местом открытия наследства в соответствии со ст. 529 ГК РСФСР признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения наследственного имущества или его основной части.

<<

стр. 2
(всего 3)

СОДЕРЖАНИЕ

>>